計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展對知識產(chǎn)權(quán)法律的影響和對策_(dá)第1頁
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文檔簡介

1、電腦及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展對知識產(chǎn)權(quán)法律的影響和對策一、引言電腦技術(shù)和絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展對傳統(tǒng)知識產(chǎn)權(quán)法律產(chǎn)生了廣泛的影響。傳統(tǒng)知識產(chǎn)權(quán)的三大支柱-專利、商標(biāo)和版權(quán)都受到了電腦技術(shù)和絡(luò)技術(shù)發(fā)展的深刻影響。所謂深刻影響是指這一影響不僅僅表達(dá)在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)客體的擴(kuò)大上,例如在因特中形成的所謂“域名”website是否應(yīng)納入知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)范圍等基于技術(shù)進(jìn)步所產(chǎn)生的新客體在法律中的位置這種技術(shù)問題,同時也包括由于上述技術(shù)的發(fā)展所反映出來的傳統(tǒng)知識產(chǎn)權(quán)的系統(tǒng)改造問題。有關(guān)電腦軟件的保護(hù)方式、域名與商標(biāo)的權(quán)利配置、漢語國家的域名、專利制度的運(yùn)轉(zhuǎn)以及知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的司法和行政救濟(jì)等方面都面臨著上述技術(shù)進(jìn)步所帶來的新問題

2、。本文擬就當(dāng)前電腦技術(shù)和絡(luò)技術(shù)的發(fā)展對有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)的知識產(chǎn)權(quán)法律的部分影響略為探討,以求能使法律的建設(shè)能跟上技術(shù)的發(fā)展,也使法律的建設(shè)促進(jìn)技術(shù)的發(fā)展。二、電腦軟件保護(hù)方式的革新目前來講,世界各國對電腦軟件的法律保護(hù)主要采取的是版權(quán)保護(hù)方式。美國版權(quán)法規(guī)定:“旨在直接或間接用于電腦以取得一定結(jié)果的一組語句或指令”受版權(quán)保護(hù)。具體來說,就是用目標(biāo)代碼表達(dá)的程序、固定在半軟件上的程序和系統(tǒng)程序、應(yīng)用程序都受版權(quán)法保護(hù)。從保護(hù)的法律要求來說,只要程序注有版權(quán)標(biāo)記并在美國版權(quán)局進(jìn)行了登記,就受到50年以上的版權(quán)保護(hù)。聯(lián)邦德國著作權(quán)法也規(guī)定,“受保護(hù)的著作1受保護(hù)的文學(xué)、科學(xué)、藝術(shù)著作尤指:1、語言著作,

3、如文字著作和講演以及數(shù)據(jù)處理程序”。我國雖然是通過專門條例保護(hù)電腦軟件,但事實(shí)上,我國對電腦軟件的保護(hù)也主要通過版權(quán)方式進(jìn)行的。電腦軟件的版權(quán)保護(hù)方式有以下幾個特點(diǎn):一、取得保護(hù)的法律程序簡單,只要具有原創(chuàng)性并在有關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行了登記,就能獲得保護(hù),有的國家甚至不要求登記;二、保護(hù)期間長,一般都在50年以上,因此,特別有利于權(quán)利人;三、保護(hù)全面。電腦軟件作為著作的一種享有傳統(tǒng)著作物所享有的一切權(quán)利,諸如復(fù)制、翻譯、改編、署名、保護(hù)作品完整權(quán)等經(jīng)濟(jì)權(quán)利和精神權(quán)利。那么,采取著作權(quán)法的方式對電腦軟件進(jìn)行保護(hù)在電腦技術(shù)迅速發(fā)展的今天究竟有什么弊端呢?筆者認(rèn)為,電腦軟件其核心價值是一種技術(shù)手段,通過著作權(quán)

