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司法行政處罰程序中的“毒樹之果”摘要一個司法行政機關,如果它在明知所采集的證據(jù)是非法的,是“毒樹之果”,而它偏要“食用”,作為處罰律師的依據(jù)時,所彰顯的就不僅僅是其執(zhí)法水平問題了。關鍵詞行賄;非法證據(jù);吊銷執(zhí)業(yè)證書司法行政處罰是指司法行政機關對公民、法人或者其他組織有違反律師法、法律服務管理以及其他司法行政管理秩序的行為進行的處罰。司法行政處罰是行政處罰的一種,受行政處罰法和行政訴訟法等有關法律的調(diào)整。在我國,對于行政訴訟中非法證據(jù)的排除雖不及美國、英國、德國等法制較為健全的國家那樣引起司法界的普遍重視,但也不容忽視地受到了我國法學家們的關注。“毒樹之果”法則源于1939年美國最高法院對納多恩訴合眾國案的裁決,主要內(nèi)容是說:執(zhí)法人員通過不合法的程序所取得的材料均不得在審判中作證據(jù)使用,盡管這些材料有可能或能夠證明案件的真實情況。換言之,就是說執(zhí)法人員的違法行為猶如毒番石榴樹,而獲得的證據(jù)材料猶如樹的果實,盡管那果實既好看又好吃,但是其毒素會傷害肌體司法系統(tǒng),因此司法系統(tǒng)絕不可“食用”?!岸緲渲弊鳛樾淌略V訟中的一個法則,被美國最高法院認為同樣可以適用于行政訴訟。在我國,盡管沒有對行政訴訟中“毒樹之果”的排除作出直接明了的說明,但事實上在不少法條和司法解釋里都對非法證據(jù)的排除作了更為寬泛的規(guī)定。如最高人民法院在關于執(zhí)行中華人民共和國行政訴訟法若干問題的解釋第三十條第二款規(guī)定“被告嚴重違反法定程序收集的其他證據(jù)”、“不能作為認定被訴具體行政行為合法的根據(jù)”。最高人民法院關于行政訴訟證據(jù)的規(guī)定第五十七條規(guī)定:“以偷拍、偷錄、竊聽等手段侵害他人合法權益的證據(jù)材料,以利誘、欺詐、脅迫、暴力等不正當手段獲取的證據(jù)材料”、“不能作定案根據(jù)”。同時第五十八條規(guī)定:“以違反法律禁止性規(guī)定或者侵犯他人合法權益的方法取得的證據(jù)”、“不能作為認定案件事實的依據(jù)”。然而,在我們的行政處罰,特別是司法行政處罰程序中,我們對非法證據(jù)的排除理念并未得到應有的重視。筆者在這里主要探討的是司法行政機關對律師違紀行為進行行政處罰過程中非法證據(jù)的排除問題。這不僅僅因為律師在一個經(jīng)濟較為發(fā)達的國家里是一個被人們愛恨交加的尷尬角色,更重要的是律師能否維護自己的合法權益,司法行政機關能否嚴格依法對律師進行行政處罰,代表著一個國家的法制水平。目前,我國法律界一個敏感的話題是律師與法官的關系問題。在武漢市中院、深圳市中院和其他一些地方法院的部分法官因涉嫌受賄“落馬”之后,無不帶出一串兒律師,而對于這些律師的處理則是我們應當慎重考慮的。有人出于對律師的“恨”,希望凡是涉案的律師一律吊銷執(zhí)業(yè)證書;有人出于對律師的“愛”,則呼吁給律師“留一個飯碗”,盡可能地尋求“吊銷執(zhí)業(yè)證書”以外的其他處理方式。筆者以為,對于律師違紀行為的處理,因為涉及到一個國家的法制水平,更應當嚴格依法處理。司法行政機關決不能憑感情、依好惡地武斷從事。在這里,筆者以一個案例分析的方式,來對司法行政機關在行政處罰過程中如何排除“毒樹之果”問題作一個簡單地說明。2005年3月,A法官被“雙規(guī)”后,交待了2003年7月其女兒結婚時B律師送給其賀禮1000元,交待了于2002年8月C律師為了讓法庭認可超過舉證期限而提交的證據(jù),送給他現(xiàn)金3000元,交待了2005年元月D律師為催法庭盡快對某一案件作出判決,送給他現(xiàn)金2000元,交待了2004年12月E律師為了讓法庭作出對自己代理的一方當事人有利的判決送給他10000元。2006年元月,法院對A法官作出一審判決,認定A法官收受B、C、D、E四律師送去的錢財為受賄,A法官沒有上訴。