
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文檔簡介
目錄
2015年武漢大學(xué)830刑事訴訟法學(xué)考研真題
2013年武漢大學(xué)827刑事訴訟法學(xué)考研真題及詳解
2012年武漢大學(xué)829刑事訴訟法學(xué)考研真題及詳解
2011年武漢大學(xué)829刑事訴訟法學(xué)考研真題及詳解
2010年武漢大學(xué)826刑事訴訟法學(xué)考研真題(含部分答案)
2009年武漢大學(xué)824刑事訴訟法學(xué)考研真題
2007年武漢大學(xué)425刑事訴訟法學(xué)考研真題及詳解
2006年武漢大學(xué)425刑事訴訟法學(xué)及刑法學(xué)考研真題及詳解
2005年武漢大學(xué)441刑事訴訟法學(xué)及刑法學(xué)考研真題及詳解
1997年武漢大學(xué)刑事訴訟法學(xué)考研真題
1996年武漢大學(xué)刑事訴訟法學(xué)考研真題
2015年武漢大學(xué)830刑事訴訟法學(xué)考研真題
2013年武漢大學(xué)827刑事訴訟法學(xué)考研真題
及詳解
武漢大學(xué)
2013年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試試題
科目名稱:刑事訴訟法學(xué)(C卷)
科目代碼:827
一、辨析題(共5小題,每小題10分,共50分)
1.刑事訴訟目的、刑事訴訟結(jié)構(gòu)
2.沉默權(quán)、拒絕作證權(quán)
3.傳來證據(jù)、傳聞證據(jù)
4.絕對不起訴、相對不起訴
5.證明責(zé)任、證明標(biāo)準(zhǔn)
二、簡答題(共5小題,每小題15分,共75分)
1.無罪推定的產(chǎn)生與發(fā)展經(jīng)過是什么?其性質(zhì)如何定位?
2.反對自證其罪規(guī)則及其在我國新刑訴法中確立的意義是什么?
3.證人作證制度在2012年頒布的刑訴法中有哪些新內(nèi)容?
4.2012年頒布的刑訴法對刑事簡易程序作出了哪些改革?
5.我國刑訴法在未成年人犯罪案件的訴訟制度方面有哪些特殊規(guī)
定?
三、論述題(25分)
淺談刑事訴訟法中懲罰犯罪與保護(hù)人權(quán)二者之間的關(guān)系。
參考答案:
武漢大學(xué)
2013年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試試題
科目名稱:刑事訴訟法學(xué)(C卷)
科目代碼:827
一、辨析題(共5小題,每小題10分,共50分)
1.刑事訴訟目的、刑事訴訟結(jié)構(gòu)
答:(1)刑事訴訟的目的是為了保證刑法的正確實(shí)施,懲罰犯
罪,保護(hù)人民,保障國家安全和社會(huì)公共安全,維護(hù)社會(huì)主義社會(huì)秩
序。就《刑事訴訟法》第l條規(guī)定的文字表達(dá)而言,我國《刑事訴訟
法》的立法目的是以懲罰犯罪為主旨的,缺乏保障人權(quán)的精神。如此,
《刑事訴訟法》第2條規(guī)定了“尊重和保障人權(quán)”加以彌補(bǔ)。
(2)刑事訴訟的結(jié)構(gòu)是指控訴、辯護(hù)和審判三方在刑事訴訟過程中
的組合方式和相互關(guān)系。訴訟結(jié)構(gòu)不同,由此發(fā)生的訴訟效果、發(fā)揮的
訴訟功能也不一樣。
(3)刑事訴訟目的與結(jié)構(gòu)的關(guān)系,是目的與手段的關(guān)系。
①刑事訴訟結(jié)構(gòu)對于目的的手段性,決定了結(jié)構(gòu)受目的的制約和支
配。在刑事訴訟中,結(jié)構(gòu)模式的選擇由對該結(jié)構(gòu)將要發(fā)揮的功能的預(yù)期
所決定。不同的訴訟功能要求的往往是不同的結(jié)構(gòu),特定的訴訟功能,
與特定的訴訟結(jié)構(gòu)相適應(yīng)。刑事訴訟的功能是揭示案件真相、確認(rèn)犯罪
行為人及其刑事責(zé)任并在此過程中保障當(dāng)事人及其他訴訟參與人的自由
權(quán)利不受侵犯,良好的結(jié)構(gòu)形成的三方制約有利于發(fā)揮這一功能。
②刑事訴訟結(jié)構(gòu)是刑事訴訟的現(xiàn)實(shí)實(shí)踐條件,是決定目的能否實(shí)現(xiàn)
的現(xiàn)實(shí)力量。目的提出必須以結(jié)構(gòu)可能有的機(jī)能與作用為根據(jù),完全脫
離結(jié)構(gòu)的目的是不現(xiàn)實(shí)的。
在刑事訴訟中控訴、辯護(hù)雙方地位平等、權(quán)利對等,審判方居中裁
判、與雙方保持等距離的結(jié)構(gòu)模式,為“正三角形”結(jié)構(gòu),正三角形結(jié)構(gòu)
的制約作用最利于刑事訴訟目的的實(shí)現(xiàn)。真正達(dá)到這樣的要求,就能夠
切實(shí)發(fā)揮保障司法公正的作用,沒有這樣的結(jié)構(gòu),司法公正也往往難以
實(shí)現(xiàn)。
在我國刑事訴訟中由于檢察機(jī)關(guān)的特殊地位,訴訟中控辯雙方地位
平等、權(quán)力對等的格局尚未形成。相反,我國刑事訴訟結(jié)構(gòu)實(shí)為“倒三
角形”結(jié)構(gòu)。要優(yōu)化刑事訴訟結(jié)構(gòu),需要將“倒三角形”結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢?/p>
角形”結(jié)構(gòu),如此才能保證刑事訴訟目的的順利實(shí)現(xiàn)。
2.沉默權(quán)、拒絕作證權(quán)
答:(1)沉默權(quán)指犯罪嫌疑人、被告人對訊問官員的提問依法可
以保持沉默或拒絕回答,不因此而受到追究,訊問官員則有義務(wù)告知犯
罪嫌疑人、被告人享有此項(xiàng)權(quán)利。
(2)“拒絕作證權(quán)”也稱“作證豁免權(quán)”,是基于社會(huì)倫理、公共利
益、證人權(quán)益等保障的考慮,而賦予證人可依法對已掌握的與案情有關(guān)
的事實(shí)拒絕向法庭陳述及提供相關(guān)證據(jù)的一種特殊權(quán)利。
(3)二者的主要區(qū)別
①沉默權(quán)起源于英國,拒絕作證權(quán)起源于古代中國“親親得相首
匿”,這就決定了兩者的性質(zhì)的有所差別。
②沉默權(quán)是犯罪嫌疑人、被告人自己享有的權(quán)利,拒絕作證權(quán)是證
人為維護(hù)犯罪嫌疑人、被告人而行使的權(quán)利,兩者權(quán)利主體不同。
③沉默權(quán)是基于保護(hù)言論和信仰自由,是對個(gè)人尊嚴(yán)的尊重,也是
無罪推定原則的內(nèi)在要求;拒絕作證則是基于社會(huì)倫理、公共利益、證
人權(quán)益等保障的考慮。
3.傳來證據(jù)、傳聞證據(jù)
答:(1)傳來證據(jù)是根據(jù)證據(jù)的來源對證據(jù)進(jìn)行的分類,凡不是
直接來源于案件事實(shí),而是間接地來源于案件事實(shí),經(jīng)過復(fù)制或者轉(zhuǎn)述
原始證據(jù)而派生出來的證據(jù),是傳來證據(jù),即通常所說的第二手或者第
二手以上的材料。
傳聞證據(jù)廣義上是指,用以證明其所說內(nèi)容真實(shí)的法庭之外的陳
述,包括口頭陳述、書面陳述以及有意或無意地帶有某種意思表示的非
語言行為。傳聞證據(jù)規(guī)則即傳聞證據(jù)排除法則,又稱反傳聞規(guī)則,是英
美證據(jù)法最重要的證據(jù)規(guī)則之一。傳聞證據(jù)規(guī)則是指,如果一個(gè)證據(jù)被
定義為傳聞證據(jù),并且沒有法定的例外情況可以適用,則該證據(jù)不得被
法庭采納。
(2)兩者在外延、訴訟證明活動(dòng)中所處地位以及各自所被關(guān)注的證
據(jù)屬性方面存在極大的差別:
①劃分標(biāo)準(zhǔn)不同
傳聞證據(jù)與傳來證據(jù)一個(gè)是證據(jù)規(guī)則,一個(gè)是證據(jù)分類,是來自于
不同的定義系統(tǒng)的兩個(gè)概念。
②范圍不同
傳聞證據(jù)僅限于人的陳述,不包括實(shí)物證據(jù);傳來證據(jù)可以是物
證、書證的復(fù)印件、傳抄件等派生物。
證人當(dāng)庭陳述以外的陳述都是傳聞證據(jù),而不一定都屬于我國證據(jù)
法中的傳來證據(jù),只有證人轉(zhuǎn)述他人的陳述是傳來證據(jù)。
③運(yùn)用規(guī)則不同
英美法系的傳聞證據(jù)規(guī)則受傳聞證據(jù)規(guī)則調(diào)整,是一般性排除。除
非具備法定的例外情形,不得作為證據(jù)使用;而我國關(guān)于傳來證據(jù)的分
類,目的重在揭示此類證據(jù)特點(diǎn),并不是重在排除傳來證據(jù)的證據(jù)能
力。
4.絕對不起訴、相對不起訴
答:(1)相對不起訴,是指人民檢察院對偵查機(jī)關(guān)偵查終結(jié)移送
審查起訴的案件,經(jīng)過審查后,認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪行為情節(jié)輕微,
依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰時(shí),依法作出不起訴的決
定。在相對不起訴的條件下,人民檢察院既可以作出不起訴決定,也可
以作出起訴決定。
(2)絕對不起訴,是指人民檢察院對偵查機(jī)關(guān)偵查終結(jié)移送審查起
訴的案件,經(jīng)過審查后,認(rèn)為犯罪嫌疑人的行為不構(gòu)成犯罪或者依法不
應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任時(shí),依法對案件終止訴訟活動(dòng)的一種處理決定。凡符