4、法對之進(jìn)行保護(hù)存在保護(hù)過寬,浪費(fèi)法律資源以及不利于技術(shù)進(jìn)步等弊端。首先,如果我們對電腦軟件的性質(zhì)進(jìn)行分析,就會發(fā)現(xiàn),電腦軟件和傳統(tǒng)著作物是完全不同的。作為圖書、錄音帶、電影等傳統(tǒng)著作物,其作為商品交換的最終目的是給人以精神上的享受,是最終消費(fèi)品,消費(fèi)者購買著作物的目的是精神消費(fèi)。相比較來講,除了游戲軟件外,大部分電腦軟件作為消費(fèi)品的核心價值是一種手段,是為了到達(dá)某種目的而采取的技術(shù)。事實(shí)上,電腦軟件的價值衡量與傳統(tǒng)著作物相比是較為簡單的。軟件的價值取決于其接近某種目的的水平和到達(dá)某種目的的便捷程度。而對于傳統(tǒng)著作物來講,我們既不能以目的為衡量手段,更不能以銷售量作為衡量其價值的手段。這是因?yàn)椋?/p>

5、傳統(tǒng)著作物的核心價值是給人以精神上的愉悅和美的享受,而作為智慧生物的人對于美和愉悅的需求是千差萬別的,具有很強(qiáng)的主觀性。從目前電腦軟件發(fā)展的客觀事實(shí)上來講,電腦軟件的更新?lián)Q代時間以月甚至以天計(jì),很難想象會有某種軟件在長達(dá)50年的時間里還具有市場價值當(dāng)然,精神價值是不能以時間計(jì)算的。事實(shí)上,法律對電腦軟件保護(hù)50年并不能起到真正的法律應(yīng)該起到的作用,因?yàn)?,作為法律?guī)制的對象其本身應(yīng)該具有權(quán)利義務(wù)配置的必要性,非稀缺資源例如空氣目前來看就無以法律配置的必要,因此,這種保護(hù)方式是對法律資源的浪費(fèi)。另外,作為版權(quán)保護(hù)客體的電腦軟件,其進(jìn)步和改良也受到了傳統(tǒng)著作權(quán)法的保護(hù)模式的制約。由于知識產(chǎn)權(quán)是一種“

6、特權(quán)”,因此,知識產(chǎn)權(quán)在使權(quán)利人受益的同時,也必然使他人和社會公共利益在一定期間內(nèi)受到“特權(quán)”的制約。因此,平衡三者的利益和促進(jìn)社會福利的增加在這里,就是促進(jìn)軟件技術(shù)的進(jìn)步和繁榮應(yīng)該是我們立法的出發(fā)點(diǎn)。以版權(quán)法來保護(hù)軟件,其必然結(jié)果是軟件權(quán)利人享有權(quán)利人對傳統(tǒng)作品所享有的“保持作品完整權(quán)”、“編輯權(quán)”和“演繹權(quán)”。按照這種權(quán)利配置,對于作為技術(shù)手段的軟件來說,客觀結(jié)果就是軟件的使用者對于自己所購買來的“技術(shù)”著作沒有權(quán)利進(jìn)行商業(yè)目的的持續(xù)開發(fā),也沒有權(quán)利改良。這一方面不利于消費(fèi)者使用軟件,另外一方面,也不利于技術(shù)進(jìn)步。而且,出于保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的目的,一些軟件開發(fā)商并不公開自己軟件的源代碼,使意圖

7、改善的使用者都無從進(jìn)行軟件的改良。而且,由于軟件是作為作品來進(jìn)行保護(hù)的,而作者自然不對自己的作品承擔(dān)什么售后的責(zé)任,使軟件開發(fā)商完全擺脫了本來應(yīng)該承擔(dān)的由于軟件的開發(fā)失誤和客觀存在的缺陷給用戶造成的損失賠償責(zé)任。那么,作為立法者,應(yīng)該采取何種制度保護(hù)電腦軟件技術(shù)的發(fā)展呢?筆者以為,對于電腦軟件技術(shù)應(yīng)采取以專利保護(hù)為主,版權(quán)保護(hù)為輔助的保護(hù)模式。理由如下:首先,對電腦軟件保護(hù)采取專利保護(hù)方式克服了前述版權(quán)保護(hù)的缺陷。由于專利保護(hù)保護(hù)期間較短,并且專利保護(hù)以交納一定的費(fèi)用為前提,因此,可以降低司法保護(hù)的成本。同時,一方面專利制度要求對技術(shù)的充分公開,另一方面,在后專利技術(shù)對于在先專利技術(shù)的開發(fā)和使

