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文檔簡介
1、外國行政程序基礎(chǔ)理論研討論文 內(nèi)容提要通過正當(dāng)?shù)男姓绦騺硪?guī)范行政活動參與者的行為已成為世界上多數(shù)追求法治國家的必然選擇。由于歷史背景、法律傳統(tǒng)、社會現(xiàn)實和理論體系的不同,各國賴以建立行政程序的理論基礎(chǔ)也不同。英美法系國家強(qiáng)調(diào)自然正義、正當(dāng)程序;而大陸法系國家的行政程序處處體現(xiàn)法治行政原則。本文將通過兩大法系的典型國家英國和德國行政程序的理論基礎(chǔ)的介紹與比較,以期對我國構(gòu)建行政程序法治有所借鑒。 關(guān)鍵詞自然正義法律優(yōu)先法律保留 法治主義是現(xiàn)代法治國家追求的目標(biāo)與基本精神,經(jīng)過歷史的變遷,法治國家的價值已得到各國的普遍公認(rèn)。法治國家理論在行政領(lǐng)域主要體現(xiàn)為法治行政,其核心是國家權(quán)力的組織與運(yùn)行要
2、受法律的制約,以法律來制約政府的行為。法治行政已成為現(xiàn)代法治國家行政領(lǐng)域的一項重要原則。 從各國行政程序法治的情況來看,英國的行政程序立足于自然正義原則,這一點發(fā)端于有關(guān)公正合理的運(yùn)用行政權(quán)的憲法原則。英國的行政法有很長的歷史,但早期的行政并非現(xiàn)代形式的行政,在中世紀(jì),一切行政權(quán)屬于國王,這一時期實際上存在構(gòu)成行政法的法律規(guī)范,但人們還沒有意識到法律體系中行政法的存在。現(xiàn)代意義上的行政法直到17世紀(jì)下半葉才出現(xiàn)。1608年的革命摧毀了許多樞密院的行政權(quán),王座法院對行政權(quán)控制的時代開始了。一直到19世紀(jì)后期行政國家的出現(xiàn),一些重要原則,如司法復(fù)審管轄原則、自然正義原則等才開始廣泛適用于各級政府部
3、門。中間行政法的發(fā)展雖然經(jīng)歷過退步與低潮,但二戰(zhàn)以后,為了適應(yīng)現(xiàn)代行政發(fā)展的需要,英國先后制定了行政立法規(guī)則,裁判所和調(diào)查法等多部法律,以此確立了英國行政法的體系,使其獲得了全面發(fā)展的客觀條件。從英國行政法的發(fā)展可以看出,英國行政法是一種控制政府權(quán)力的法律,強(qiáng)調(diào)控權(quán)的價值與意義。英國行政法是有效控制行政權(quán)力組織與具體運(yùn)行過程的規(guī)范體系,強(qiáng)調(diào)權(quán)力行使過程的正當(dāng)性,即權(quán)力行使要有合法而正當(dāng)?shù)某绦?。它源于自然正義原則,自然正義原則作為英國行政程序的基礎(chǔ)理論,其適用范圍十分廣泛。 德國是典型的大陸法系國家。德國行政法經(jīng)歷了“警察國家”行政、自由法治行政和社會法治國家行政三種歷史類型?,F(xiàn)代意義上德國的社
4、會法治國有兩層含義:一是國家擁有廣泛的社會管理職能;二是國家在行使其職能時必須受到法律的約束。法治國理念的發(fā)展也使德國成為世界上最早出現(xiàn)行政程序法的國家之一。從1883年開始,德國各邦開始了廣泛的行政程序立法。二戰(zhàn)使德國對民主與自由的認(rèn)識有了進(jìn)一步的提高,公民獲得了直接參與行政行為的權(quán)利,這一觀念引導(dǎo)了行政程序的理論基礎(chǔ)。自此制定統(tǒng)一的行政程序法已成為大勢所趨。1963年德國就有了總共85條的行政程序標(biāo)準(zhǔn)草案,現(xiàn)行的行政程序法是1977年生效的行政程序法。德國行政程序的理論基礎(chǔ)源于其法治國的憲法觀念,表現(xiàn)為法治行政原則。 一、英國行政程序的理論基礎(chǔ)自然正義原則 (一)自然正義原則的歷史發(fā)展 古