合絕對不起訴條件的案件,檢察機(jī)關(guān)都應(yīng)作出不起訴決定,而無自由裁
量的余地。我國法律規(guī)定與其他國家關(guān)于法定不起訴的條件較為一致。
包括:
①實(shí)施的行為情節(jié)顯著輕微、危害不大,不認(rèn)為是犯罪的。
②犯罪已過追訴時(shí)效期限的。
③經(jīng)特赦令免除刑罰的。
④依照刑法規(guī)定,屬于告訴才處理的犯罪,沒有告訴或者撤回告訴
的。
⑤被告人死亡的。
⑥其他法律、法令規(guī)定免予刑事處罰的。
(3)兩者的主要區(qū)別
①適用對象不同
相對不起訴是針對犯罪人,只是犯罪情節(jié)輕微,檢察機(jī)關(guān)可以適用
自由裁量權(quán),決定不起訴;絕對不起訴的對象一般不構(gòu)成犯罪,也可能
是犯罪但依法不予追究刑事責(zé)任的情形。
②檢察機(jī)關(guān)的自由裁量權(quán)不同
對于相對不起訴,檢察機(jī)關(guān)可以選擇起訴或者不起訴;對于絕對不
起訴,檢察機(jī)關(guān)沒有自由裁量的余地,只能依法決定不起訴。
③法律后果不同
絕對不起訴引起的法律后果是之前的犯罪嫌疑人可能洗脫了犯罪的
罪名,是無罪釋放,也可能是有罪無責(zé);而相對不起訴的法律后果是之
前是犯罪嫌疑人便是犯罪人,只是依法不處以刑罰。
此外,因其法律后果的不同,兩者的救濟(jì)不盡相同,當(dāng)犯罪嫌疑人
是以有罪無責(zé)釋放時(shí),可以選擇申訴。
5.證明責(zé)任、證明標(biāo)準(zhǔn)
答:(1)證明責(zé)任,也稱舉證責(zé)任,是指司法機(jī)關(guān)或者某些當(dāng)事
人對應(yīng)予認(rèn)定或者闡明的案件事實(shí)或者自己所主張的事實(shí),應(yīng)當(dāng)收集或
者提供證據(jù)予以證明的責(zé)任;否則,將承擔(dān)其認(rèn)定或主張事實(shí)有不能成
立危險(xiǎn)的后果。
(2)刑事訴訟中的證明標(biāo)準(zhǔn),又叫證明要求,是指法律要求公安司
法人員運(yùn)用證據(jù)證明案件事實(shí)所要達(dá)到的程度。
(3)兩者緊密聯(lián)系又有所不同
①證明標(biāo)準(zhǔn)是在證明責(zé)任基礎(chǔ)上產(chǎn)生的概念,證明責(zé)任在訴訟過程
中演變到某個(gè)特定的時(shí)間點(diǎn)或狀態(tài)點(diǎn),便呈現(xiàn)出了證明標(biāo)準(zhǔn)的訴訟價(jià)
值,沒有真正意義上的證明責(zé)任制度,就沒有真正意義上的證明標(biāo)準(zhǔn)制
度。我國對于刑事訴訟中司法機(jī)關(guān)行使職權(quán)的每個(gè)階段規(guī)定了不同的證
明標(biāo)準(zhǔn)。
②證明責(zé)任回答的問題是:就特定的待證事實(shí),應(yīng)當(dāng)由誰提供證據(jù)
加以證明;證明責(zé)任如何分配,由實(shí)體法和程序法共同解決。實(shí)體法規(guī)
范當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,因而也規(guī)范當(dāng)事人證明責(zé)任的分配;程序法
規(guī)定查明案件事實(shí)是司法人員的職責(zé),但也規(guī)定了當(dāng)事人的證明責(zé)任。
證明標(biāo)準(zhǔn)回答的問題是:就特定的待證事實(shí),當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)提供多少
證據(jù)加以證實(shí)。對司法人員來說,對案件事實(shí)的證明沒有達(dá)到證明標(biāo)準(zhǔn)
而認(rèn)定的,屬于違法;對承擔(dān)證明責(zé)任的當(dāng)事人來說,對案件事實(shí)的證
明沒有達(dá)到證明標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)敗訴的后果。
二、簡答題(共5小題,每小題15分,共75分)
1.無罪推定的產(chǎn)生與發(fā)展經(jīng)過是什么?其性質(zhì)如何定位?
答:(1)無罪推定的產(chǎn)生與發(fā)展經(jīng)過
無罪推定,又可稱為無罪類推,是指任何人在未經(jīng)依法判決有罪之
前,應(yīng)視其無罪。除以上內(nèi)容外,無罪推定還包括:被告人不負(fù)有證明
自己無罪的義務(wù),被告人提供證明有利于自己的證據(jù)的行為是行使辯護(hù)
權(quán)的行為,不能因?yàn)楸桓嫒藳]有或不能證明自己無罪而認(rèn)定被告人有
罪。
①無罪推定最早是在啟蒙運(yùn)動(dòng)中被作為一項(xiàng)思想原則提出來的。針
對封建刑事訴訟中的有罪推定,資產(chǎn)階級在革命時(shí)期提出了無罪推定原
則。1764年7月,意大利刑法學(xué)家貝卡利亞在其名著《論犯罪與刑罰》
中,抨擊了殘酷的刑訊逼供和有罪推定,提出了無罪推定的理論構(gòu)
想:“在法官判決之前,一個(gè)人是不能被稱為罪犯的。只要還不能斷定
他已經(jīng)侵犯了給予他公共保護(hù)的契約,社會(huì)就不能取消對他的公共保
護(hù)?!?/p>
②1789年法國《人權(quán)宣言》,最早從法律上規(guī)定了這一原則:“任
何人在其未被宣告為犯罪以前應(yīng)被推定為無罪”。此后,無罪推定原則
被資產(chǎn)階級國家的訴訟理論所承認(rèn),并且被規(guī)定在有的國家立法中。
③1966年12月16日聯(lián)合國大會(huì)通過的《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公
約》第14條第2款規(guī)定:“凡受刑事控告者,在未依法證實(shí)有罪之前,應(yīng)
有權(quán)被視為無罪?!薄稓W洲人權(quán)公約》第6條第2項(xiàng)規(guī)定,任何被指控實(shí)
施犯罪的人在依法被證明有罪之前應(yīng)被假定為無罪。《聯(lián)合國少年司法
最低限度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則》也規(guī)定了此原則。
目前,世界許多國家都在憲法或憲法性文件及刑事訴訟法典中規(guī)定
了無罪推定原則。
(2)無罪推定的性質(zhì)
無罪推定原則是現(xiàn)代法治國家刑事司法通行的一項(xiàng)重要原則,是國
際公約確認(rèn)和保護(hù)的基本人權(quán),也是聯(lián)合國在刑事司法領(lǐng)域制定和推行
的最低限度標(biāo)準(zhǔn)之一。
①中國的無罪推定原則更側(cè)重于實(shí)質(zhì),而不僅僅是稱謂問題。在立
法上沒有使用“假定其無罪”和“不能被稱為罪犯”等表述,而是使用“不
得確定有罪”的表述。
②在證明責(zé)任的問題上,不僅強(qiáng)調(diào)了國家機(jī)關(guān)在形式上的責(zé)任,而
且更加強(qiáng)調(diào)其實(shí)質(zhì)上的證明責(zé)任。在國家機(jī)關(guān)履行職責(zé)時(shí),不是強(qiáng)調(diào)被
告人的消極對抗,被告人、犯罪嫌疑人均不享有沉默權(quán),而是強(qiáng)調(diào)控辯
雙方的積極配合,當(dāng)然,并沒有要求被告人承擔(dān)證明自己無罪的義務(wù)。
③作為一項(xiàng)法律原則,明確規(guī)定了偵查、起訴和審判機(jī)關(guān)的行為標(biāo)
準(zhǔn),要求既注重結(jié)果又要注重過程。
2.反對自證其罪規(guī)則及其在我國新刑訴法中確立的意義是什么?
答:反對自證其罪規(guī)則,是指在刑事訴訟中,證明責(zé)任由控方承
擔(dān),作為犯罪嫌疑人或被告人不負(fù)證明責(zé)任,不能自我歸罪,對犯罪嫌
疑人或被告人口供的收集必須遵循自愿性準(zhǔn)則。
我國《刑事訴訟法》第五十條規(guī)定,審判人員、檢察人員、偵查人
員必須依照法定程序,收集能夠證實(shí)犯罪嫌疑人、被告人有罪或者無
罪、犯罪情節(jié)輕重的各種證據(jù)。嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以
及其他非法方法收集證據(jù),不得強(qiáng)迫任何人證實(shí)自己有罪。
(1)反對自證其罪規(guī)則入法的積極意義在于進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)和重申了禁
止刑訊逼供,是刑事訴訟立法中的一大進(jìn)步?!安坏脧?qiáng)迫自證其罪”的積
極意義主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:其一,此舉進(jìn)一步明確了辦案機(jī)關(guān)的舉證
責(zé)任,辦案機(jī)關(guān)不能簡單地寄希望于被告自證其罪;其二,此舉強(qiáng)調(diào)犯
罪嫌疑人作為訴訟主體,具有與司法機(jī)關(guān)平等的訴訟地位,進(jìn)一步保障
了犯罪嫌疑人的權(quán)益。
(2)不容否認(rèn),由于不得強(qiáng)迫自證其罪原則并非根植于中國,作為
一個(gè)舶來品,基于不同的法治傳統(tǒng)、文化背景以及人權(quán)觀念,該原則在
中國適用伊始,可能會(huì)給司法實(shí)踐部門(例如偵查機(jī)關(guān))帶來一些不適
應(yīng),遭致司法機(jī)關(guān)的一些排異反應(yīng),但相信這僅僅是暫時(shí)性的。隨著不
得強(qiáng)迫自證其罪原則中國式體系的建立,以及觀念的轉(zhuǎn)變和相關(guān)配套制
度、規(guī)則的不斷完善,該原則的移植一定會(huì)給中國司法體制的發(fā)展帶來
巨大的驅(qū)動(dòng)力。
3.證人作證制度在2012年頒布的刑訴法中有哪些新內(nèi)容?
