知識(shí)產(chǎn)權(quán)十大案例 2016年7月3日_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)十大案例(摘選)2012-2014年2014年度“360扣扣保鏢”軟件商業(yè)詆毀糾紛案【案情摘要】北京奇虎科技有限公司、奇智軟件(北京)有限公司針對(duì)騰訊科技(深圳)有限公司、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司的QQ軟件專門開發(fā)了“360扣扣保鏢”軟件,在相關(guān)網(wǎng)站上宣傳扣扣保鏢軟件全面保護(hù)QQ軟件用戶安全,并提供下載。2011年8月,騰訊公司等以上述行為構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)(擾亂市場(chǎng)秩序)為由,提起訴訟。2014年度“360扣扣保鏢”軟件商業(yè)詆毀糾紛案【法院判決】 廣東省高級(jí)人民法院一審認(rèn)為,奇虎公司等前述行為構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為,其針對(duì)騰訊公司等的經(jīng)營(yíng),故意捏造、散布虛偽事實(shí),損害了該公司的商業(yè)信

2、譽(yù)和商品聲譽(yù),構(gòu)成商業(yè)詆毀。遂判決奇虎公司等公開賠禮道歉、消除影響,并連帶賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理維權(quán)費(fèi)用共計(jì)500萬(wàn)元。奇虎公司等不服,提起上訴。最高人民法院二審認(rèn)為,奇虎公司等前述行為破壞QQ軟件及其服務(wù)的安全性、完整性,本質(zhì)上屬于不正當(dāng)?shù)乩盟耸袌?chǎng)成果、為自己謀取商業(yè)機(jī)會(huì)從而獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行為,違反了誠(chéng)實(shí)信用和公平競(jìng)爭(zhēng)原則,構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。維持原判。2014年度“360扣扣保鏢”軟件商業(yè)詆毀糾紛案 【典型意義】 本案中,最高人民法院明確了互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)領(lǐng)域中商業(yè)詆毀行為的認(rèn)定規(guī)則,明確了互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、自由競(jìng)爭(zhēng)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。本案對(duì)相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間開展有序競(jìng)爭(zhēng)、促進(jìn)市場(chǎng)資源優(yōu)化配置

3、具有里程碑的意義。2014年度互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?yàn)E用市場(chǎng)支配地位壟斷案【案情摘要】2011年11月,北京奇虎科技有限公司向廣東省高級(jí)人民法院起訴稱,騰訊科技(深圳)有限公司、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司(下稱騰訊公司等)在即時(shí)通訊軟件及服務(wù)相關(guān)市場(chǎng)具有市場(chǎng)支配地位,并指控騰訊公司濫用該支配地位,無(wú)正當(dāng)理由限制交易和捆綁銷售,請(qǐng)求判令騰訊公司立即停止濫用市場(chǎng)支配地位的壟斷行為,連帶賠償奇虎公司經(jīng)濟(jì)損失1.5億元。2014年度互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?yàn)E用市場(chǎng)支配地位壟斷案 【法院判決】 廣東省高級(jí)人民法院一審認(rèn)為,本案相關(guān)商品市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出綜合性即時(shí)通信服務(wù)市場(chǎng),相關(guān)地域市場(chǎng)應(yīng)為全球市場(chǎng),騰訊公司在該相關(guān)市場(chǎng)不具有支配地

4、位。該院判決駁回奇虎公司的全部訴訟請(qǐng)求。奇虎公司不服,提出上訴。最高人民法院利用經(jīng)濟(jì)分析方法重新界定了本案相關(guān)市場(chǎng)范圍,通過考察被訴壟斷行為的實(shí)際或者可能的競(jìng)爭(zhēng)效果,認(rèn)為基于本案現(xiàn)有證據(jù),不足以認(rèn)定騰訊公司等實(shí)施了為反壟斷法所禁止的限制交易和搭售行為。2014年10月,最高人民法院判決駁回上訴,維持原判。2014年度互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?yàn)E用市場(chǎng)支配地位壟斷案【典型意義】本案是最高人民法院審理的第一起壟斷案件。最高人民法院詳細(xì)闡述了互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域反壟斷法意義上相關(guān)市場(chǎng)界定標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)支配地位認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以及濫用市場(chǎng)支配地位行為的分析原則與方法等一系列具有重要意義的法律問題,明確了反壟斷法律適用的多個(gè)重要裁判標(biāo)準(zhǔn)。市