5、希臘哲人亞里斯多德在他的倫理學(xué)中提出了“自然正義”概念,他說“在政治正義中,一部分是自然的,一部分是法律的,自然是指在每個地方都具有相同的效力,它并不依賴于人們這樣或那樣的想法而存在;而法律的則意味著起初既可以這樣,又可以那樣,。”近現(xiàn)代意義上自然正義的觀念最早出現(xiàn)在英國1215年制定的英國大憲章之中。該憲章第39條規(guī)定,“除依據(jù)國法之外,任何自由民不受監(jiān)禁人身、侵占財產(chǎn)、剝奪公民權(quán)、流放及其他任何形式的懲罰,也不受公眾攻擊和驅(qū)逐?!边@可以被看作是自然正義原則的最初體現(xiàn)。而體現(xiàn)自然正義原則的正當(dāng)程序的概念最早出現(xiàn)于1354年愛德華三世頒布的第28號法令中,“任何人,無論其身份、地位狀況如何,未
6、經(jīng)正當(dāng)法律程序,不得予以逮捕、監(jiān)禁、沒收財產(chǎn)或處死。”正當(dāng)法律程序的本意是指刑事訴訟必須用正式的起訴方式并保障被告接受陪審裁判的權(quán)利,后來擴(kuò)大了其適用范圍,即廣義上剝奪某種個人利益時,必須保障他享有被告知權(quán)、陳述權(quán)和傾聽權(quán)等。一直到18世紀(jì),雖然現(xiàn)代議會主權(quán)原則取代舊觀念在英國已逐漸確立,但這并沒有因為立法機(jī)關(guān)權(quán)力的擴(kuò)張而使自然正義原則在理論上予以改變。英國是判例法國家,許多原則正是經(jīng)過一個個案例逐步建立起來的,自然正義原則也不例外。 直到19世紀(jì)末,行政法伴隨著國家權(quán)力的擴(kuò)大而發(fā)展,但是到了20世紀(jì),行政法的發(fā)展受到了阻礙,自然正義原則也受到了挫折。1914年的地方委員會訴阿利奇一案中,上議
7、院錯過了一個運(yùn)用自然正義原則的重要機(jī)會。在該案中,漢普斯特自治區(qū)議會命令關(guān)閉某座房屋,理由是不宜住人,經(jīng)房主向地方委員會申訴,舉行了一個公開調(diào)查會。房主向法院控告地方政府委員會未經(jīng)公平審訊即撤銷了他的申訴。因為沒允許他會見做出決定的官員,也沒讓他看舉行調(diào)查會的視察員的報告,那個報告理所當(dāng)然是案卷中的主要文件。這些控告在上訴法院得到勝訴,在上議院卻失敗了。該案本應(yīng)當(dāng)成為重新塑造行政程序新形式的一個機(jī)會,但這樣一個契機(jī)被錯過了。但這并沒有結(jié)束,二戰(zhàn)期間及其戰(zhàn)后,為了適應(yīng)戰(zhàn)爭的需要,行政權(quán)出現(xiàn)了空前的強(qiáng)大,而行政法卻出現(xiàn)了極大的衰弱,大量的判例是放棄司法復(fù)審和錯誤。 直到1958年這個錯誤才被糾正。
8、1958年裁判所和調(diào)查法的產(chǎn)生導(dǎo)致了程序改進(jìn)計劃,帶來了行政法的復(fù)興。法院通過一系列的判決使自然正義原則重新獲得了適當(dāng)?shù)膽?yīng)用,為依法行政規(guī)則提供了堅實的基礎(chǔ)。這里不得不提及一個著名的案例:里奇訴波德溫案。該案中,上議院做出了恢復(fù)自然正義原則的決定,它是有關(guān)自然正義的代表性案例,在英國行政法上具有里程碑的意義。1963年布萊頓警察長因被指控犯有阻礙司法程序的刑事罪而受審,但被宣布無罪,其他兩名警官被判定有罪,法官趁機(jī)抨擊警長對警察隊伍的領(lǐng)導(dǎo),因此布萊頓警察事務(wù)委員會一致決定開除了該警長的職務(wù),他的辯護(hù)律師申請庭審并被允許出席爾后的一個會議,委員會議認(rèn)同以前的決定并以9比3的投票結(jié)果通過。警察長行