答:(1)按照2012年修訂的《刑事訴訟法》的規(guī)定,證人應(yīng)當(dāng)出
庭作證的范圍包括:控辯雙方有異議的證人證言。且該證言對案件定罪
量刑有重大影響,人民法院認(rèn)為證人有必要出庭作證的;人民警察對于
其執(zhí)行職務(wù)時(shí)目擊的犯罪情況,也可作為證人出庭作證。
《刑事訴訟法》第六十條規(guī)定,凡是知道案件情況的人,都有作證
的義務(wù)。生理上、精神上有缺陷或者年幼,不能辨別是非、不能正確表
達(dá)的人,不能作證人。
《刑事訴訟法》第一百八十七條規(guī)定,公訴人、當(dāng)事人或者辯護(hù)
人、訴訟代理人對證人證言有異議,且該證人證言對案件定罪量刑有重
大影響,人民法院認(rèn)為證人有必要出庭作證的,證人應(yīng)當(dāng)出庭作證。人民
警察就其執(zhí)行職務(wù)時(shí)目擊的犯罪情況作為證人出庭作證,適用前款規(guī)
定。
(2)新刑訴法明文規(guī)定沒有正當(dāng)理由不按人民法院通知出庭作證
的,人民法院可以強(qiáng)制其到庭。這是我國首次在刑訴法中確立強(qiáng)制出庭
作證制度。此外,立法還免除了被告人的配偶、父母、子女的強(qiáng)制到庭
作證義務(wù),同時(shí)明確了沒有正當(dāng)理由拒絕作證的懲罰措施。
《刑事訴訟法》第一百八十八條規(guī)定,經(jīng)人民法院通知,證人沒有正
當(dāng)理由不出庭作證的,人民法院可以強(qiáng)制其到庭,但是被告人的配偶、父
母、子女除外。證人沒有正當(dāng)理由拒絕出庭或者出庭后拒絕作證的,予
以訓(xùn)誡,情節(jié)嚴(yán)重的,經(jīng)院長批準(zhǔn),處以十日以下的拘留。被處罰人對拘留
決定不服的,可以向上一級人民法院申請復(fù)議。復(fù)議期間不停止執(zhí)行。
(3)新刑訴法規(guī)定了證人保護(hù)措施和證人作證的補(bǔ)助。
《刑事訴訟法》第六十一條規(guī)定,人民法院、人民檢察院和公安機(jī)
關(guān)應(yīng)當(dāng)保障證人及其近親屬的安全。對證人及其近親屬進(jìn)行威脅、侮
辱、毆打或者打擊報(bào)復(fù),構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不夠刑事
處罰的,依法給予治安管理處罰。
《刑事訴訟法》第六十二條規(guī)定,對于危害國家安全犯罪、恐怖活
動(dòng)犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、毒品犯罪等案件,證人、鑒定人、被
害人因在訴訟中作證,本人或者其近親屬的人身安全面臨危險(xiǎn)的,人民
法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)采取以下一項(xiàng)或者多項(xiàng)保護(hù)措施:
(一)不公開真實(shí)姓名、住址和工作單位等個(gè)人信息;
(二)采取不暴露外貌、真實(shí)聲音等出庭作證措施;
(三)禁止特定的人員接觸證人、鑒定人、被害人及其近親屬;
(四)對人身和住宅采取專門性保護(hù)措施;
(五)其他必要的保護(hù)措施。
證人、鑒定人、被害人認(rèn)為因在訴訟中作證,本人或者其近親屬的
人身安全面臨危險(xiǎn)的,可以向人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)請求予
以保護(hù)。
人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)依法采取保護(hù)措施,有關(guān)單位和
個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合。
《刑事訴訟法》第六十三條規(guī)定,證人因履行作證義務(wù)而支出的交
通、住宿、就餐等費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)給予補(bǔ)助。證人作證的補(bǔ)助列入司法機(jī)關(guān)
業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),由同級政府財(cái)政予以保障。有工作單位的證人作證,所在單
位不得克扣或者變相克扣其工資、獎(jiǎng)金及其他福利待遇。
4.2012年頒布的刑訴法對刑事簡易程序作出了哪些改革?
答:2012年頒布的刑訴法對刑事簡易程序作出了以下改革:
(1)完善了案件的適用范圍
新刑訴法第二百零八條規(guī)定了基層法院適用簡易程序的條件:“案
件事實(shí)清楚、證據(jù)充分的;被告人承認(rèn)自己所犯罪行,對指控的犯罪事
實(shí)沒有異議的;被告人對適用簡易程序沒有異議的”,這就將簡易程序
的適用范圍擴(kuò)展到基層法院所有的刑事案件,突破了原先僅對可能判處
三年以下案件適用的限制。
限制特殊情形案件適用簡易程序。新刑訴法第二百零九條規(guī)定了限
制適用簡易程序的案件?!缎淌略V訟法》第二百零九條規(guī)定,有下列情
形之一的,不適用簡易程序:(一)被告人是盲、聾、啞人,或者是尚
未完全喪失辨認(rèn)或者控制自己行為能力的精神病人的;(二)有重大社
會(huì)影響的;(三)共同犯罪案件中部分被告人不認(rèn)罪或者對適用簡易程
序有異議的;(四)其他不宜適用簡易程序?qū)徖淼摹?/p>
(2)調(diào)整了審判的方式和期限
①關(guān)于審判組織問題。新刑訴法第二百一十條規(guī)定,對可能判處三
年有期徒刑以下刑罰的,可以組成合議庭進(jìn)行審判,也可以由審判員一
人獨(dú)任審判;對可能判處的有期徒刑超過三年的,應(yīng)當(dāng)組成合議庭進(jìn)行
審判。這條規(guī)定主要是將原來“簡化審”的實(shí)踐納入正式的基本法律之
中。
②關(guān)于公訴人出庭問題。新刑訴法要求適用簡易程序?qū)徖淼陌讣z
察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)派人出庭。
③關(guān)于期限問題。不受普通程序中“關(guān)于訊問被告人、詢問證人、
鑒定人、出示證據(jù)、法庭辯論程序規(guī)定的限制”的規(guī)定,同時(shí)還特別增
加規(guī)定了不受“關(guān)于送達(dá)期限”規(guī)定的限制。
(3)明確了程序的啟動(dòng)模式
①審前確認(rèn)。新刑訴法“賦予被告人對簡易程序的選擇權(quán),設(shè)立了
審前確認(rèn)程序,適用簡易程序須經(jīng)被告人同意。
②檢察機(jī)關(guān)建議?;鶎尤嗣穹ㄔ菏芾淼墓V案件,人民檢察院在提
起公訴時(shí),認(rèn)為可以適用簡易程序?qū)徖淼?,?yīng)當(dāng)征得被告人同意后,制
作《適用簡易程序建議書》,連同全案卷宗、證據(jù)材料、起訴書一并移
送人民法院。
③法院決定。新刑訴法第二百零八條規(guī)定了人民法院對于是否適用
簡易程序具有最終決定權(quán),修改了之前只有在檢察機(jī)關(guān)建議之后才能決
定適用的情況。
(4)建立糾錯(cuò)救濟(jì)機(jī)制。第二百一十五條規(guī)定,人民法院在審理過
程中,發(fā)現(xiàn)不宜適用簡易程序的,應(yīng)當(dāng)按照本章第一節(jié)或者第二節(jié)的規(guī)
定重新審理。
5.我國刑訴法在未成年人犯罪案件的訴訟制度方面有哪些特殊規(guī)
定?
答:我國刑訴法在未成年人犯罪案件的訴訟制度方面主要有以下特
殊規(guī)定:
(1)明確規(guī)定了對犯罪的未成年人實(shí)行“教育、感化、挽救”的方
針,堅(jiān)持“教育為主、懲罰為輔”的原則。
(2)明確規(guī)定了“辦案人員專業(yè)化”。新刑事訴訟法二百六十六條第
二款規(guī)定,對于未成年人刑事案件,應(yīng)當(dāng)由熟悉未成年人身心特點(diǎn)的審
判人員、檢察人員、偵查人員承辦。
(3)明確規(guī)定對未成年犯罪嫌疑人、被告人實(shí)行強(qiáng)制辯護(hù)。
(4)對未成年犯罪嫌疑人、被告人實(shí)行社會(huì)調(diào)查制度。
(5)對犯罪嫌疑人、被告人嚴(yán)格適用逮捕措施和分案處理。
(6)確立了訊問和審判未成年人時(shí)的合適成年人在場制度。
(7)設(shè)立了未成年人的附條件不起訴制度。
(8)規(guī)定了未成年人犯罪記錄封存制度。
(9)訴訟不公開。審判的時(shí)候被告人不滿十八周歲的案件,不公開
審理。但是,經(jīng)未成年被告人及其法定代理人同意,未成年被告人所在
學(xué)校和未成年人保護(hù)組織可以派代表到場。
(10)規(guī)定了未成年人刑事案件特別訴訟程序。
三、論述題(25分)
淺談刑事訴訟法中懲罰犯罪與保護(hù)人權(quán)二者之間的關(guān)系
答:(1)懲罰犯罪是刑事訴訟的目的之一。刑事訴訟法的意義就
在于通過刑事訴訟程序及時(shí)、準(zhǔn)確查明真相,正確適用法律,使刑法上
規(guī)定的犯罪人得到相應(yīng)的刑罰。因此,懲罰犯罪是刑事訴訟法制定的首
要任務(wù)。
(2)尊重和保障人權(quán)是我國憲法確立的一項(xiàng)重要原則,也是刑事訴
訟目的除了懲罰犯罪的另一個(gè)方面,現(xiàn)行刑事訴訟法第二條首次將“尊
重和保障人權(quán)”寫進(jìn)了部門法中,揭示了保障人權(quán)與刑事訴訟密不可分
的關(guān)系。保障人權(quán),是指在通過刑事訴訟懲罰犯罪的過程中,保障公民
權(quán)利,特別是保障被告人、被害人及其他訴訟參與人的實(shí)體權(quán)利和程序
性權(quán)利不受非法侵害。
(3)懲罰犯罪與保障人權(quán)有著緊密的聯(lián)系:
一方面,正確懲罰犯罪,不能脫離正當(dāng)程序的保障。如果在刑事訴
訟中違反憲法、刑事訴訟法有關(guān)權(quán)利保障的規(guī)范,濫用司法權(quán)力,往往
會(huì)造成冤假錯(cuò)案,既不能保障人權(quán),也不能準(zhǔn)確有效地懲罰犯罪。同
時(shí),保障人權(quán)也不能脫離開懲罰犯罪。如果不查明案件真實(shí)、懲罰犯
罪,不僅被害人的實(shí)體權(quán)利得不到維護(hù),犯罪嫌疑人、被告人的實(shí)體權(quán)
利易受侵犯,而且訴訟參與人的程序性權(quán)利保障也就失去了其價(jià)值。
另一方面,在適用刑事訴訟法追究犯罪真相的過程中,時(shí)時(shí)刻刻都
牽扯著保護(hù)人權(quán)這條線,由于犯罪嫌疑人在刑事訴訟中所處位置的特殊
性,其基本權(quán)利極易受到侵害,比如刑訊逼供、非法取證。
保障人權(quán)往往會(huì)反作用于懲罰犯罪,比如非法證據(jù)排除規(guī)則,雖然
實(shí)現(xiàn)了保障人權(quán)之目的,但可能會(huì)因此使得處以犯罪人刑罰的證據(jù)不
足,從而適用疑罪從無原則,使得犯罪人逃脫法律制裁,妨礙懲罰犯罪
目的的實(shí)現(xiàn)。疑罪從無原則同樣是保障人權(quán)的重要體現(xiàn)。
我國現(xiàn)行刑事訴訟法中確實(shí)規(guī)定了大量保護(hù)犯罪嫌疑人人權(quán)的條
文,從宏觀的立法原則到具體的偵查手段,可是在司法實(shí)踐中,懲罰犯
罪與保障人權(quán)之間的沖突不會(huì)因制度變化而改變,在面對沖突時(shí)是選擇
不惜犧牲個(gè)人權(quán)利,懲罰“犯罪”有可能侵害嫌疑人人權(quán);還是選擇保障