8、用受到法定許可的保護(hù),因此,有利于社會對于一種軟件技術(shù)的持續(xù)開發(fā)利用,有利于防止壟斷現(xiàn)象,促使權(quán)利人投入到不斷的研究開發(fā)中去。也就是說,權(quán)利人在開發(fā)軟件的過程中,不僅要和對手競爭,還要和自己競爭,從而更有力地促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。其次,一方面,對于軟硬件結(jié)合的方式中的軟件或者說固化到硬件里的軟件來說,專利保護(hù)更具有科學(xué)性和可行性。美國判例認(rèn)為,這樣的結(jié)合方式事實(shí)上造就了一種新的“機(jī)器”,因此具有可專利性。另一方面,對于實(shí)質(zhì)上是數(shù)學(xué)算法的軟件,采取版權(quán)保護(hù)的可行性也是有限的。例如,我國比較發(fā)達(dá)的漢字編碼輸入的方法就是一種智力活動的規(guī)則和方法,而“事實(shí)說明,漢字輸入方法用著作權(quán)是難于提供有效的法律保護(hù)的,

9、因?yàn)闈h字編碼方法需要保護(hù)的不是其表達(dá)形式,而是方法的應(yīng)用?!痹俅?,采專利制度保護(hù)軟件的一個明顯優(yōu)點(diǎn)是,在軟件日益復(fù)雜的今天,法院和訴訟雙方可以以既定的明確記載在法律文件里的軟件內(nèi)容為依據(jù)進(jìn)行訴訟行為,專利訴訟在公開性、科學(xué)性和客觀性上都要優(yōu)于版權(quán)訴訟。最后,用專利法保護(hù)電腦軟件具有現(xiàn)實(shí)的可行性。隨著實(shí)踐的發(fā)展,美國、日本等國相繼修改了專利法或以判例形式確定了對軟件的專利保護(hù),各國專利局也在專利法的范圍內(nèi)對于軟件的專利性審查進(jìn)行了探索。當(dāng)然,目前來看,各國以專利形式保護(hù)軟件并沒有否認(rèn)同時也以版權(quán)的方式保護(hù)軟件。不過,我們應(yīng)該看到,軟件保護(hù)之所以發(fā)生版權(quán)到專利權(quán)的移轉(zhuǎn),是社會和市場選擇的結(jié)果。對于

10、專門的游戲軟件來講,采取版權(quán)保護(hù)的方式應(yīng)該更為恰當(dāng)。游戲軟件或其他互動式的娛樂軟件一方面其思想的表現(xiàn)形式是它的核心價值,一方面,這類軟件又是作為最終消費(fèi)品出現(xiàn)在市場上的,它不具備帶來某種特定技術(shù)結(jié)果的價值,主要是一種精神作品,和傳統(tǒng)的著作物的主要區(qū)別在其附著的媒介上,因此,對于這類并不產(chǎn)生特定技術(shù)結(jié)果的軟件可以兼采著作權(quán)保護(hù)方式。當(dāng)然,使用專利保護(hù)軟件也存在客觀上的困難。例如,按照專利的要求,必須有新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性的發(fā)明才能被授予專利權(quán)。而對于軟件來說,滿足版權(quán)法上的原創(chuàng)性易,而滿足專利法所要求的創(chuàng)造性難。筆者的建議是,可以參考集成電路布局保護(hù)的方法,也就是,采取專利保護(hù)的“殼”,而實(shí)行

11、專利保護(hù)的方式。對于純粹的軟件專利,可以只要求版權(quán)法上的原創(chuàng)性,而不要求審查其創(chuàng)造性。其侵權(quán)infringement判定標(biāo)準(zhǔn)采取版權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn),而其源代碼公開、保護(hù)期限和權(quán)利義務(wù)則采取專利方式。這樣,既能夠克服版權(quán)保護(hù)軟件所產(chǎn)生的弊端,又能夠發(fā)揮專利保護(hù)的特長,更好地平衡知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人與使用者之間的利益平衡問題。二、因特上的域名與商標(biāo)問題域名是民間組織所分配的一種數(shù)字資源,而商標(biāo)是政府授予和確認(rèn)的私權(quán)。二者之間存在一個共同特點(diǎn),那就是作為以語言符號為表現(xiàn)形式的一種標(biāo)記,她們在商業(yè)上都有可能與商譽(yù)、商品、商業(yè)服務(wù)起來,因此客觀上都具有商業(yè)價值。對于商標(biāo)來講,其地域性是明顯的,拋開著名商標(biāo)不談,不同