9、使了他向內(nèi)政大臣上訴的權(quán)力。但上訴被駁回,最后他轉(zhuǎn)向法院,要求宣布那個開除他的決定無效。因為沒有通知他任何針對他的指控,也沒有給他辯解的機(jī)會。這被高等法院駁回,上訴法院也一致予以駁回,但上議院以4比1的多數(shù)支持了上訴請求。這意味著自然正義原則重新得到重視并將在廣泛的基礎(chǔ)上予以適用。同時該案也改變了英國行政法的歷史。正如雷德大法官在1963年所說:“我們沒有發(fā)達(dá)的行政法體系?!?971年丹寧大法官則說:“可以說,現(xiàn)在我們已經(jīng)真正擁有發(fā)達(dá)的行政法體系?!?(二)自然正義原則的內(nèi)容 自然正義原則不是一個實體內(nèi)容,而是支配行政機(jī)關(guān)活動程序方面的規(guī)則。他要求行政機(jī)關(guān)的活動要符合立法機(jī)關(guān)制定的法律的規(guī)定,
10、即使法律無規(guī)定時,行政機(jī)關(guān)在行使其權(quán)力時也不能違背自然正義原則。這是一個最低限度的公正原則,它是對行政機(jī)關(guān)在行政程序中的實質(zhì)性要求。 自然正義原則包括以下兩項基本內(nèi)容: 1、不能作為自己案件的法官 任何人不能在自己的案件中充任法官作為自然正義原則的一項基本內(nèi)容在英國法上又被稱作反對偏私的原則。在司法上,法官如果可能或可以被正當(dāng)?shù)膽岩膳c所受理的案件有個人的利益牽連,那他就沒有資格去裁決該案件。該項原則甚至可以使法官以此為由宣布議會的法律無效。同樣,這項原則也適用于行政決定,行政機(jī)關(guān)不得就與自己有利害關(guān)系的事實做出決定,以避免偏私。在英國行政法歷史上,由于行政決定中的偏私從而導(dǎo)致該決定無效的案例很
11、多。比如1730年法院撤銷一個有關(guān)遷走一位貧民的命令,因為其中的一個地方治安官是該貧民將被遷離的那個區(qū)的居民與納稅人。法院還曾經(jīng)撤銷了私下征詢過消防隊長意見的紀(jì)錄委員會的決定,因為正是消防隊長報告了某消防隊員不守紀(jì)律。 但在實際情況中,往往出現(xiàn)這樣的情形:法律授權(quán)某官員采取行動,盡管他與該行動有利害關(guān)系,但依據(jù)法律,他是唯一有權(quán)這樣做的人。這時自然正義不得不讓位于此種必要性,因為如果不這樣做,那行政機(jī)制將會發(fā)生故障。因此一方面,法院嚴(yán)格的適用反對偏私的原則,另一方面議會試圖通過在特定情況下授予一定的豁免來予以緩解。比如1875年的公共衛(wèi)生法中允許地方治安官依本法進(jìn)行裁決,而不顧他們可能是地方機(jī)
12、構(gòu)的成員。但法院只是從狹義上去理解這些規(guī)定,認(rèn)為任何偏離這一自然正義原則的情況都必須有立法的明確規(guī)定。該法被認(rèn)為排出了僅僅基于地方機(jī)構(gòu)成員資格而提出的喪失資格的可能,但不排除地方治安官辦事時實際上與司法公正不一致的情況。但在訴訟中如果一方當(dāng)事人或他的律師知悉裁決人不合格以及自己有權(quán)提出異議,但讓訴訟繼續(xù)而不加異議,那他們便被認(rèn)為放棄了提出異議的權(quán)利,不得對裁決以此為由提出上訴。 關(guān)于裁判者會發(fā)生偏見的可能性存在兩種標(biāo)準(zhǔn),一是“合理懷疑”標(biāo)準(zhǔn),一是“確實可能”標(biāo)準(zhǔn)。英國法院曾數(shù)次認(rèn)為兩種標(biāo)準(zhǔn)是不同的,因此不得不在其中予以選擇。丹寧大法官交叉使用了這一標(biāo)準(zhǔn),他說:“法院不看是否真正可能或已經(jīng)事實上