人權(quán)從而有可能縱容犯罪分子,這反映出對于刑事訴訟價(jià)值理解的取
向。
對于目前我國人權(quán)保障并不完善的司法現(xiàn)狀,借鑒行政訴訟法上的
比例原則更為適合,在綜合考慮各種因素的情況下,采取最為合適的方
式,均衡各方利益,使價(jià)值天平較為公正。
2012年武漢大學(xué)829刑事訴訟法學(xué)考研真題
及詳解
武漢大學(xué)
2012年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試試題(學(xué)術(shù)型)
(滿分值150分)
科目名稱:刑事訴訟法(D卷)科目代碼:829
注意:所有答題內(nèi)容必須寫在答題紙上,凡寫在試題或草稿紙上的
一律無效。
一、概念比較(共5小題,每小題7分,共35分)
1.審判中心主義與偵查中心主義
2.強(qiáng)制指定辯護(hù)與任意指定辯護(hù)
3.證據(jù)能力與證明力
4.取保候?qū)徟c監(jiān)視居住
5.上訴與抗訴
二、評析(17分)
2011年8月公布的《中華人民共和國刑事訴訟法修正案(草案)十
六》、將第四十六條改為第五十二條,修改為:“對一切案件的判處都
要重證據(jù),重調(diào)查研究,不輕信口供。只有被告人供述,沒有其他證據(jù)
的,不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)確實(shí)、充
分的,可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰。
證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)符合以下條件:
(一)定罪量刑的事實(shí)都有證據(jù)證明;
(二)據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實(shí);
(三)綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實(shí)已排除合理懷疑。
請?jiān)u析“綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實(shí)已排除合理懷疑”。
三、簡答題(共4小題,每小題12分,共48分)
1.簡述控辯平等原則。
2.簡述庭前審查程序并加以評述。
3.簡述自白排除規(guī)則。
4.簡述直接言詞原則。
四、論述題(共2小題,每小題25分,共50分)
1.論死刑復(fù)核程序及其完善。
2.論庭審電視直播的正當(dāng)性。
參考答案
武漢大學(xué)
2012年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試試題(學(xué)術(shù)型)
(滿分值150分)
科目名稱:刑事訴訟法(D卷)科目代碼:829
注意:所有答題內(nèi)容必須寫在答題紙上,凡寫在試題或草稿紙上的
一律無效。
一、概念比較(共5小題,每小題7分,共35分)
1.審判中心主義與偵查中心主義
答:(1)審判中心主義與偵查中心主義的概念
審判中心主義是指整個(gè)刑事訴訟過程以審判為核心,法院在刑事訴
訟中發(fā)揮著主導(dǎo)作用,推動(dòng)著刑事訴訟的進(jìn)程。
偵查中心主義是指偵查機(jī)關(guān)(如公安機(jī)關(guān)、檢察院)在刑事訴訟中
起主導(dǎo)作用,整個(gè)刑事訴訟過程以偵查活動(dòng)為核心。
(2)審判中心主義與偵查中心主義的區(qū)別
二者的區(qū)別主要在于訴訟活動(dòng)的主導(dǎo)機(jī)關(guān)不同。在以審判中心主義
為主的刑事訴訟中,法院發(fā)揮著主導(dǎo)作用;而偵查中心主義則是以偵查
機(jī)關(guān)為主導(dǎo)作用。
2.強(qiáng)制指定辯護(hù)與任意指定辯護(hù)
答:(1)強(qiáng)制指定辯護(hù)與任意指定辯護(hù)的概念
強(qiáng)制指定辯護(hù)是指在下列情形下,犯罪嫌疑人、被告人沒有委托辯
護(hù)人的,人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)通知法律援助機(jī)構(gòu)指派
律師為其提供辯護(hù):
①犯罪嫌疑人、被告人是盲、聾、啞人,或者是尚未完全喪失辨認(rèn)
或者控制自己行為能力的精神病人;
②犯罪嫌疑人、被告人是未成年人;
③犯罪嫌疑人、被告人可能被判處無期徒刑、死刑。
任意指定辯護(hù)是指犯罪嫌疑人、被告人因經(jīng)濟(jì)困難或者其他原因沒
有委托辯護(hù)人的,本人及其近親屬可以向法律援助機(jī)構(gòu)提出申請。對符
合法律援助條件的,法律援助機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指派律師為其提供辯護(hù)。
(2)強(qiáng)制指定辯護(hù)和任意指定辯護(hù)的區(qū)別
①出現(xiàn)情形不同。前者必須是出現(xiàn)了法定的三種情形;后者是由于
經(jīng)濟(jì)困難和其他原因。
②啟動(dòng)主體不同。強(qiáng)制指定辯護(hù)是由人民法院、人民檢察院和公安
機(jī)關(guān)通知法律援助機(jī)關(guān)啟動(dòng)的;任意指定辯護(hù)則是通過犯罪嫌疑人、被
告人本人及其近親屬向法律援助機(jī)構(gòu)提出申請而啟動(dòng)的。
3.證據(jù)能力與證明力
答:(1)證據(jù)能力與證明力的概念
證據(jù)能力,又稱證據(jù)資格、證據(jù)的適格性,是指事實(shí)材料成為訴訟
中的證據(jù)所必須具備的條件。只有具有證據(jù)能力的事實(shí)材料才是訴訟證
據(jù),才能用來證明案件事實(shí)。
證據(jù)的證明力,又稱證據(jù)力、證據(jù)價(jià)值,是指證據(jù)對于待證事實(shí)的
證明作用的大小或程度。判斷證據(jù)證明力的依據(jù)是證據(jù)的相關(guān)性,即相
關(guān)性越強(qiáng),證明力越強(qiáng)。
(2)證據(jù)能力與證明力的區(qū)別
證據(jù)能力的判斷在前,證明力的判斷在后。對證據(jù)證明力的判斷是
建立在證據(jù)能力已經(jīng)具備的前提下的。如果某事實(shí)材料不具備證據(jù)能
力,則根本不可能作為證據(jù)使用,對其進(jìn)行證明力的判斷也就失去了意
義。
4.取保候?qū)徟c監(jiān)視居住
答:(1)取保候?qū)徟c監(jiān)視居住的概念
取保候?qū)徥侵冈谛淌略V訟過程中,公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法
院責(zé)令犯罪嫌疑人、被告人提出保證人或者交納保證金,保證犯罪嫌疑
人、被告人不逃避或妨礙偵查、起訴和審判,并隨傳隨到的一種強(qiáng)制方
法。
監(jiān)視居住是指人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟過程中
對犯罪嫌疑人、被告人采用的,命令其不得擅自離開住處,無固定住處
不得擅自離開指定的居所,并對其活動(dòng)予以監(jiān)視和控制的一種強(qiáng)制方
法。
(2)取保候?qū)徟c監(jiān)視居住的區(qū)別
①適用情形不同
取保候?qū)忂m用情形為:a.可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加
刑的;b.可能判有期徒刑以上刑罰,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)
性的;c.患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理,懷孕或者正在哺乳自己嬰兒
的婦女,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的;d.羈押期限屆滿,案
件尚未辦結(jié),需要采取取保候?qū)彽摹?/p>
監(jiān)視居住適用情形為:a.患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理的;b.懷
孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女;c.系生活不能自理的人的唯一扶養(yǎng)
人;d.因?yàn)榘讣奶厥馇闆r或者辦理案件的需要,采取監(jiān)視居住更為
適宜的;e.羈押期限屆滿,案件尚未辦結(jié),需要采取監(jiān)視居住措施
的。
②申請主體不同
取保候?qū)徔梢杂煞缸锵右扇?、被告人及其法定代理人、近親屬以及
律師申請;監(jiān)視居住則由人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對犯罪嫌疑
人、被告人采用。
③執(zhí)行地點(diǎn)不同
取保候?qū)徳诜缸锵右扇?、被告人居住的市、縣;監(jiān)視居住則在犯罪
嫌疑人、被告人的住處,無固定住處的,可在指定居所進(jìn)行。
④應(yīng)遵守的規(guī)定不同
監(jiān)視居住的限制條件更多、要求更嚴(yán)格。
⑤適用期限不同
取保候?qū)徸铋L不得超過12個(gè)月;監(jiān)視居住最長不得超過6個(gè)月。
5.上訴與抗訴
答:(1)上訴與抗訴的概念
上訴是指當(dāng)事人(被害人除外)或其法定代理人不服地方各級人民
法院第一審刑事判決或裁定,依法請求一審人民法院的上一級人民法院
對案件進(jìn)行重新審理的訴訟活動(dòng)。
抗訴是指地方各級人民檢察院認(rèn)為本級人民法院第一審的判決、裁
定確有錯(cuò)誤時(shí),在法定抗訴期限內(nèi)要求上一級人民法院對案件重新審理
的訴訟活動(dòng)。
(2)上訴與抗訴的區(qū)別
①提起主體不同
有權(quán)提出上訴的人,有自訴人、被告人或者他們的法定代理人,以
及經(jīng)被告人同意的被告人的辯護(hù)人、近親屬,還有附帶民事訴訟的當(dāng)事
人及其法定代理人;有權(quán)提起抗訴的機(jī)關(guān),是地方各級人民檢察院。
②提出方式不同
關(guān)于提出上訴的方式,我國《刑事訴訟法》第216條規(guī)定了書狀和
口頭兩種形式;地方各級人民檢察院對同級人民法院第一審判決、裁定
提出抗訴的方式,根據(jù)《刑事訴訟法》第221條的規(guī)定,只能采用書狀
形式,不得采用口頭形式。
③提出上訴、抗訴的理由不同
法律沒有具體規(guī)定上訴的理由,但自訴人、被告人和他們的法定代
理人、被告人的辯護(hù)人和近親屬只要不服第一審裁判,在法定期限內(nèi)依
法提出上訴,上訴即可成立;而根據(jù)我國《刑事訴訟法》第217條的規(guī)
定,必須是認(rèn)為第一審裁判“確有錯(cuò)誤”,才能提出抗訴。
二、評析(17分)
2011年8月公布的《中華人民共和國刑事訴訟法修正案(草案)十六》
將第四十六條改為第五十二條,修改為:“對一切案件的判處都要重證
據(jù),重調(diào)查研究,不輕信口供。只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不
能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)確實(shí)、充分的,
可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰。