2006年10月,省司法廳擬對上述四律師的違紀行為進行行政處罰,在司法廳依法對四位律師調(diào)查取證時,B律師稱:自己于2003年7月為A法官的女兒結婚送禮1000元是事實,但A法官在自己兒子上大學時也送過800元的禮金,屬禮尚往來;C律師稱:自己于2002年8月為讓法庭認可超過舉證期限提交的證據(jù),送給A法官3000元是事實,但這件事到2004年8月就已超過了行政處罰的時效,因此不應受到處罰;D律師稱:自己曾于2005年元月為催法庭盡快對某一案件出判決送給A法官2000元,但“催法庭盡快對某一案件作出判決”并不是“不正當利益”“,因為”高效“處理民事案件一直是人民法院的追求目標,自己的行為是違紀而不是行賄;E律師則稱:自己從未向A法官送過10000元錢,自己之所以在檢察機關的筆錄上承認了這件事,因為自己遭到了刑訊逼供,且法庭開庭審理A法官受賄一案時并未通知自己到庭質(zhì)證,使自己在法庭上與A法官質(zhì)證并澄清事實的希望化為泡影,司法行政機關不能依據(jù)一份沒有經(jīng)過質(zhì)證的”證言“認定自己行賄。筆者以為上述四位律師的辯解如果屬實的話,都是有道理的。對于B律師,其與A法官的行為是典型的禮尚往來,況且即使沒有A法官在B律師的兒子上大學時還禮金800元這個情節(jié),A法官在B律師沒有明確地托請事項的情況下,收受B律師1000元禮金的行為也只是一般的違紀行為,而不屬于受賄。既然A法官的行為都不是受賄,B律師當然更不存在行賄的問題。對于C律師,其行為肯定是構成了行賄,但由于超過行政處罰法第二十九條規(guī)定的2年時效期間,不應再行處罰。當然,有些人可能會不服氣地認為“律師行賄超過處罰期間也得處罰”,而司法行政機關并非法盲,我們對殺人犯都可以規(guī)定免訴的時效,為什么對律師違紀行為免于處罰的時效就不能遵守?而且違紀行為的社會危害程度又遠遠低于刑事犯罪的社會危害程度。對于D律師送給A法官的2000元錢,A法官收受的行為構成受賄,而D律師的行為卻構不成行賄。因為行賄罪的一個重要的主觀要件是“明知自己的行為是收買國家工作人員以及其他依法從事公務的人員利用職務上的便利為自己謀取不正當利益而實施這種行為,意圖謀取不正當利益”。D律師送錢給A法官僅僅是為了要求A法官盡快對某一案件下判,并沒有明確讓A法官如何下判或通過A法官對案件的判決內(nèi)容為自己或自己的當事人謀取不正當利益,因此,D律師的行為因為缺少行賄罪的必要構成要件而不構成行賄。離開犯罪構成,就無從說犯罪,這是法律人共識的公理。而對于E律師,由于其在檢察機關訊問時遭到了刑訊逼供或脅迫、利誘,其“證言”是不能作為認定其行賄的證據(jù)的,更重要的是E律師的“證言”不僅未在A法官作為被告一案的庭審中質(zhì)證,也難以在E律師作為行政處罰相對人的聽證或行政訴訟中質(zhì)證,這種“兩頭不見面”的“背靠背”證言,是典型的“毒樹之果”。有人認為,在我國刑事訴訟中證人出庭作證的比率是很低的,有不少證人根本就不愿意到庭。可問題是,在A法官受賄一案中,E律師不是不愿意出庭,而是E律師要求出庭質(zhì)證,是法庭不讓或根本就沒有通知E律師出庭作證。如果公訴機關或人民法院認為E律師的“證言”可靠,“證據(jù)”充分,為什么不敢通知E律師出庭作證呢?要知道我國刑事訴訟法第四十七條明確規(guī)定“證人證言必須在法庭上經(jīng)過公訴人、被害人和被告人、辯護人雙方訊問、質(zhì)證,聽取各方證人的證言并且經(jīng)過查實以后,才能作為定案的根據(jù)?!边@是因為證人證言可能會因為證人與被告之間的利害關系而產(chǎn)生游移,也可能會因為證人被收買、利用或受到脅迫、威脅甚至刑訊逼供而造成虛假。我們審查證人證言是否真實,不僅要看是否合情合理,是否具有客觀性,更重要的就是要看此證言是否在法庭上經(jīng)過質(zhì)證,而未經(jīng)過法庭質(zhì)證的證據(jù),特別是應該通知到庭的證人不去通知其到庭(不是證人接到通知而不到庭),這種“證言”的可信度應該是零。我們的司法行政機關如果拿這樣的“材料”來作為處罰律師的證據(jù),無異于食用毒樹之果。在我國目前嚴厲打擊貪污受賄犯罪的形式下,紀委或檢察機關的主要精力都投入到對貪官的懲治上去了,而對于行賄犯罪,由于有“為謀取不正當利益”這個主觀要件的設置,絕大多數(shù)的“送禮”人都被排除在行賄犯罪之外。這是因為長期存在的不正之風,催生了“不給錢不辦事,問題長期得不到解決、不得已送錢送物”的情況,人們?yōu)榱俗约簯玫暮戏ɡ妫坏靡涯贸鲎约旱难瑰X去送禮,還要追究他們的行賄罪,不啻是雪上加霜,這樣做不僅不合情理,也有違人民群眾的意愿。