13、偏袒一方而犧牲另一方。法院著重看別人得到的印象如何。但必須看上去真有偏私的客觀可能。猜度與推想是不夠的。必須存在這樣的情形,從那種情形中正常的人認(rèn)為地方治安官或主席可能或極可能會或已經(jīng)以一方為代價不公正的偏向另一方。正常人會認(rèn)為他這樣就足夠了。道理再簡單不過了。正義必須植根于信賴,當(dāng)心地正直的人們轉(zhuǎn)而認(rèn)為法官有偏私時,信賴也便蕩然無存了?!?2、接受公正的審訊 在司法上,任何人不能未經(jīng)審問就受處罰,法官必須在聽取雙方意見的基礎(chǔ)上才能作出判決。該原則從司法本土移植到行政領(lǐng)域中,開始適用于行政機(jī)關(guān)的活動。他要求行政機(jī)關(guān)在進(jìn)行行政裁決時,必須給予雙方陳述自己的理由的機(jī)會,讓雙方了解對方的論點和依據(jù),
14、在此基礎(chǔ)上行政機(jī)關(guān)才能作出裁決。當(dāng)行政機(jī)關(guān)本身與公民發(fā)生關(guān)系時,如果將做出對公民不利的決定,也必須事先告知對方做出該決定的依據(jù),并聽取相對方的意見。接受公正審判的原則涉及到獲悉對方理由的權(quán)利,提出證據(jù)和辯論的權(quán)利等。法院堅持被賦予合法權(quán)力的機(jī)關(guān)事先非經(jīng)聽取對方的意見將不能有效的行使權(quán)力這一原則,并且?guī)装倌陙硪恢痹趫?zhí)行這一原則。該原則廣泛適用于司法行為和行政行為。法院賴以適用這一原則的假設(shè)是,給每個受害者接受公平審訊的權(quán)利既是良好法律程序的準(zhǔn)則,同樣也是良好行政的準(zhǔn)則。即便命令或決定在實質(zhì)上是無可挑剔的,法院也可以控制其程序,要求公平的考慮雙方的意見,沒有什么比這更能有益于良好行政了。 上文所提
15、到的里奇訴波德溫案中重申公平受審權(quán),使這一原則已經(jīng)成為對侵害權(quán)利的行政行為或決定所普遍適用的規(guī)則。“提供審訊是落在每個裁決人身上的義務(wù)。”這句話經(jīng)常被人所重復(fù)提及。接受公正的審訊原則包括以下幾項重要權(quán)利:(1)知情權(quán)。這其中包括了解針對他提出的案情,知道相關(guān)的證據(jù)以及不利于他們的各種觀點。該原則并不要求行政機(jī)關(guān)在反對意見提出之前公開他所收集到的所有信息,但一旦有人提出反對意見,行政機(jī)關(guān)將不能只從一方接納證據(jù)而不向別的當(dāng)事人公開。(2)聽證權(quán)。聽證權(quán)是自然正義原則內(nèi)涵的一項重要權(quán)利。行政機(jī)關(guān)如果給予當(dāng)事人以聽證的機(jī)會,那他就應(yīng)當(dāng)做到:考慮當(dāng)事人希望提交的全部證據(jù);讓各方當(dāng)事人知道要考慮的所有證據(jù)
16、;允許向證人發(fā)問以及允許對本案中的證據(jù)和論點進(jìn)行評論。但聽證并不僅僅限于口頭聽證,在有些案件中并不排除只給予書面陳述的機(jī)會。(3)要求說明理由的權(quán)利。說明理由在一開始并不是自然正義原則的題中應(yīng)有之意,但隨著行政程序的發(fā)展,自然正義原則的內(nèi)容也在不斷修正和擴(kuò)充中?,F(xiàn)在要求說明理由也已成為自然正義原則的一個關(guān)鍵因素。該權(quán)利之所以如此得到重視則是因為如果不知行政機(jī)關(guān)做出行政行為的理由,公民便無法找出充足的理由要求復(fù)審或上訴,從而失去法律的充分保護(hù)。 自然正義原則在英國有逐漸擴(kuò)大的趨勢,那么自然正義原則的適用范圍究竟有多大,對此有不同的理解。行政機(jī)關(guān)主張自然正義不應(yīng)適用于純行政性的行為。而絕大部分法官