證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)符合以下條件:
(一)定罪量刑的事實(shí)都有證據(jù)證明;
(二)據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實(shí);
(三)綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實(shí)已排除合理懷疑。
請?jiān)u析“綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實(shí)已排除合理懷疑”。
答:(1)在現(xiàn)代訴訟中,證據(jù)的重要意義與證據(jù)裁判原則密切相
連。證據(jù)裁判原則,也稱證據(jù)裁判主義,是指對于案件爭議事實(shí)的認(rèn)
定,應(yīng)當(dāng)依據(jù)證據(jù)。它包括以下三方面的要求:
①裁判所認(rèn)定的案件事實(shí)必須以證據(jù)為依據(jù);
②裁判所依據(jù)的證據(jù)是具有證據(jù)能力的證據(jù);
③作為綜合裁判所依據(jù)的證據(jù),必須達(dá)到法律規(guī)定的證明標(biāo)準(zhǔn)。
我國《刑事訴訟法》雖然沒有明確規(guī)定這一原則,但該條也包含了
證據(jù)裁判原則的內(nèi)容。
(2)我國《刑事訴訟法》所規(guī)定的“犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充
分”是一個(gè)主客觀相結(jié)合的證明標(biāo)準(zhǔn)。案件事實(shí)清楚,是指認(rèn)定事實(shí)的
司法人員對定罪量刑有關(guān)的事實(shí)和情節(jié)已經(jīng)查清楚或認(rèn)識(shí)清楚,這是從
主觀狀態(tài)上說的;證據(jù)確實(shí)充分,是對證據(jù)質(zhì)和量的綜合要求,是實(shí)現(xiàn)
司法人員對案件事實(shí)認(rèn)識(shí)清楚的客觀根據(jù)。證據(jù)確實(shí),即每個(gè)證據(jù)必須
是客觀真實(shí)的,不是虛假的,并且具有客觀的關(guān)聯(lián)性;證據(jù)充分,是指
一切定罪量刑的事實(shí)都有證據(jù)加以證明,而且證據(jù)的數(shù)量足以確定性地
認(rèn)定案件事實(shí),但不能將其具體量化,要視具體案情而定。
(3)為了在司法實(shí)踐中更準(zhǔn)確地適用刑事證明標(biāo)準(zhǔn),《刑事訴訟
法》第53條第2款對“證據(jù)確實(shí)充分”作出了具體解釋,規(guī)定“證據(jù)確實(shí)充
分,應(yīng)當(dāng)符合以下條件:
①定罪量刑的事實(shí)都有證據(jù)證明;
②據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實(shí);
③綜合全案證據(jù),對所認(rèn)定事實(shí)已排除合理懷疑。
首先,要求定罪量刑的事實(shí)都有證據(jù)證明,這是對證據(jù)量的要求。
其次,要求據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)過法定的程序查證屬實(shí),這是對證據(jù)質(zhì)
的要求。該要求既包括對證據(jù)真實(shí)性之要求,即必須查證屬實(shí),又包括
程序正義要素,即必須通過法定程序加以查證屬實(shí)。再次,綜合全案證
據(jù),對所認(rèn)定事實(shí)已排除合理懷疑。對“排除合理懷疑”的理解和運(yùn)用是
個(gè)比較復(fù)雜的問題,一方面應(yīng)當(dāng)參考英美法系國家對此標(biāo)準(zhǔn)的解釋和運(yùn)
用經(jīng)驗(yàn),另外一方面應(yīng)當(dāng)結(jié)合中國國情加以正確解讀和運(yùn)用。
(4)據(jù)客觀真實(shí)與法律真實(shí)相結(jié)合的理念以及司法實(shí)踐中證明標(biāo)準(zhǔn)
的運(yùn)用經(jīng)驗(yàn),并借鑒國外的證明標(biāo)準(zhǔn)理論,我們主張刑事訴訟原則上應(yīng)
當(dāng)以“犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分”為一般證明標(biāo)準(zhǔn),但同時(shí)也應(yīng)當(dāng)建
立層次性的證明標(biāo)準(zhǔn)體系。
①在是否存在犯罪事實(shí)和被告人是否實(shí)施了犯罪行為的關(guān)鍵問題
上,必須做到案件事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,否則就可能發(fā)生冤案錯(cuò)
案。
②對部分犯罪事實(shí)可以采取有確定證據(jù)的推定?;谧C明的難易以
及刑事政策的考慮,對部分犯罪事實(shí)可以允許推定。
③就程序事實(shí)與實(shí)體事實(shí)的證明標(biāo)準(zhǔn)而言,關(guān)于前者的證明標(biāo)準(zhǔn),
可以比后者降低一些。
(5)從保障人權(quán)的角度,該條的規(guī)定可以在一定程度上降低刑訊逼
供的可能性,但具體規(guī)定需要進(jìn)一步細(xì)化。
三、簡答題(共4小題,每小題12分,共48分)
1.簡述控辯平等原則。
答:控辯平等又稱控辯平衡,是現(xiàn)代刑事訴訟的基本理念,是現(xiàn)代
刑事訴訟結(jié)構(gòu)的內(nèi)在需求。控辯平等不僅要求作為行使辯護(hù)權(quán)的辯護(hù)方
享有同強(qiáng)大的國家控訴機(jī)關(guān)同等武裝、同等保護(hù)的權(quán)利,而且還要求通
過辯護(hù)方積極行使辯護(hù)權(quán)利對國家權(quán)力的運(yùn)用實(shí)行有效的制約和監(jiān)督。
控辯平等從本質(zhì)上說是權(quán)力制衡理論在刑事訴訟中的反映,是在權(quán)力制
衡權(quán)力之外,用權(quán)利對抗、制約權(quán)力,從而保證權(quán)力行使的理性,保證
刑事訴訟合目的性的進(jìn)行。
(1)根據(jù)無罪推定原則,被告人僅僅是一種訴訟地位(或訴訟角
色),至于其是否有罪,則必須等到最終的裁判。因此,在裁判有罪之
前,作為被追訴對象的被告人不再是訴訟的客體,而是一個(gè)擁有自身合
法的訴訟權(quán)利且該權(quán)利不受非法剝奪或限制的獨(dú)立法律人格者。
因此,在刑事追訴活動(dòng)中,就該案爭議問題而言,擁有獨(dú)立法律人
格的被告人具有與國家追訴機(jī)構(gòu)平等的法律地位;除非依照法定程序,
后者無權(quán)以公共利益之名,限制、剝奪被告人依法享有的訴訟權(quán)利。然
而,面對強(qiáng)大的以國家強(qiáng)制力為后盾的國家追訴機(jī)關(guān),任何被告人都客
觀地居于易受侵害的弱勢地位。因此,為了維護(hù)這種脆弱的平等關(guān)系,
現(xiàn)代辯護(hù)制度的確立與發(fā)展就顯得尤其重要。
(2)在現(xiàn)代社會(huì),辯護(hù)制度的目的是在控辯之間建立一種平等對話
的外部條件。然而,為了實(shí)現(xiàn)這一目的,法律必須通過制度的力量,校
正控辯之間的事實(shí)不平等,從而實(shí)現(xiàn)一種制度上的平等關(guān)系。具體而
言,控辯平等包含三層含義:
①訴訟地位平等
從被追訴人的權(quán)利保障角度看,一般認(rèn)為,該原則包含著以下含
義:
a.被追訴人沒有義務(wù)向追訴方提供任何可能使自己陷入不利境地
的陳述和其他證據(jù),追訴方不得采取任何非人道或有損被告人人格尊嚴(yán)
的方法強(qiáng)迫其就某一案件事實(shí)作出供述或提供證據(jù)。
b.被追訴人有權(quán)拒絕回答追訴官員或法官的訊問,有權(quán)在訊問中
始終保持沉默。司法警察、檢察官或法官應(yīng)及時(shí)告知犯罪嫌疑人、被告
人享有此項(xiàng)權(quán)利,法官不得因被告人沉默而使其處于不利的境地或作出
對其不利的裁判。
c.被追訴人有權(quán)就案件事實(shí)作出有利或不利于自己的陳述,但這
種陳述必須出于其真實(shí)的意愿,并在意識(shí)到其行為后果的情況下作出,
法院不得把非出于自愿而是迫于外部強(qiáng)制或壓力所作出的陳述作為定案
根據(jù)。
②訴訟能力平等
訴訟地位的平等排除了國家追訴機(jī)關(guān)以公共利益為由對被告人施加
強(qiáng)制的可能,但是,對于被告人而言,這種平等僅僅是一種被動(dòng)性的平
等。因此,對于直接面臨刑罰威脅的被告人而言,僅有這種被動(dòng)的平等
保護(hù)是不夠的。為了能夠有效地捍衛(wèi)自己的利益,被告人還必須具有與
國家追訴人員同等的、可以進(jìn)行平等對話的能力。
③訴訟資訊平等
在國家追訴機(jī)關(guān)主導(dǎo)偵查,并依法享有控制被告人人身自由的制度
框架下,訴訟能力平等只是形式上的平等。如果辯護(hù)方對案件的程序發(fā)
展、案件證據(jù)一無所知,那么,欲求合理有效地發(fā)揮其訴訟能力幾乎是
癡心妄想。
因此,現(xiàn)代訴訟制度十分強(qiáng)調(diào)辯護(hù)人對訴訟程序的參與性和知情
權(quán)。其中,關(guān)于案件證據(jù)的知情權(quán)尤其受到了強(qiáng)調(diào)。但兩大法系實(shí)現(xiàn)資
訊平等的方法各異:大陸法系實(shí)行閱卷制度,英美法系實(shí)行證據(jù)開示制
度。究其原因,可能在于英美法系的辯護(hù)律師有自行(或借助私人偵
探)收集證據(jù)的傳統(tǒng),而大陸法系的辯護(hù)律師則完全依賴于國家追訴機(jī)
關(guān)的力量進(jìn)行證據(jù)收集和調(diào)查。
2.簡述庭前審查程序并加以評述。
答:庭前審查程序是指法院對提起刑事訴訟的案件在開庭前所進(jìn)行
的審查活動(dòng)。
(1)審查后的處理情況
根據(jù)《高法解釋》第117條的規(guī)定,案件經(jīng)審查后,應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同
的情況分別處理:
①依法受理。依法受理包括以下幾種情況:
a.人民檢察院提起的公訴符合《刑事訴訟法》第181條的規(guī)定,人
民法院依法受理;
b.人民法院曾經(jīng)對該被告人因證據(jù)不足作出過“證據(jù)不足、指控的
犯罪不能成立的無罪判決”,人民檢察院依據(jù)新的事實(shí)、證據(jù)材料重新
起訴的,人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理;
c.對于被告人真實(shí)身份不明,但犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分
的,人民法院應(yīng)依法受理。
②補(bǔ)送材料。人民檢察院移送的材料不符合《高法解釋》第116條
要求,需要補(bǔ)送材料的,應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院在3日內(nèi)補(bǔ)送。
③退回人民檢察院。對于不屬于本院管轄或者被告人不在案的,應(yīng)