5、場(chǎng)支配地位:全球范圍內(nèi)2014年度“網(wǎng)易云音樂”侵權(quán)訴前禁令糾紛案【案情摘要】2014年11月,深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司)向武漢市中級(jí)人民法院申請(qǐng)?jiān)V前禁令,請(qǐng)求:責(zé)令廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司等停止通過“網(wǎng)易云音樂”平臺(tái)向公眾傳播申請(qǐng)人享有專有著作權(quán)的時(shí)間都去哪了等623首歌曲;責(zé)令中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司湖北省分公司停止提供“網(wǎng)易云音樂”暢聽流量包服務(wù);責(zé)令廣東歐珀移動(dòng)通信有限公司停止在其OPPO品牌手機(jī)中內(nèi)置“網(wǎng)易云音樂”行為。2014年度“網(wǎng)易云音樂”侵權(quán)訴前禁令糾紛案【法院判決】 武漢市中級(jí)人民法院認(rèn)為,騰訊公司對(duì)上述623首音樂作品依法享有信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán),被申請(qǐng)人行為涉

6、嫌侵犯騰訊公司的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。遂裁定發(fā)布訴前禁令措施:1.廣州網(wǎng)易等立即停止通過“網(wǎng)易云音樂”平臺(tái)向公眾提供涉案音樂作品的行為;2.湖北聯(lián)通立即停止向其移動(dòng)手機(jī)客戶提供“網(wǎng)易云音樂”暢聽流量包中的涉案音樂作品的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)行為;3.廣東歐珀停止通過其移動(dòng)手機(jī)中內(nèi)置的“網(wǎng)易云音樂”客戶端向移動(dòng)手機(jī)客戶傳播涉案音樂作品的行為。2014年度“網(wǎng)易云音樂”侵權(quán)訴前禁令糾紛案 【典型意義】近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)與音樂產(chǎn)業(yè)結(jié)合形成新生網(wǎng)絡(luò)文化傳播媒介,可以使音樂作品被無(wú)限傳遞、下載。本案中,法院及時(shí)發(fā)布訴前禁令,并對(duì)違反禁令的行為予以處罰,為打擊網(wǎng)絡(luò)音樂盜版、規(guī)范網(wǎng)絡(luò)音樂市場(chǎng)、整治網(wǎng)絡(luò)環(huán)境提供了一種可行的保護(hù)模

7、式。2014年度周志全等7人侵犯著作權(quán)罪案【案情摘要】被告人周志全于2008年8月注冊(cè)成立北京心田一品科技有限公司,經(jīng)營(yíng)思路網(wǎng)站。2009年1月至2013年4月間,被告人周志全雇傭被告人蘇立源等人,未經(jīng)著作權(quán)人許可,以會(huì)員制方式,將他人享有著作權(quán)的大量影視、音樂等作品以種子形式上傳至思路網(wǎng)站,供2.6萬(wàn)余注冊(cè)會(huì)員下載,在思路網(wǎng)站投放廣告,并通過銷售網(wǎng)站注冊(cè)邀請(qǐng)碼和VIP會(huì)員資格營(yíng)利。被告人寇宇杰于2012年5月至2013年4月間,雇傭被告人崔兵等人,未經(jīng)著作權(quán)人許可,復(fù)制他人享有著作權(quán)的電影至4000余份硬盤中,并通過淘寶網(wǎng)店予以銷售。2014年度周志全等7人侵犯著作權(quán)罪案【法院判決】 北京市

8、海淀區(qū)人民法院一審認(rèn)為,上述被告人的行為均已構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪,應(yīng)予懲處。法院根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用和認(rèn)罪態(tài)度依法予以減輕、從輕處罰或者適用緩刑,分別判處各被告人有期徒刑一年至五年,并處罰金等。一審宣判后,被告人蘇立源、寇宇杰提起上訴。北京市第一中級(jí)人民法院二審駁回上訴、維持原判。2014年度周志全等7人侵犯著作權(quán)罪案 【典型意義】思路網(wǎng)站刊載高清資訊和高清電影,其鏈接到的論壇存有大量盜版電影和電視劇資源可供付費(fèi)下載。通過這種方式,思路網(wǎng)積累了大量的注冊(cè)用戶,成為國(guó)內(nèi)最“著名”的盜版高清電影網(wǎng)站。該案判決對(duì)于打擊互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下著作權(quán)犯罪、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)具有重要作用。2013年度華為技術(shù)有限公