12、國家、不同地區(qū)、不同行業(yè)的商事主體使用一種商標(biāo)是被商標(biāo)法律所允許的。但是,隨著因特而出現(xiàn)的域名一旦分配,它在全球范圍都是唯一的,域名不具有地域性特點(diǎn)。對于商標(biāo)來講,與因特技術(shù)發(fā)展相的問題還有在因特上使用商標(biāo)的問題。“一個國家的生產(chǎn)者、經(jīng)營者使用一個國家的尚未在本國注冊的商標(biāo)也可能不構(gòu)成侵權(quán)。而一旦生產(chǎn)者或經(jīng)營者在上使用這些商標(biāo),就會產(chǎn)生沖突,尤其對那些提供電子信息服務(wù)的服務(wù)商標(biāo)權(quán)人,在上使用自己在某國一個國家注冊的商標(biāo)有可能侵犯了他人在別一國家的商標(biāo)權(quán),-”可以看出,因特技術(shù)的發(fā)展一方面產(chǎn)生了域名與商標(biāo)的沖突問題,一方面也產(chǎn)生了上使用商標(biāo)的新問題。那么,作為維持工業(yè)產(chǎn)權(quán)制度運(yùn)轉(zhuǎn)的工業(yè)產(chǎn)權(quán)法應(yīng)該

13、如何面對這一問題呢?筆者以為,對于上商標(biāo)使用的法律調(diào)整應(yīng)采取著名商標(biāo)重點(diǎn)保護(hù),其他商標(biāo)善意使用原則。具體來講,就是對于國際著名商標(biāo)的保護(hù)效力當(dāng)然沿及因特,無論以任何理由使用國際著名商標(biāo)的行為都應(yīng)為法律所禁止;而一般沖突商標(biāo)在因特上的使用則不應(yīng)禁止,但權(quán)利人不能采故意混淆的使用方法,而應(yīng)通過明顯的方式說明自己商標(biāo)的特點(diǎn)。采取這一立法思路的理由在于,一方面,商標(biāo)沖突是一個既定的客觀事實(shí),在公平合理的原則下,法律應(yīng)該承認(rèn)客觀事實(shí)的合理性。對于一般善良商人來講,無論其商標(biāo)的價值如何,他都為之投入了智慧、時間和資金,同時,由于事實(shí)上的信息不對稱,一般商人是不可能知悉所有的注冊和未注冊商標(biāo)的情況的。并且,

14、善良商人使用某一商標(biāo)的獨(dú)立意志也應(yīng)該得到法律尊重,因此,要他為法律所造成的沖突而放棄自己合法取得的權(quán)利不合乎老實(shí)信用原則。另外,除了提供絡(luò)服務(wù)的公司外,在因特上使用的商標(biāo)是不可能與真正的商品與服務(wù)相的,其價值主要在于商標(biāo)的知名度的提高。在因特上以這種方式使用商標(biāo)的同時,商標(biāo)權(quán)利人也擁有相應(yīng)的技術(shù)手段說明自己所在的國家、地區(qū),所提供的服務(wù)和商品的具體內(nèi)容,因此,除非惡意造成混淆,否則一般不會使消費(fèi)者形成誤認(rèn)。同樣的理由也可以用來解決商標(biāo)和域名的沖突問題。商標(biāo)和域名的沖突首先也是一個客觀事實(shí),對于這一問題的解決也同樣要建立在公正對待利益享有者的立場上。從域名注冊的現(xiàn)實(shí)來看,惡意搶注域名者、善意使用

15、與商標(biāo)或商號沖突的域名者以及商標(biāo)、商號與域名統(tǒng)一的使用者是法律所要規(guī)制的主要對象。法律當(dāng)然應(yīng)該保護(hù)前述后兩種人,打擊和消滅惡意搶注的行為。目前,域名主要是由民間組織負(fù)責(zé)分配。筆者以為,隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,域名會逐漸成為一種稀缺資源,圍繞域名的利益沖突會逐漸增加,在目前的資源分配體制范圍內(nèi)是無法解決這些沖突的。事實(shí)上,即便是在今天,負(fù)責(zé)分配這一資源的組織已經(jīng)一定程度上已經(jīng)承擔(dān)了只有國家公權(quán)才應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任,例如負(fù)責(zé)審查域名申請人證明自己并非惡意的證明材料等。而從法理上講,不能因?yàn)橛辛恕霸谙仁褂谩钡默F(xiàn)實(shí),就當(dāng)然擁有配置相關(guān)資源的優(yōu)先地位。例如,對于一個人來說,其權(quán)盡管受法律保護(hù),但我們既不能阻止在