當(dāng)決定退回人民檢察院。對于提起公訴后改變管轄的案件,原提起公訴
的人民檢察院應(yīng)當(dāng)將案件移送與審判管轄相對應(yīng)的人民檢察院(《高檢
規(guī)則》第329條)。
④終止審理或者不予受理。包括兩種情況:
a.對于符合《刑事訴訟法》第15條第2至6項(xiàng)規(guī)定的情形的,應(yīng)當(dāng)
裁定終止審理或者決定不予受理;
b.依照《高法解釋》第177條規(guī)定,人民法院裁定準(zhǔn)許人民檢察院
撤訴的案件,沒有新的事實(shí)、證據(jù),人民檢察院重新起訴的,人民法院
不予受理。
(2)審查的期限
《高法解釋》第118條規(guī)定:“人民法院對于按照普通程序?qū)徖淼墓?/p>
訴案件,決定是否受理,應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)審查完畢。對于人民檢察院建議
按簡易程序?qū)徖淼墓V案件,決定是否受理,應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)審查完畢。
人民法院對提起公訴的案件進(jìn)行審查的期限,計(jì)入人民法院的審理期
限。”
由于《刑事訴訟法》規(guī)定的庭前審查的性質(zhì)是以程序性審查為主,
弱化實(shí)體性審查,因而人民法院在審查時(shí)不應(yīng)提審被告人和詢問證人、
被害人和鑒定人,同時(shí)也不能使用勘驗(yàn)、檢查、扣押、鑒定、查詢、凍
結(jié)等方法調(diào)查核實(shí)證據(jù)。
(3)審查的意義
①庭前審查程序是每個(gè)公訴案件必經(jīng)的程序。通過庭前審查,可以
決定案件的大致去向,是開庭審判、撤銷指控還是適用簡易程序,都應(yīng)
經(jīng)過正當(dāng)?shù)耐デ皩彶槌绦蛴煞ü僮鞒觥?/p>
②該程序的任務(wù)主要有三個(gè)方面:
a.通過行使審查功能作出撤銷起訴的決定,將指控理由明顯不充
分的起訴排除在庭審之外,避免被告人的合法權(quán)益受到侵害;
b.整理和明確訟爭要點(diǎn)以及保全、展示、檢驗(yàn)和排除非法證據(jù),
為庭審順利進(jìn)行和高效開展服務(wù);
c.對案件進(jìn)行繁簡分流,以及為正式審判做好送達(dá)起訴書副本、
確定審判日期等其他準(zhǔn)備性工作。
③不僅適應(yīng)了刑訴法發(fā)展的精密化趨勢,還有助于我們牢固樹立正
當(dāng)程序的概念,提高程序意識(shí),充分發(fā)揮程序?qū)Ρ豢胤降娜藱?quán)保障和對
司法公正的促進(jìn)作用。
(4)總體來看,我國的庭前審查程序以程序性審查為主,符合庭前審
查的制度設(shè)計(jì)和理論原則,符合世界各國刑事訴訟庭前審查程序發(fā)展規(guī)
律,能很好的為正式的庭審做好準(zhǔn)備。
3.簡述自白排除規(guī)則。
答:我國《刑事訴訟法》第46條規(guī)定:“只有被告人供述,沒有其
他證據(jù)的,不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)充
分確實(shí)的,可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰?!笨梢?,我國法律也明確
規(guī)定了自白排除規(guī)則。自白排除規(guī)則的意義包括:
(1)有利于防止偏重口供的傾向。由于真實(shí)的口供具有極強(qiáng)的證明
力,如允許將口供作為定案的唯一證據(jù),勢必使偵查、審判人員過分依
賴口供,有時(shí)甚至?xí)脟?yán)刑逼供等非法手段來取得,這將極大地侵害
犯罪嫌疑人、被告人的人權(quán)。
(2)有利于保障證據(jù)的客觀性,避免以假口供誤導(dǎo)判決。不管從理
論還是從實(shí)踐的角度講,因種種原因,口供確實(shí)存在很大可能的虛假
性,即使口供是自愿作出,且取得的手段也完全合法,也仍舊存在虛偽
供述的危險(xiǎn)。因此,為了防止采用虛假口供而導(dǎo)致錯(cuò)誤判決,有必要確
立補(bǔ)強(qiáng)規(guī)則。
(3)基于歷史的教訓(xùn)。無論是國內(nèi)還是國外的訴訟史,都有制度性
的偏重口供的情況,即以口供為“證據(jù)之王”,為獲取口供而使刑訊合法
化、制度化,形成了“罪從供定”的傳統(tǒng),從而造成了較多的冤假錯(cuò)案。
在當(dāng)今社會(huì),也有口供主義的回潮。鑒于歷史教訓(xùn),確立并認(rèn)真遵循證
據(jù)補(bǔ)強(qiáng)規(guī)則是完全必要的。
4.簡述直接言詞原則。
答:(1)直接言詞原則的概念
直接言詞原則包括直接審理原則和言詞審理原則兩個(gè)方面:
①直接審理原則,也叫在場原則,是指法庭審判時(shí)法官、檢察官、
被告人、辯護(hù)人以及其他訴訟參與人必須親自出席審判,為法官直接采
證創(chuàng)造先決條件。在場原則使法庭審判區(qū)別于可以聽匯報(bào)定案的行政操
作過程。
②言詞審理原則,又稱為言詞辯論原則,是指法庭審判活動(dòng)必須以
言詞陳述的方式進(jìn)行,不僅參加審判的各方應(yīng)以言詞陳述的方式進(jìn)行審
理、攻擊、防御等訴訟行為,而且在法庭上出示證據(jù)也應(yīng)以言詞表達(dá)的
方式為主,物證、書證等實(shí)物證據(jù)應(yīng)在言詞訊問、詢問的必要時(shí)機(jī)出
示,以使審理過程更富有邏輯性、直觀性。
直接審理原則和言詞審理原則是緊密相關(guān)不可分割的,只強(qiáng)調(diào)直接
原則,就不能排除審判與訴訟各方在場的情況下,仍然實(shí)行以出示書面
文件為主的書面審理方式這種情形;只強(qiáng)調(diào)言詞原則,就不能排除審判
與訴訟各方在不到場的情況下以打電話的方式進(jìn)行審理這種情形。直接
言詞原則所產(chǎn)生的程序性效果是,如果法庭審判沒有按直接言詞的方式
進(jìn)行審理視為沒有進(jìn)行審理,所審查過的證據(jù)等同于沒有出示。
(2)直接言詞原則的價(jià)值
直接言詞原則的首要價(jià)值在于為審判和訴訟各方創(chuàng)造一個(gè)探求實(shí)體
真實(shí)(原型)的良好環(huán)境,以最大可能避免各種間接性的材料(模型)
本身的不可避免的虛偽性給審判造成的干擾和拖延,其實(shí)質(zhì)是最大限度
地實(shí)現(xiàn)證據(jù)所構(gòu)造的模型對案情真相原型的觀控模擬;同時(shí),直接言詞
原則也自然形成了一種使審判和訴訟各方相互制約的“公開場合”訴訟環(huán)
境,有利于約束審判與訴訟各方的恣意妄為。
(3)直接言詞原則的具體體現(xiàn)
直接言詞原則在刑事審判中具體體現(xiàn)為以下幾項(xiàng)規(guī)則:
①法庭審判必須在被告人、檢察官等親自在場的情況下進(jìn)行;
②在法庭審判過程中,所有提供言詞證據(jù)的原證人、鑒定人必須出
庭作證;
③法官對證據(jù)的調(diào)查和采納必須親自進(jìn)行,不準(zhǔn)聽事后匯報(bào)定案;
④法庭審判必須持續(xù)進(jìn)行,從事法庭審判的法官須自始至終參加審
判,不得中途更換。
四、論述題(共2小題,每小題25分,共50分)
1.論死刑復(fù)核程序及其完善。
答:死刑復(fù)核程序是指人民法院對判處死刑的案件進(jìn)行復(fù)審核準(zhǔn)所
進(jìn)行的特別審判程序。我國法律一方面把死刑作為打擊犯罪、保護(hù)人民
的有力武器,另一方面又強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格控制死刑的適用。因此,除在實(shí)體法
中對死刑適用主體做出限制外,還在程序法中對判處死刑的案件規(guī)定了
一項(xiàng)特別審查核準(zhǔn)程序——死刑復(fù)核程序。
(1)死刑復(fù)核程序的特征
死刑復(fù)核程序是我國《刑事訴訟法》規(guī)定的一項(xiàng)特殊審判程序,具
有很多特點(diǎn),主要表現(xiàn)在:
①適用對象具有單一性,即該程序只適用于判處死刑的案件,包括
判處死刑立即執(zhí)行和判處死刑緩期二年執(zhí)行的案件(簡稱“死緩”,其不
是獨(dú)立刑種),而不適用于其他案件。
②對于死刑案件具有不可缺失性,即必須經(jīng)過核準(zhǔn)程序。
③訴訟程序具有特定性,即它是死刑案件的終結(jié)程序。死刑案件除
了經(jīng)過一審程序、二審程序之外,還必須經(jīng)過死刑復(fù)核程序(最高人民
法院判決的除外),經(jīng)核準(zhǔn)后死刑判決才能生效交付執(zhí)行。
④程序啟動(dòng)具有主動(dòng)性,與其他審判程序必須遵循不告不理原則不
同,死刑復(fù)核程序不需經(jīng)告訴而自動(dòng)啟動(dòng)。
⑤死刑核準(zhǔn)權(quán)具有專屬性,即最高人民法院對死刑案件、高級人民
法院對死緩案件有核準(zhǔn)權(quán),而不是所有的人民法院均有核準(zhǔn)權(quán)。
(2)死刑復(fù)核程序的性質(zhì)
死刑復(fù)核程序雖然具有諸多特殊性,但是并不意味著對死刑案件實(shí)
行三審終審制,而是兩審終審制的例外程序,即是一種對死刑案件的特
別審核監(jiān)督程序。它的性質(zhì)是一種介于正規(guī)的審判程序與行政性的核準(zhǔn)
程序之間既有“審”又有“核”的準(zhǔn)司法程序。
(3)死刑復(fù)核程序的意義
死刑復(fù)核程序既是一項(xiàng)特殊的審判程序,又是一項(xiàng)十分重要的復(fù)核
程序,同時(shí)還是使死刑裁判能夠生效的關(guān)鍵程序,因此,正確執(zhí)行這一
程序具有重要意義,具體表現(xiàn)在:
①死刑復(fù)核程序可以保證正確適用死刑,發(fā)揮其在維護(hù)社會(huì)秩序中
的積極作用。
②死刑復(fù)核程序既是正確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)政策、防止死刑濫用的可靠
保證,又是以人為本、保障人權(quán)的重要措施。
(4)對死刑復(fù)核程序的完善
死刑復(fù)核程序既然是審判程序,就應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)訴訟化改造,雖然《刑
事訴訟法》規(guī)定“應(yīng)當(dāng)聽取辯護(hù)律師的意見”和“最高人民檢察院可以向
最高人民法院提出意見”,提高了死刑復(fù)核程序的訴訟化因素,但是,
訴訟化功能仍未到位,還有待完善。
①建議增加規(guī)定“最高人民法院在必要的時(shí)候應(yīng)當(dāng)為被告人指定承
擔(dān)法律援助的律師為其提供辯護(hù)”的內(nèi)容。其原因在于:
a.對被告人來講,死刑復(fù)核程序是其最后的一次辯護(hù)機(jī)會(huì),應(yīng)當(dāng)
讓其充分享有律師辯護(hù)的權(quán)利;
b.《刑事訴訟法》第34條第3款規(guī)定:“犯罪嫌疑人、被告人可能
被判處無期徒刑、死刑,而沒有委托辯護(hù)人的,人民法院、人民檢察院
和公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)通知法律援助機(jī)構(gòu)指派律師為其提供辯護(hù)?!奔热凰m
用于一審、二審程序,當(dāng)然也應(yīng)適用于死刑復(fù)核程序;