9、司與IDC公司標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費(fèi)糾紛上訴案 【案情摘要】 華為技術(shù)有限公司與IDC公司就標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)或者費(fèi)率問題進(jìn)行了多次談判,談判期間,IDC公司向美國(guó)法院提起訴訟,同時(shí)請(qǐng)求美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)華為公司等相關(guān)產(chǎn)品啟動(dòng)337調(diào)查并發(fā)布全面禁止進(jìn)口令、暫停及停止銷售令。華為公司遂向廣東省深圳市中級(jí)人民法院提起訴訟,要求法院判令I(lǐng)DC公司按照公平、合理、無(wú)歧視(FRAND)的原則確定標(biāo)準(zhǔn)專利許可費(fèi)率。2013年度華為技術(shù)有限公司與IDC公司標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費(fèi)糾紛上訴案 【案情摘要】 廣東省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為,無(wú)論是從字面上理解,還是根據(jù)歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)和美國(guó)電信工業(yè)協(xié)會(huì)中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策和

10、中國(guó)法律的相關(guān)規(guī)定,“FRAND”義務(wù)的含義均應(yīng)理解為“公平、合理、無(wú)歧視”許可義務(wù),對(duì)于愿意支付合理使用費(fèi)的善意的標(biāo)準(zhǔn)使用者,標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人不得徑直拒絕許可,既要保證專利權(quán)人能夠從技術(shù)創(chuàng)新中獲得足夠的回報(bào),同時(shí)也避免標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人借助標(biāo)準(zhǔn)所形成的強(qiáng)勢(shì)地位索取高額許可費(fèi)率或附加不合理?xiàng)l件。2013年度華為技術(shù)有限公司與IDC公司標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費(fèi)糾紛上訴案 【典型意義】 本案是我國(guó)首例標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費(fèi)糾紛,在知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律適用上具有重要意義。本案使用了新的案由,為今后民事案由的修改與完善提供了實(shí)證。更為重要的是,本案就如何確定標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費(fèi)問題,首次適用“FRAND”原則作為裁判論述

11、的依據(jù),并提出計(jì)算的具體參照因素。2013年度 “金駿眉”通用名稱商標(biāo)行政糾紛案 【案情摘要】 2007年3月9日,福建武夷山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)正山茶葉有限公司在第30類茶等商品上申請(qǐng)注冊(cè)第5936208號(hào)“金駿眉”商標(biāo)(簡(jiǎn)稱被異議商標(biāo))。初審公告后,武夷山市桐木茶葉有限公司提出異議申請(qǐng),國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局經(jīng)審查裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。桐木茶葉公司不服該裁定,向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)(簡(jiǎn)稱商標(biāo)評(píng)審委員會(huì))提出復(fù)審申請(qǐng),主要理由為:“金駿眉”屬于商品的通用名稱,違反了商標(biāo)法第十一條第一款第(一)、(二)項(xiàng)的規(guī)定,同時(shí)也違反了商標(biāo)法第十條第一款第(八)項(xiàng)的規(guī)定。2013年度

12、“金駿眉”通用名稱商標(biāo)行政糾紛案 【案情摘要】 2013年1月,商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定認(rèn)為:在案證據(jù)尚不足證明“金駿眉”已成為本商品的通用名稱或僅僅直接表示商品主要原料的標(biāo)志;裁定:被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。 桐木茶葉公司提起行政訴訟。北京市第一中級(jí)人民法院一審認(rèn)為,“金駿眉”并非商品通用名稱,桐木茶葉公司相關(guān)理由不能成立,判決:駁回桐木茶葉公司的訴訟請(qǐng)求。 桐木茶葉公司不服一審判決,提起上訴。北京市高級(jí)人民法院二審認(rèn)為,“金駿眉”已作為一種紅茶的商品名稱為相關(guān)公眾所識(shí)別和對(duì)待,成為特定紅茶約定俗成名稱。2013年度 “金駿眉”通用名稱商標(biāo)行政糾紛案 【典型意義】 本案明確了判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否為通用名

13、稱時(shí),應(yīng)當(dāng)審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱,審查判斷的時(shí)間基點(diǎn)一般以申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)的狀態(tài)為準(zhǔn);但是,訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)不屬于通用名稱但在核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)已經(jīng)成為通用名稱的,仍應(yīng)認(rèn)定其屬于本商品的通用名稱。本案另明確了商品商標(biāo)與集體商標(biāo)在性質(zhì)、功能等方面均存在明顯區(qū)別,如果訴爭(zhēng)商標(biāo)將確定地成為集體商標(biāo)性質(zhì)的商標(biāo)而由某一團(tuán)體、協(xié)會(huì)的成員使用,則其將因商標(biāo)功能的變化,而不應(yīng)作為商品商標(biāo)加以注冊(cè)。2012年度“IPAD”商標(biāo)權(quán)屬糾紛案:蘋果公司、IP申請(qǐng)發(fā)展有限公司與唯冠科技(深圳)有限公司商標(biāo)權(quán)權(quán)屬糾紛上訴案 【案情摘要】(1) 2000年,唯冠集團(tuán)旗下的子公司分別在多個(gè)國(guó)家、地區(qū)注冊(cè)了iPad商標(biāo)