17、主張每項司法性行為都應(yīng)受制于自然正義原則。并且為此他們將大多數(shù)的行政行為都稱為“司法性的”。法官并沒有說自然正義原則應(yīng)普遍適用于司法性行為與行政性行為,而是擴(kuò)展了司法性的含義,即當(dāng)在某項行為中如果自然正義被遵守,那該行為即是司法性的。實際上,凡是具體的影響公民權(quán)益的行政行為都應(yīng)被認(rèn)作司法性的行政行為,他要求那些雖然是行政性的權(quán)利但要求像司法性權(quán)力一樣行使,必須遵循自然正義原則。 二、德國行政程序法的理論基礎(chǔ)法治行政原則 法治行政要求任何行政活動都依憲法與法律進(jìn)行,因行政活動自身利益受侵害者能夠得到有效的救濟(jì)。法治行政是民主主義與保障人權(quán)理念的體現(xiàn)。在德國法治行政主要包括兩方面的內(nèi)容,即法律優(yōu)先
18、原則和法律保留原則。 (一)法律優(yōu)先原則 法律優(yōu)先原則是指行政應(yīng)受現(xiàn)行法律的約束,行政機(jī)關(guān)不得采取與法律相抵觸的行政措施。法律優(yōu)先原則無條件的適用于一切行政領(lǐng)域,包括干預(yù)性行政行為、授益性行政行為等各方面。該原則有德國基本法第20條第3款予以確認(rèn)。該款規(guī)定:“立法權(quán)受憲法的限制,執(zhí)行權(quán)和司法權(quán)受法律和權(quán)利的限制?!比绻撛瓌t未被遵守,將會有相應(yīng)的制裁,這包括:與法律相抵觸的法規(guī)命令無效;違法的行政行為可撤銷或被廢除;違法的行政合同無效等。法律優(yōu)先原則實際上是對違法行政的禁止,他是消極意義上的法治行政。 (二)法律保留原則 法律優(yōu)先原則是一種消極意義上的法治行政,法律保留原則則是一種積極意義上的
19、法治行政。他要求行政機(jī)關(guān)只有在取得法律授權(quán)的情況下才能采取相應(yīng)的行為。當(dāng)法律出現(xiàn)缺位時,優(yōu)先原則并不禁止行政活動,而保留原則將排除任何行政活動。相對于優(yōu)先原則,保留原則的內(nèi)容更豐富和復(fù)雜。法律保留原則擁有廣泛的憲法基礎(chǔ),這包括民主原則、法治國原則、基本權(quán)利保留原則和議會保留原則。1、民主原則要求,頒布普遍適用的、對公民具有約束力的規(guī)范只能由人民選舉產(chǎn)生的議會做出。從這一點可以得出,凡在議會范圍之內(nèi)的事物均由立法機(jī)關(guān)保留。2、法治國原則要求國家與公民的關(guān)系應(yīng)由法律予以規(guī)范,即由法律予以保留。3、基本權(quán)利保留要求必須全面保護(hù)公民的自由和財產(chǎn),對自由和財產(chǎn)等基本權(quán)利的限制只能由法律予以規(guī)定。4、議會
20、保留原則要求特定事項絕對需要法律予以規(guī)定。 隨著行政活動領(lǐng)域的擴(kuò)大,法律保留的適用范圍也產(chǎn)生了爭論與分歧,并產(chǎn)生了相關(guān)的學(xué)說,主要有:1、侵害保留說。該學(xué)說認(rèn)為法律保留原則只適用于限制個人權(quán)利與自由方面的行政;2、全部保留說。該學(xué)說認(rèn)為保留原則應(yīng)適用于行政的所有領(lǐng)域;3、社會保留說。它認(rèn)為除傳統(tǒng)的干預(yù)行政以外,在給付行政領(lǐng)域也要適用保留原則;4、重要事項保留說。該理論由德國聯(lián)邦憲法法院提出。重要性的標(biāo)準(zhǔn)是某個規(guī)則對公民和聯(lián)邦的意義、份量、強(qiáng)度等。某一項事務(wù)對公民或聯(lián)邦越重要,就越屬于保留的范圍。 法律保留原則的適用范圍并不是固定不變的。自由法治國時代,法律保留的范圍限于所謂干預(yù)行政,在現(xiàn)代社會