c.法律援助制度在我國的適用大有強(qiáng)化之必要,尤需強(qiáng)化死刑復(fù)
核程序中對被告人的法律援助。
②建議規(guī)定附條件的聽審程序。控辯雙方或一方對證據(jù)、事實(shí)及法
律適用有重大異議的案件,法官除依法訊問被告人、聽取辯護(hù)律師及檢
察人員的意見外,必要時(shí)以聽審方式讓被告人與證人、被害人對質(zhì),以
體現(xiàn)訴訟程序的正當(dāng)性和實(shí)現(xiàn)裁判的正確性。
③建議增加規(guī)定“被害人及其委托的訴訟代理人經(jīng)申請也可以參與
死刑復(fù)核活動(dòng)”。被害人是遭受犯罪行為直接侵害的人,對被告人有強(qiáng)
烈的獲得財(cái)產(chǎn)補(bǔ)償及心理安撫的要求,而公訴機(jī)關(guān)在代表國家進(jìn)行監(jiān)督
時(shí),可能對被害人的個(gè)人利益維護(hù)不夠。因此,在被害人及其訴訟代理
人提出申請的情況下,復(fù)核死刑案件的審判員也應(yīng)當(dāng)聽取被害人的意
見。
④建議增加規(guī)定死刑復(fù)核的期限。從立法技術(shù)的周密性考慮,《刑
事訴訟法》就第一審和第二審程序都規(guī)定了審理期限,唯獨(dú)對死刑復(fù)核
程序?qū)徖砥谙薜囊?guī)定缺失,對此,需要從立法上予以明確的規(guī)定,以保
證其統(tǒng)一性和科學(xué)性。同時(shí)確定死刑復(fù)核程序的期限,能夠使死刑判決
在一個(gè)可預(yù)期的期間內(nèi)得以確定。
2.論庭審電視直播的正當(dāng)性。
答:庭審電視直播體現(xiàn)的是我國《刑事訴訟法》基本原則中的審判
公開原則。
(1)審判公開原則的概念
審判公開是指人民法院開庭審理案件的過程和判決的宣告,都公開
進(jìn)行,允許公民旁聽,允許新聞界依法公開采訪、公開報(bào)道。法院開庭
審判案件,除休庭評議程序是秘密進(jìn)行的以外,其他審判程序即宣布開
庭、法庭調(diào)查、法庭辯論、被告人最后陳述和判決的宣告,均公開進(jìn)
行,不僅向當(dāng)事人和其他訴訟參與人公開,而且向其他公民公開,向社
會(huì)公開。
(2)審判公開原則的依據(jù)
它的法律依據(jù)是我國《憲法》第125條中的規(guī)定和《刑事訴訟法》
第11條中的規(guī)定。
《憲法》第125條中規(guī)定:“人民法院審理案件,除法律規(guī)定的特別
情況外,一律公開進(jìn)行?!薄缎淌略V訟法》第11條中規(guī)定:“人民法院審
判案件,除本法另有規(guī)定的以外,一律公開進(jìn)行?!?/p>
(3)審判公開原則的適用范圍
審判公開原則適用于絕大多數(shù)刑事案件,只是對于《刑事訴訟法》
規(guī)定的少數(shù)案件,如果公開審理,會(huì)損害國家利益,損害有關(guān)婦女和未
成年人等的權(quán)益,并會(huì)產(chǎn)生不良的社會(huì)影響和副作用,所以才不允許公
開審理。具體包括以下幾點(diǎn):
①有關(guān)國家秘密或者個(gè)人隱私的案件不公開審理;
②涉及商業(yè)秘密的案件,當(dāng)事人申請不公開審理的,可以不公開審
理;
③審判的時(shí)候被告人不滿18周歲的案件,不公開審理;但是,經(jīng)未
成年被告人及其法定代理人同意,未成年被告人所在學(xué)校和未成年人保
護(hù)組織可以派代表到場。
(4)審判公開原則的要求
對于依法應(yīng)當(dāng)公開審判的案件,人民法院在開庭審理前,必須在法
律規(guī)定的期間,并采取可以使群眾知道的適當(dāng)方式、方法,向群眾、向
社會(huì)公布將要審理的案件的案由、被告人的姓名及開庭的時(shí)間和地點(diǎn),
以便群眾有可能前來旁聽。人民法院是否做到了這一點(diǎn),是衡量其是否
依法貫徹審判公開原則的重要標(biāo)志。
對案件的審判既然公開進(jìn)行,就應(yīng)當(dāng)允許群眾前來旁聽,允許新聞
界采訪、報(bào)道,在保證審判能夠順利進(jìn)行的前提下,為前來旁聽者提供
方便。因?qū)徟袌鏊踩Pl(wèi)等客觀因素所限發(fā)放旁聽證的,應(yīng)當(dāng)作出
必要的說明和解釋。如果通過電視、互聯(lián)網(wǎng)等媒體對人民法院公開審理
案件直播、轉(zhuǎn)播的,要經(jīng)由高級人民法院批準(zhǔn)后進(jìn)行。
(5)審判公開原則的意義
審判公開是我國審判制度的核心。實(shí)行審判公開可以使法院的審判
活動(dòng)置于廣大人民群眾的直接監(jiān)督之下。因此,實(shí)行審判公開原則具有
十分重要的意義:
①實(shí)行審判公開,可以帶動(dòng)合議、辯護(hù)、回避等各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)
行,使這些制度能真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
②實(shí)行審判公開,有助于人民法院客觀全面地查明案情和正確地處
理案件,提高辦案質(zhì)量,防止和減少冤、假、錯(cuò)案。
③實(shí)行審判公開,可以密切法院同群眾的關(guān)系,增強(qiáng)審判人員的責(zé)
任感,防止發(fā)生違法亂紀(jì)現(xiàn)象。
④實(shí)行審判公開,可以充分發(fā)揮審判的教育作用,擴(kuò)大辦案的效果
和影響,教育犯罪分子認(rèn)罪伏法,教育廣大群眾積極同犯罪作斗爭,預(yù)
防犯罪,減少犯罪。
因此,庭審電視直播,符合審判公開原則的要求,但也要注意對刑
事訴訟參與人特別是被告人和被害人的保護(hù),因?yàn)楸U显V訟參與人的合
法權(quán)利也是我國刑事訴訟的原則之一,對與兩個(gè)地位相等的原則之間不
可偏頗。
2011年武漢大學(xué)829刑事訴訟法學(xué)考研真題
及詳解
武漢大學(xué)
2011年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試試題(學(xué)術(shù)型學(xué)位)
(滿分值150分)
科目名稱:刑事訴訟法學(xué)A卷科目代碼:829
注意:所有答題內(nèi)容必須寫在答題紙上,凡寫在試題或草稿紙上的
一律無效。
一、簡答題(每題15分,共75分)
1.請簡要介紹刑事訴訟模式的幾種類型。
2.刑事拘留的適用條件包括哪些?
3.試述法定不起訴適用的條件。
4.集中審理原則的具體內(nèi)容是什么?
5.試述刑事訴訟證明對象的范圍。
二、論述題(第1題,20分;第2題,30分;共50分)
1.試論刑事檢察監(jiān)督。
2.請談?wù)勀銓ξ覈淌聦徢俺绦蚋母锏目捶ā?/p>
三、案例分析題(25分)
根據(jù)所提供的案情,回答問題。
因涉嫌故意殺人,公安機(jī)關(guān)逮捕了現(xiàn)年30歲、曾經(jīng)有過犯罪記錄的
何某。何某患有糖尿病,每天必須按時(shí)服藥兩次。當(dāng)晚九點(diǎn),何某被帶
到公安局的偵訊室接受了為時(shí)4個(gè)小時(shí)的訊問,但他拒絕回答任何問
題。之后,何某被帶到僅有一張靠墻的木板床的小屋子里。他根本無法
入睡。第二天早上7點(diǎn),他又被帶回偵訊室。在那里他等待了兩個(gè)小
時(shí),審訊人員才出現(xiàn)并開始訊問。訊問持續(xù)到中午11:30分,何某終于
供認(rèn)他實(shí)施了故意殺人的行為。在公安機(jī)關(guān)的整個(gè)時(shí)間內(nèi),警方除了給
何某提供了飲用水之外,沒有提供任何食品和藥品。
1.偵查機(jī)關(guān)所獲得的何某的供認(rèn),依據(jù)我國現(xiàn)行立法,屬于何種
證據(jù)種類?(5分)根據(jù)所給案情,該供述能否作為證據(jù),為什么?(5分)
2.根據(jù)我國現(xiàn)行立法及相關(guān)司法解釋,上述問題涉及哪一證據(jù)規(guī)
則,其具體內(nèi)容是什么?(5分)
3.試對我國的相關(guān)規(guī)定予以評析。(10分)
參考答案
武漢大學(xué)
2011年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試試題(學(xué)術(shù)型學(xué)位)
(滿分值150分)
科目名稱:刑事訴訟法學(xué)A卷科目代碼:829
注意:所有答題內(nèi)容必須寫在答題紙上,凡寫在試題或草稿紙上的
一律無效。
一、簡答題(每題15分,共75分)
1.請簡要介紹刑事訴訟模式的幾種類型。
答:刑事訴訟模式是指追訴方、被追訴方和裁判者在刑事訴訟中的
地位、相互關(guān)系及其體現(xiàn)形式的總體系。按刑事訴訟歷史發(fā)展,刑事訴
訟經(jīng)歷了彈劾式、糾問式到現(xiàn)代的職權(quán)主義、對抗制和混合式訴訟模
式。
(1)早期的彈劾式訴訟
早期的彈劾式訴訟主要在奴隸制和封建制早期的國家實(shí)行。彈劾式
訴訟的特征是:
①控訴與審判職能分離,遵行“沒有告訴人就沒有法官”的不告不理
原則。
②審判以言詞辯論的方式進(jìn)行,訴訟雙方在法庭上地位平等、權(quán)利
對等,相互對質(zhì)和辯論。
③司法克制。法官處于消極仲裁者的地位,只負(fù)責(zé)聽取雙方當(dāng)事人
提供的情況,審查他們提供的證據(jù),認(rèn)定案件事實(shí)和作出裁決。
④采用神示證據(jù)制度。
(2)傳統(tǒng)的糾問式訴訟
糾問式訴訟是盛行于歐洲中世紀(jì)中后期的訴訟制度。糾問式訴訟的
特征是:
①法官主動(dòng)依職權(quán)追究犯罪??卦V職能與審判職能不分,集于法官
一身。
②在訴訟中,原告人和被告人都沒有訴訟主體地位,被告人更是只
承擔(dān)訴訟義務(wù)的被追究的客體。
③審判一般秘密進(jìn)行,不但庭審前的調(diào)查活動(dòng)是秘密的,法庭審判
一般也不公開。
④糾問式訴訟與野蠻的刑訊緊密地結(jié)合在一起,被告人成為被拷訊
的對象。
(3)近現(xiàn)代訴訟模式
①職權(quán)主義訴訟模式
職權(quán)主義訴訟模式主要為德國、法國等大陸法系國家所實(shí)行。其特
征是:
a.法官推進(jìn)訴訟進(jìn)程;
b.法官主動(dòng)依職權(quán)調(diào)查證據(jù);
c.采取不變更原則,案件一旦起訴到法院,控訴方不能撤回起
訴,訴訟的終止以法院的判決作為標(biāo)志。
②對抗制訴訟模式
英美法系采對抗制訴訟,其主要特征是:
a.法官不主動(dòng)依職權(quán)調(diào)查證據(jù),自我克制是法官在案件調(diào)查活動(dòng)
中的慣例。
b.案件事實(shí)的發(fā)現(xiàn)委諸于控訴方和辯護(hù)方的舉證和辯論,在法庭
調(diào)查中實(shí)行交叉詢問制度;
c.實(shí)行變更原則;
d.采起訴認(rèn)否程序,在刑事訴訟中如果被告人自愿而不是被強(qiáng)迫
作出有罪的供述,則對案件事實(shí)無須進(jìn)行舉證和辯論,法官可以徑行作
出有罪的判決;
e.實(shí)行陪審團(tuán)制度。
③混合式訴訟模式
混合式訴訟,主要代表國家是日本和意大利。混合式訴訟的特征
是:
a.保留了法官主動(dòng)依職權(quán)進(jìn)行調(diào)查證據(jù)的權(quán)力,注重發(fā)揮法官在
調(diào)查案件事實(shí)方面的能動(dòng)性;
b.在訴訟中注重發(fā)揮控辯雙方的積極性,注重控訴辯護(hù)雙方平等
對抗。
2.刑事拘留的適用條件包括哪些?