14、,其中包括唯冠科技(深圳)有限公司(簡(jiǎn)稱深圳唯冠公司)在中國(guó)大陸注冊(cè)的iPad商標(biāo)。2009年,蘋果公司通過IP申請(qǐng)發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱IP公司)與唯冠集團(tuán)旗下一家子公司臺(tái)灣唯冠公司達(dá)成協(xié)議,約定將iPad商標(biāo)以3.5萬(wàn)英鎊價(jià)格轉(zhuǎn)讓給蘋果公司。2012年度“IPAD”商標(biāo)權(quán)屬糾紛案:蘋果公司、IP申請(qǐng)發(fā)展有限公司與唯冠科技(深圳)有限公司商標(biāo)權(quán)權(quán)屬糾紛上訴案 【案情摘要】(2) 2010年4月19日,蘋果公司、IP公司向深圳市中級(jí)人民法院起訴深圳唯冠公司,主張根據(jù)IP公司與臺(tái)灣唯冠公司簽訂的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書及相關(guān)證據(jù),請(qǐng)求判令深圳唯冠公司2001年獲準(zhǔn)在計(jì)算機(jī)等商品上注冊(cè)的“IPAD”商標(biāo)專用權(quán)歸

15、其所有及判令深圳唯冠公司賠償其損失400萬(wàn)元。2012年度“IPAD”商標(biāo)權(quán)屬糾紛案:蘋果公司、IP申請(qǐng)發(fā)展有限公司與唯冠科技(深圳)有限公司商標(biāo)權(quán)權(quán)屬糾紛上訴案 【法院判決】 深圳市中級(jí)人民法院2011年11月17日作出一審判決,駁回了兩原告的訴訟請(qǐng)求。蘋果公司、IP公司向廣東省高級(jí)人民法院提出上訴。廣東省高級(jí)人民法院最終促成雙方以6000萬(wàn)美元達(dá)成調(diào)解。2012年度“IPAD”商標(biāo)權(quán)屬糾紛案:蘋果公司、IP申請(qǐng)發(fā)展有限公司與唯冠科技(深圳)有限公司商標(biāo)權(quán)權(quán)屬糾紛上訴案 【典型意義】 蘋果公司ipad產(chǎn)品是一款在市場(chǎng)上廣受歡迎的產(chǎn)品,獲得該商標(biāo)對(duì)其來(lái)講意義重大。而該案糾紛發(fā)生時(shí),深圳唯冠公司

16、瀕臨破產(chǎn),涉及債權(quán)人多達(dá)數(shù)百人,最大的財(cái)產(chǎn)估值集中在iPad商標(biāo)上。對(duì)雙方來(lái)講,調(diào)解是其解決糾紛的最佳方式。2012年度“葫蘆娃”角色形象著作權(quán)權(quán)屬糾紛案 【案情摘要】 胡進(jìn)慶、吳云初是上海美術(shù)電影制片廠的職工,上個(gè)世紀(jì)80年代,上海美術(shù)電影制片廠指派胡進(jìn)慶、吳云初擔(dān)任國(guó)產(chǎn)系列動(dòng)畫片葫蘆兄弟的造型設(shè)計(jì),二人共同創(chuàng)作了“葫蘆兄弟”角色造型形象。胡進(jìn)慶、吳云初認(rèn)為,“葫蘆兄弟”形象作為美術(shù)作品可以獨(dú)立于影片而由作者享有著作權(quán),該美術(shù)作品屬于一般職務(wù)作品,在雙方未就著作權(quán)進(jìn)行約定的情況下,“葫蘆兄弟”角色造型形象的美術(shù)作品著作權(quán)應(yīng)歸二人所有。遂訴至上海市黃浦區(qū)人民法院。2012年度“葫蘆娃”角色形象

17、著作權(quán)權(quán)屬糾紛案 【法院判決】 一審法院判決駁回胡進(jìn)慶、吳云初的訴訟請(qǐng)求。胡進(jìn)慶、吳云初不服,提起上訴。上海市第二中級(jí)人民法院二審認(rèn)為,雙方當(dāng)事人的確沒有就系爭(zhēng)作品的著作權(quán)歸屬簽訂書面合同,但這是特定歷史條件下的行為,故應(yīng)深入探究當(dāng)事人行為時(shí)所采取的具體形式及其真實(shí)意思表示。針對(duì)動(dòng)畫電影的整個(gè)創(chuàng)作而言,完成工作任務(wù)所創(chuàng)作的成果歸屬于單位,是符合當(dāng)時(shí)人們的普遍認(rèn)知的。從誠(chéng)信的角度出發(fā),上訴人不應(yīng)在事后作出相反的意思表示,主張系爭(zhēng)角色造型美術(shù)作品的著作權(quán)。2012年度“葫蘆娃”角色形象著作權(quán)權(quán)屬糾紛案 【典型意義】 本案涉及動(dòng)畫造型著作權(quán)的認(rèn)定,法人作品與職務(wù)作品、一般職務(wù)作品與特殊職務(wù)作品的比較