21、這已經(jīng)顯得不夠了,無論是干預(yù)行政還是給付行政都需要體現(xiàn)保留原則,以保障個人權(quán)利與自由。1、干預(yù)行政。對于公民自由與財產(chǎn)的干預(yù),必須納入法律保留的范圍。這也正體現(xiàn)了德國基本法所確立的對基本權(quán)利的要求。上文已經(jīng)提到,基本權(quán)利保留要求全面保護(hù)公民的自由和財產(chǎn),只有通過法律或者根據(jù)法律才能予以限制。對于行政機(jī)關(guān)的干預(yù)行政職權(quán),法律應(yīng)當(dāng)對其內(nèi)容、對象、目的和范圍等方面予以確立和限制,以使公民對這種干預(yù)具有可預(yù)見性和可預(yù)測性。2、給付行政。法律保留僅限于干預(yù)行政已經(jīng)被突破。給付行政的擴(kuò)大要求相應(yīng)的擴(kuò)大法律保留的范圍。但這里的問題是法律保留在多大范圍內(nèi)包括給付行政,國家是否可以提供法律沒有規(guī)定的給付。實際情
22、況是法律的約束程度因行政領(lǐng)域的不同而不同。 (三)法治行政在行政程序中的體現(xiàn) 德國行政程序主要體現(xiàn)在1977年生效的行政程序法中,它要求行政決定必須采取合法的程序和形式。1977年的行政程序法并不是一個關(guān)于在實施某一個行政行為時必須遵循的嚴(yán)格步驟的法律,而是規(guī)定了在德國法中有關(guān)已經(jīng)形成的程序的一般規(guī)則。 這主要包括:1、調(diào)查程序。該法第24條規(guī)定了調(diào)查原則。行政機(jī)關(guān)可以依職權(quán)查明事實,確定調(diào)查的方式與范圍,不受參加人的意見和所提供的證據(jù)的限制。但行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)考慮一切對案件有意義以及對各方當(dāng)事人有利的事實,不得以案件的陳述或申請未經(jīng)準(zhǔn)許未經(jīng)證實為由拒絕接受屬于其管轄范圍內(nèi)的陳述或申請。2、告知程
23、序。該法第25條規(guī)定,如果參與人因為疏忽或無知而沒有提出對自己有利的陳述,那么行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建議提出有關(guān)的陳述或申請,必要時,可以告知參與人在程序中的權(quán)利與義務(wù)。否則,可能會導(dǎo)致對公民的侵害因而承擔(dān)國家賠償責(zé)任。3、聽證權(quán)。該法第28條規(guī)定了參與人的聽證權(quán)。該條第1款規(guī)定“干預(yù)參加人權(quán)利的行政行為公布前,應(yīng)當(dāng)給予參加人對有關(guān)決定的重要事實進(jìn)行陳述的機(jī)會。聽證的權(quán)利已經(jīng)成為不得違背的法律程序的一個有機(jī)組成部分。但與英國等普通法國家的聽證權(quán)相比,德國行政程序中的聽證有更多的限制。例如第一款中的限制包括一方面限于”干預(yù)“參加人權(quán)利的行為,另一方面限于必須是”重要事實“。第二款中列舉了五種具體案件沒有必要舉行聽證。第三款規(guī)定如果聽證與公共利益沖突,不得舉行聽證。4、閱卷權(quán)。閱卷權(quán)與聽證權(quán)是緊密相關(guān)的,因為只有經(jīng)過閱卷,行政程序的參加人才能有效的行使自己的聽證權(quán)。該法第29條規(guī)定了參加人有權(quán)查閱有關(guān)程序的案卷以維護(hù)其合法權(quán)益,但同時對閱卷權(quán)作了相應(yīng)的限制。5、保密權(quán)。公民有權(quán)保守個人秘
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