16、先任何其他人使用同樣的,我們也不能阻止在后的人使用同樣的。又由于絡(luò)發(fā)展的前景在很大程度上建立域名資源的恰當(dāng)分配上,因此,域名資源的分配最終必然演化成國際協(xié)調(diào)、國家統(tǒng)一控制的公權(quán)行為。美國商務(wù)部1998年公布的因特名稱與的技術(shù)性管理的改良方案就曾列舉了絡(luò)環(huán)境下商標(biāo)和域名的七個問題:商標(biāo)持有人與域名持有人的爭端解決機(jī)制太費(fèi)錢費(fèi)時;各國適用反托拉斯法或知識產(chǎn)權(quán)法對因特行使管轄權(quán)導(dǎo)致混亂等等。而這些問題遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是民間組織所能解決的。只有解決了域名的權(quán)利屬性問題,我們才能解決惡意搶注的問題。目前通過法律手段解決這一問題是十分困難的,因?yàn)椋覀円ㄟ^法律來解決它,必須把它納入權(quán)利義務(wù)的范疇里才有可能。當(dāng)前解

17、決的主要的方法只能是協(xié)調(diào)絡(luò)組織的分配資源的標(biāo)準(zhǔn)與商標(biāo)法,同時通過一定的技術(shù)手段來解決域名分配的不公平問題。1996年WIPO曾提出了“WIPO行動方案”,就域名與知識產(chǎn)權(quán)間產(chǎn)生的問題,向域名管理公司提出建議,以緩解二者的緊張關(guān)系。有關(guān)因特上的域名問題還包括漢語國家的域名問題。由于漢字的造字方法是象形、形聲和會意,因此,在漢字通過國際音標(biāo)而轉(zhuǎn)化為域名的表現(xiàn)形式時,必然會在同一級域名中出現(xiàn)合法的但是確是沖突的域名。從實(shí)際生活來看,漢字常用字只有3000余個,而帶有吉祥、祝?;蚱渌愃坪x的詞匯更為有限,因此這些詞匯在漢字國家的商號、商標(biāo)或人名中使用頻率是十分高的。例如富貴、興盛等詞就是這種情況。同

18、時,漢字的一個特點(diǎn)是同音不同字的情況十分頻繁,例如“常紅”、“長虹”、“常鴻”等,一旦出現(xiàn)這種情況,我們用所謂的在先使用和所謂“惡意”原則都不能解決這些沖突。我們不能因?yàn)橐粋€廠商注冊了一個商號或商標(biāo),就確認(rèn)他在因特上優(yōu)先享有配置所有同音同字、同音不同字的數(shù)字資源的權(quán)利。舉一個極為近似的例證也許可以說明問題。國家工商行政管理局1999年批準(zhǔn)了注冊商標(biāo)“王震”。當(dāng)然,此“王震”非彼“王震”,他只是一個公司的職員。目前還不清楚國家工商行政管理局所以批準(zhǔn)上述商標(biāo)的考慮,但有一點(diǎn)是清楚的,那就是:盡管“王震”是著名人物,但他和相關(guān)利益人也并不享有配置這一文字資源絕對的優(yōu)先權(quán)。筆者認(rèn)為,目前解決這一問題的

19、方法主要應(yīng)是技術(shù)上的,即通過使用有細(xì)微的差異字符由電腦進(jìn)行識別,或者在不遠(yuǎn)的將來從技術(shù)上真正解決漢字域名問題。而從法律上考慮,由于前述關(guān)于信息不對稱的客觀原因,以及漢字本身固有的特點(diǎn),把域名納入商標(biāo)法的范圍內(nèi)保護(hù)的考慮沒有可操作性。因此,除了要對于著名商標(biāo)進(jìn)行反淡化保護(hù)外,目前仍應(yīng)該確認(rèn)在先注冊的合法性。'三、絡(luò)環(huán)境的工業(yè)產(chǎn)權(quán)、侵權(quán)及救濟(jì)因特是無國界環(huán)境,因特上的信息流通不受國界的限制。從理論上講,因特上的任何信息可以到達(dá)每個用戶。正是由于因特的無國界特點(diǎn)和工業(yè)產(chǎn)權(quán)法上的地域性特點(diǎn)的沖突,造成了工業(yè)產(chǎn)權(quán)法上的諸多問題。其中較為突出有以下三個方面:一、專利的新穎性、地域性判斷等問題;二、