我們要追究的只是那些為了謀取不正當利益而給貪官送禮者,因為他謀取不正當利益的行為不僅侵害了他人的利益和社會公共利益,而且也敗壞了社會風氣,破壞了我們法律規(guī)制下的“游戲規(guī)則”。這才是我們設立行賄罪的初衷。也正是因為如此,紀委和檢察機關在對證人證言的審查上往往也是粗線條的,有時為了達到懲治貪官的目的,甚至對證人也采取一些非正常手段脅迫證人去證明他們想要證實的問題。對于貪官來講,他收受的賄賂往往不止一筆或幾筆,可是幾十筆或幾百筆,他既不可能完全交待清楚,也不可能把每一筆的數(shù)字和送錢送物的具體人記得一清二楚,張冠李戴的情況也是常有的事。更有一些貪官故意把沒送禮的說成送禮的,把送少的說成送多的,把真正送禮的、送大禮的人隱藏不說,以圖給紀委或檢察機關設置障礙,從而逃避打擊。而對于紀委或檢察機關來說,只要你貪官說張三送了多少錢,他們就讓張三承認他送了多少錢,哪怕貪官交待的是假話。因為紀委和檢察機關也不打算去追究送禮者的“行賄”責任。在這種情況下,如果不讓證人出庭質(zhì)證,僅僅依據(jù)貪官的書面供述和證人不得已承認的送禮數(shù)額去追究“證人”的“行賄”責任,我們又會有多少冤案發(fā)生?從貪官的角度上看,在他交待的幾十筆甚至幾百筆受賄錢財中,多幾筆少幾筆或錯幾筆,對他的量刑一般也不會有太大的影響,有的貪官為了保持公訴機關對自己的“自首”認定,即使明知對某人的送禮與否交待是錯誤的,也不敢改口,甚至不屑于上訴。而對于被涉及“送禮”的人,傷害可能就是致命的,特別是這個“送禮”的人是律師的時候?;谏鲜隼碛?,筆者認為,司法行政機關在對于因“涉賄”懲處律師的時候,應嚴格依據(jù)法律規(guī)定,把沒有經(jīng)過質(zhì)證的證人證言或被告人供述作為非法證據(jù)予以排除,只有這樣才能有效地保護律師的合法權益。盡管完全排除這些非法證據(jù)有可能會使部分真正的行賄者也隨之逃脫行政處罰,但這種做法卻能夠從根本上遏制一些法院不通知刑事訴訟證人到庭的做法,“可以防范司法機關的專橫,制止國家權力的專斷”,對促進我們國家的法制建設和提升我國在國際上的地位都有著重要的意義。誠如美國大法官克拉克針對那些對排除非法證據(jù)不理解,認為“只因為警察的微小錯誤就讓罪犯逍遙法外”的說法給予反駁時所說的那樣“正是基于維護司法尊嚴的考慮,如果不得不讓一個罪犯自由就應當讓他自由,這是法律讓他自由。摧毀一個政府最快的方法就是政府本身不遵守自己制定的法律,更嚴重的是它不遵守自己制定的憲法?!本痛硕裕覀兯痉ㄐ姓C關在對律師處罰時排除非法證據(jù)并不僅僅是為了維護律師的合法權益,而是維護法律和憲法尊嚴之需要。一個律師,如果他因上述幾種不應該受到處罰的情況受到處罰時,他就應該去申請聽證、復議,直到提出行政訴訟,否則他就不是個合格的律師,因為他連自己的合法權益都懶得去維護,你還指望他“鐵肩擔道義”地去維護他人的合法權益嗎?而一個司法機關在明知上述情況,特別是在明知那些“證言”未經(jīng)過法庭質(zhì)證,是“毒樹之果”時,仍拿來“食用”,作為嚴厲處罰律師的依據(jù)時,所彰顯的就不僅僅是其執(zhí)法水平問題了?!爸袊仨氂幸环N勇敢的力量來阻止這樣的情況繼續(xù)發(fā)生,法律界前人留下了一長串的未竟事業(yè),能否完成這些事業(yè),將在很大程度上取決于繼承者們是否具備足夠的遠見和不懈努力?!痹谡f到我國法律界的某些問題時,西南政法大學法學院院長、博士生導師陳忠林如是說。參考文獻1、美理查德。A.波斯納著證據(jù)法的經(jīng)濟分析,中國法制出版社2004年9月第2版。2、左衛(wèi)民刑事證人出庭作證程序:實證研究與理論闡析,中外法學2005年第6期。3、美威爾曼著法庭對質(zhì)的藝術,遼寧教育出版社2005年11月第1版。4、李國光主編最高人民法院關于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定釋義與適用,人民法院出版社2002年9月第1版。5、王名楊著法國行政法,中國法制出版社1998年第1版。6、王名楊著美國行政法,中國法制出版社1995年第1版。7、何家弘主編美國證據(jù)規(guī)則,中國檢察出版社2003年2月第1版。8、劉家琛主編刑

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