答:拘留是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院在偵查過程中,在緊急情況
下,依法臨時(shí)剝奪某些現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子的人身自由的一種強(qiáng)制
措施。刑事拘留必須同時(shí)具備兩個(gè)條件:
(1)拘留的對象是現(xiàn)行犯或者是重大嫌疑分子?,F(xiàn)行犯是指正在進(jìn)
行犯罪的人,重大嫌疑分子是指有證據(jù)證明具有重大犯罪嫌疑的人。
(2)具有以下法定的緊急情形之一:
①正在預(yù)備犯罪、實(shí)行犯罪或者在犯罪后即時(shí)被發(fā)覺的。預(yù)備犯罪
是指為了犯罪準(zhǔn)備工具,制造條件的。實(shí)行犯罪是指正在進(jìn)行犯罪的活
動(dòng)。應(yīng)當(dāng)有一定的證據(jù)證明現(xiàn)行犯、重大嫌疑分子正在預(yù)備犯罪、實(shí)施
犯罪,或者犯罪后立刻被發(fā)覺。
②被害人或者在場親眼看見的人指認(rèn)他犯罪的。遭受犯罪行為直接
侵害的人或者在犯罪現(xiàn)場親眼看到犯罪活動(dòng)的人指認(rèn)某人是犯罪嫌疑
人。
③在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的。身邊指其身體、衣服、隨身
攜帶的物品等。住處包括永久性住處和臨時(shí)居所、辦公地點(diǎn)等。
④犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的。犯罪后有一定證據(jù)證明其有
自殺、逃跑的企圖或跡象,或者犯罪后已經(jīng)逃跑的。
⑤有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的。
⑥不講真實(shí)姓名、住址,身份不明的。本人拒不說明其姓名、住
址、職業(yè)等基本情況的。
⑦有流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案重大嫌疑的。
根據(jù)我國《刑事訴訟法》第l63條的規(guī)定,人民檢察院在直接受理
的案件的偵查過程中,對于具備上述第④和第⑤種情形的,有權(quán)決定
拘留犯罪嫌疑人。
3.試述法定不起訴適用的條件。
答:法定不起訴又稱絕對不起訴,是指《刑事訴訟法》第173條第l
款和l71條第4款規(guī)定的不起訴?!胺ǘā保侵阜梢?guī)定的“應(yīng)當(dāng)”,即凡
是符合《刑事訴訟法》第173條第l款和l71條第4款規(guī)定的情形之一的,
人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定,檢察機(jī)關(guān)不享有作出起訴決定或者不
起訴決定的自由裁量權(quán),只能依法作出不起訴決定。據(jù)此,法定不起訴
適用的情形有以下兩種:
(1)根據(jù)《刑事訴訟法》第l5條及第173條的規(guī)定,法定不起訴適
用于以下七種情形:
①犯罪嫌疑人沒有犯罪事實(shí)的;
②情節(jié)顯著輕微、危害不大,不認(rèn)為是犯罪的;
③犯罪已過追訴時(shí)效期限的;
④經(jīng)特赦令免除刑罰的;
⑤依照刑法告訴才處理的犯罪,沒有告訴或者撤回告訴的;
⑥犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
⑦其他法律規(guī)定免予追究刑事責(zé)任的。
(2)對于二次補(bǔ)充偵查的案件,人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足,不
符合起訴條件的,應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。
4.集中審理原則的具體內(nèi)容是什么?
答:(1)集中審理原則的含義
集中審理原則是指法庭對刑事案件的審理原則上應(yīng)當(dāng)持續(xù)進(jìn)行,除
了必要的休息時(shí)間以外,不得中斷審理。集中審理原則的主要含義是指
庭審活動(dòng)的不間斷性。一個(gè)案件的開庭審理活動(dòng)開始以后,應(yīng)連續(xù)進(jìn)
行,中間除必要的休息時(shí)間以外,不得間斷審理活動(dòng)。
按照集中審理原則,有關(guān)事實(shí)、證據(jù)和適用法律的實(shí)質(zhì)性審理活動(dòng)
都應(yīng)該在開庭審理中進(jìn)行和完成。一旦開庭,就必須連續(xù)進(jìn)行。如果開
庭審理需要兩天或兩天以上的時(shí)間,則除了節(jié)假日以外,中間不得有以
日為單位的間隔。在一個(gè)案件的開庭審理完成之前,法官不能中斷已經(jīng)
開始庭審的案件而另外再開始審理一個(gè)新的案件。
(2)集中審理原則的意義
①有利于法官通過連續(xù)的庭審活動(dòng)形成對案件事實(shí)和證據(jù)的清晰、
完整的印象,保證其思維和心證形成過程的連貫性、系統(tǒng)性、完整性。
②有利于保證法官自始至終堅(jiān)持客觀、公正、準(zhǔn)確地審理案件,以
便最終作出公正的裁判。
③保證及時(shí)審結(jié)案件,提高審判效率。
④集中審理,及時(shí)結(jié)案,可以縮短被告人在案件審結(jié)前的羈押,減
輕因訴訟期間的羈押對被告人的權(quán)利造成的損害。
(3)集中審理原則在法律上的體現(xiàn)
集中審理原則并沒有像公開審判那樣為各國所普遍確認(rèn)。在英美法
系國家,刑事審判較多地采用陪審團(tuán)審判,加之嚴(yán)格遵循直接、言詞原
則,因而集中審理成為一種必然要求。大陸法系國家并不像英美國家那
樣嚴(yán)格要求集中審理,但立法也體現(xiàn)了這一要求。
我國《刑事訴訟法》上明確規(guī)定了審理期限,但沒有對審理的不間
斷性作出明確要求。實(shí)踐中一般能做到庭審過程的連續(xù)性,但因?yàn)橐粫r(shí)
難以作出判決等原因而中斷開庭的情形也很常見,而且中斷時(shí)間沒有限
制,只要整個(gè)案件不超過審理期限,就認(rèn)為符合法定程序。從集中審理
原則所具有的功能和意義看,有必要對審理的中斷作出必要的限制性規(guī)
定。
5.試述刑事訴訟證明對象的范圍。
答:證明對象,是證明活動(dòng)中需要證明的事實(shí),又稱待證事實(shí)或者
要證事實(shí)。刑事訴訟中的證明對象,是指司法人員和訴訟當(dāng)事人及其律
師在訴訟中必須用證據(jù)加以證明的各種案件事實(shí)。刑事訴訟的證明對象
主要是有關(guān)犯罪行為構(gòu)成要件和量刑情節(jié)的事實(shí)。具體來說,刑事訴訟
證明對象包括如下事實(shí):
(1)被指控犯罪行為構(gòu)成要件的事實(shí)
被指控的犯罪不同,證明對象所包含的要件事實(shí)也就不同。學(xué)理認(rèn)
為,一般的犯罪行為的構(gòu)成要件有四個(gè):
①犯罪客體,是指刑法所保護(hù)的、犯罪行為所侵害的具體的社會(huì)關(guān)
系、政治關(guān)系、經(jīng)濟(jì)關(guān)系等;
②犯罪主體,是指實(shí)施了危害社會(huì)的行為、依法應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任的
人;
③犯罪的客觀方面,是指犯罪嫌疑人、被告人所實(shí)施的危害社會(huì)的
行為,以及與犯罪行為有關(guān)的各項(xiàng)客觀事實(shí);
④犯罪的主觀方面,是指犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為時(shí)所持
的主觀心理態(tài)度,如故意、過失等。
(2)與犯罪行為輕重有關(guān)的各種量刑情節(jié)事實(shí)
根據(jù)我國《刑法》的規(guī)定,有關(guān)量刑的事實(shí)稱為情節(jié)事實(shí),分為法
定情節(jié)事實(shí)和酌定情節(jié)事實(shí),具體包括:
①從重處罰的事實(shí)。
②從輕、減輕處罰或者免除處罰的事實(shí)。
(3)排除行為的違法性、可罰性和行為人刑事責(zé)任的事實(shí)
①排除行為違法性的事實(shí)。某些行為在外觀上類似犯罪行為,但由
于客觀條件和支配這些行為的目的、動(dòng)機(jī)等主觀意志具有正當(dāng)性,《刑
法》明確否定這類行為的犯罪性質(zhì)。根據(jù)《刑法》規(guī)定,這類行為有正
當(dāng)防衛(wèi)、緊急避險(xiǎn)等。
②排除可罰性的事實(shí)。這類事實(shí)一經(jīng)發(fā)生,盡管構(gòu)成犯罪,但并不
產(chǎn)生相應(yīng)的刑事處罰責(zé)任。例如,犯罪行為實(shí)施后已過多年,超出了
《刑法》所規(guī)定的追訴時(shí)效。
③排除或減輕刑事責(zé)任的事實(shí)。如果犯罪嫌疑人、被告人沒有達(dá)到
法定的刑事責(zé)任年齡,或者行為人在實(shí)施犯罪行
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