18、和區(qū)分等法律問題以及計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代著作權(quán)歸屬的司法政策問題。本案判決綜合考慮了作品創(chuàng)作之時(shí)的特定歷史條件和規(guī)章制度以及當(dāng)事人的具體行為及其真實(shí)意思表示等各個(gè)層面,認(rèn)定由單位職工創(chuàng)作的動(dòng)畫角色造型屬于“特殊職務(wù)作品”,單位享有除署名權(quán)之外的著作權(quán)。2012年度姚明與武漢云鶴大鯊魚體育用品有限公司侵犯人格權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛上訴案 【案情摘要】 武漢云鶴大鯊魚體育用品有限公司在未經(jīng)姚明同意的情況下,將其姓名和肖像用于生產(chǎn)和銷售的“姚明一代”產(chǎn)品及其宣傳上,姚明認(rèn)為其上述行為侵犯了姚明的人格權(quán),亦構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),遂請(qǐng)求法院判令武漢云鶴公司立即停止侵權(quán),賠償經(jīng)濟(jì)損失1000萬(wàn)元,并在中國(guó)工商報(bào)等媒體上刊載

19、聲明賠禮道歉、消除影響。2012年度姚明與武漢云鶴大鯊魚體育用品有限公司侵犯人格權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛上訴案 【法院判決】(1) 湖北省武漢市中級(jí)人民法院一審認(rèn)為,姚明憑借其在男子職業(yè)籃球領(lǐng)域取得的成就及其良好的社會(huì)形象,在廣大消費(fèi)者中的影響力而產(chǎn)生的相關(guān)權(quán)益受法律保護(hù)。武漢云鶴公司在商品銷售的宣傳過程中,多次使用姚明的肖像及姓名,將其生產(chǎn)和銷售的運(yùn)動(dòng)型產(chǎn)品與姚明相聯(lián)系,既侵害了姚明的姓名權(quán)及肖像權(quán),也構(gòu)成了不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),判決其立即停止侵權(quán)行為,賠禮道歉并消除影響。2012年度姚明與武漢云鶴大鯊魚體育用品有限公司侵犯人格權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛上訴案 【法院判決】(2) 一審判決后,姚明以判決賠償數(shù)額過低

20、為由提起上訴。湖北省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為,受反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法保護(hù)的自然人姓名,不同于一般意義上的人身權(quán),是區(qū)別不同市場(chǎng)主體的商業(yè)標(biāo)識(shí)。未經(jīng)權(quán)利人授權(quán)或許可,任何企業(yè)或個(gè)人不得擅自將他人姓名、肖像、簽名及其相關(guān)標(biāo)識(shí)進(jìn)行商業(yè)性使用。武漢云鶴公司侵權(quán)故意明顯,原審在酌定賠償經(jīng)濟(jì)損失時(shí)并未充分考慮武漢云鶴公司侵權(quán)行為的性質(zhì)、后果、持續(xù)時(shí)間等因素,遂改判由武漢云鶴公司賠償姚明包括維權(quán)合理費(fèi)用在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)100萬(wàn)元。2012年度姚明與武漢云鶴大鯊魚體育用品有限公司侵犯人格權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛上訴案 【典型意義】 人格權(quán)商品化問題一直是法學(xué)理論界與司法實(shí)務(wù)界探討的熱點(diǎn)。以姓名、肖像等主體的外在標(biāo)志和表征為內(nèi)容的人格權(quán)在商品經(jīng)濟(jì)社會(huì)呈現(xiàn)出巨大的商業(yè)價(jià)值,特別是名人的姓名和肖像。本案不僅通過適用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法對(duì)具有商業(yè)價(jià)值的、在商品經(jīng)營(yíng)中使用的自然人姓名、肖像等給予了保護(hù),而且在確定賠償數(shù)額上也相應(yīng)選擇適用了反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法及其司法解釋,對(duì)審理此類人格權(quán)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案件具有借鑒意義。2012年度衣念(上海)時(shí)裝貿(mào)易有限公司與浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限

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