20、法律文件的電子化問題;三、侵權(quán)的司法救濟(jì)問題。傳統(tǒng)上,對于專利發(fā)明的新穎性判斷一般采取相對性標(biāo)準(zhǔn),即技術(shù)的出版物公開以全世界為判斷標(biāo)準(zhǔn),而使用公開和以其他方式公開則以國內(nèi)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。在絡(luò)環(huán)境下,盡管對于出現(xiàn)在因特上的信息是否是出版行為還存在爭議,但如前所述,因特信息事實(shí)上是一種公開的手段,任何人只要上,都能看到這些公開的信息。所以,從專利法關(guān)于新穎性判斷的法理上講,可以認(rèn)為,這些信息一旦產(chǎn)生和傳統(tǒng)上所認(rèn)為的出版一樣的破壞新穎性的實(shí)質(zhì)結(jié)果,它應(yīng)該在法律上被認(rèn)為也必然會產(chǎn)生破壞技術(shù)新穎性的法律結(jié)果。從這一角度出發(fā),專利法應(yīng)該認(rèn)為因特公開等同于出版物公開。當(dāng)然,由于因特上的信息發(fā)布方式不同,既有公開

21、發(fā)布的頁,也有收費(fèi)數(shù)據(jù)庫,還有BBS和新聞組等。有學(xué)者認(rèn)為但凡因特上收費(fèi)或免費(fèi)數(shù)據(jù)庫、絡(luò)圖書館都應(yīng)視為公開出版方式,而對于BBS?隨時可能消失的信息則不視為公開出版.從實(shí)定法的角度看,目前,針對這一問題,日本已經(jīng)修改了專利法相應(yīng)部分,將因特公開視為破壞新穎性的公開手段。我國也應(yīng)就這一問題盡快對法律進(jìn)行完善。絡(luò)技術(shù)的發(fā)展同樣對專利的地域性提出了挑戰(zhàn)并由此給侵權(quán)判定帶來了困難。舉例來說,如果一種專利涉及一種絡(luò)改良方法的技術(shù)或產(chǎn)品,由于絡(luò)是雙向、互動的,因此,這種方法或產(chǎn)品有很大可能在空間上是分開使用的。而這種別離往往會造成產(chǎn)品和方法的使用是在不同的國家。那么,根據(jù)目前的專利法,法院就很難判定分開使

22、用這種技術(shù)和方法的公司哪怕是同一公司侵權(quán)。另外,隨著納米技術(shù)的發(fā)展,以后在絡(luò)上不僅可以下栽軟件,下載某種特定的硬件也正在成為可能。即電腦根據(jù)指令在原子層面將材料排列組合成能到達(dá)某種技術(shù)目的的裝置,也就是在一定條件下實(shí)現(xiàn)自我復(fù)制和小型制造。在這種情況下,如果某一專利權(quán)人在一個國家擁有上述某一納米技術(shù)產(chǎn)品專利,其產(chǎn)品一旦上,那么除了這一國家外,他幾乎無法保護(hù)自己的技術(shù)或產(chǎn)品不受侵犯。再比方,對于軟件專利來說,目前專利法所規(guī)定的“進(jìn)口權(quán)”的就無法保障,任何人在任何地點(diǎn)只要將其上,權(quán)利人的進(jìn)口權(quán)就成了“空頭支票”,在法律實(shí)施的過程中就成了虛設(shè)的權(quán)利。同時,上述行為往往無法認(rèn)定所謂的“侵權(quán)人”的行為地,因此,對于法院管轄來講,也是十分困難的。從某一國家領(lǐng)域內(nèi)觀察到的侵權(quán)行為,在操作上可能根本無法認(rèn)定侵權(quán),或者即使認(rèn)定也沒有強(qiáng)制力量來保證司法判決的執(zhí)行。可以看出,因特的無國界特點(diǎn)對

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