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文檔簡介
1、淺談屬地原則的理解及完善淺談屬地原則的理解及完善長春鐵路運(yùn)輸法院 林號兵在對刑法學(xué)進(jìn)行研究時(shí),筆者發(fā)現(xiàn)我國刑法學(xué)界在對如何理解刑法第6 條第一款中的“中華人民共和國領(lǐng)域”,哪些屬于該款中中提到的“法律有特別規(guī)定的”情況,以及如何認(rèn)定“在中華人民共和國領(lǐng)內(nèi)犯罪”等幾個(gè)問題的解釋,多有與我國參與的有關(guān)國際條約、我國國際法學(xué)界以及刑法規(guī)定本身內(nèi)在邏輯相悖,或者不甚清楚的地方,筆者愿就此談一些自己的看法。一、 如何理解刑法第6條第一款中的“中華人民共和國領(lǐng)域”。 在如何理解“中華人民共和國領(lǐng)域”上,我國刑法學(xué)界的分歧主要表現(xiàn)在對刑法第6條第二款的規(guī)定,即在我國船舶、 航空器和駐外使領(lǐng)館內(nèi)發(fā)生的犯罪是否
2、屬于我國領(lǐng)域,是否屬于我國刑法屬地原則適用范圍的問題上。從刑法效力角度看,在我國船舶、航空器和駐外使領(lǐng)館內(nèi)發(fā)生的犯罪涉及到兩個(gè)不容混淆的問題:一是在我國登記的船舶、航空器和駐外使領(lǐng)館內(nèi)發(fā)生的犯罪應(yīng)否適用我國刑法;二是對在我國的船舶、航空器和駐外使領(lǐng)館內(nèi)發(fā)生的犯罪是否應(yīng)根據(jù)屬地原則適用我國刑法。對前者的回答必須以我國刑事管轄權(quán)的范圍為基礎(chǔ),而對后者的回答則只能以我國領(lǐng)域的范圍為據(jù)。這二者的區(qū)別在于:一國的刑事管轄權(quán)是一個(gè)沒有地域限制的概念,因?yàn)橐粐男淌鹿茌牂?quán)不僅包括屬地管轄,而且也包括屬人管轄、保護(hù)管轄、普遍管轄和專屬管轄。除屬地管轄外,后四種管轄的范圍都與特定的地域沒有必然的聯(lián)系;而一國的領(lǐng)
3、域則是一個(gè)必須有明確地域界限的概念,因?yàn)樗^一國的領(lǐng)域是一個(gè)國家能夠行使完全排他性主權(quán)的地域范圍,因而一國的領(lǐng)域只能是“國家主權(quán)管轄下的地球表面的特定部分”目前我國刑法學(xué)界通說認(rèn)為,根據(jù)有關(guān)國際法規(guī)定及國際慣例,應(yīng)將我國的船舶、航空器和駐外使領(lǐng)館理解為我國的領(lǐng)域,對在上述空間范圍內(nèi)發(fā)生的犯罪應(yīng)根據(jù)屬地原則適用我國刑法。筆者認(rèn)為,我國刑法學(xué)界的這一理解,不僅不符合國外刑法學(xué)界、我國國際法學(xué)界在此問題上的主導(dǎo)性觀點(diǎn),更是違背國際法有關(guān)的基本原則,有悖于我國參加的有關(guān)國際條約和公約規(guī)定的精神。(一)我國的船舶、航空器不應(yīng)解釋為我國領(lǐng)域 在一國登記注冊的船和航空器是否屬于該國領(lǐng)域,在國際法中是一個(gè)較為
4、復(fù)雜的問題。在我國刑法學(xué)界,除少數(shù)人外,絕大多數(shù)的人都對此持肯定的態(tài)度。 理由是根據(jù)國際慣例,在一國登記的船舶或航空器,不論是民用或軍用,不論是國家所有或是私人所有,都是該國的“擬制領(lǐng)土”,旗籍國應(yīng)對其享有屬地管轄權(quán)。 從國際法的角度看,將船舶、航空器視為旗籍國的浮動領(lǐng)土,不能說一點(diǎn)都沒有依據(jù)。因?yàn)椋M管我國國際法學(xué)界的主流認(rèn)為認(rèn)為對船舶、航空器適用旗籍國刑法屬于屬人管轄。但是,根據(jù)國際法學(xué)界占主導(dǎo)地位的學(xué)說認(rèn)為“公海上的船舶是船旗國的國土”。 而且我國國際法學(xué)界也有人認(rèn)為,國家屬地管轄權(quán)中的“屬地”包括“一國的領(lǐng)陸、領(lǐng)海、領(lǐng)空,也包括在該國注冊的船舶、飛機(jī)、航空器和航空器” 從各國刑法立法例
5、的角度看,將對船舶、航空器內(nèi)發(fā)生的犯罪適用本國刑法,規(guī)定在刑法的屬地效力內(nèi)的立法例也不鮮見(如法國刑典)。但是,筆者認(rèn)為不宜將我國的船舶、航空器視為我國“領(lǐng)域”。(二)我國駐外使領(lǐng)館不是我國領(lǐng)域 一國駐外使領(lǐng)館的法律地位是與外交特權(quán)和豁免權(quán)緊密聯(lián)系的一個(gè)問題。在國際法上,解釋駐外使領(lǐng)館享有外交特權(quán)與豁免的理論有三種。一是代表說,即認(rèn)為外交特權(quán)是外交人員因代表國家而獲得的特殊權(quán)利;二是職務(wù)需要說,即認(rèn)為外交特權(quán)是外交代表有效執(zhí)行職務(wù)的必要條件;三是“治外法權(quán)說”,這種學(xué)說將使館看成派遣國領(lǐng)土的延伸,外交代表因是在本國擬制的領(lǐng)土(使領(lǐng)館)上而享有外交特權(quán)。在第二次世界大戰(zhàn)前,后一種學(xué)說曾“長期得到
6、國際法著作和判例的支持”, 但在第二次世界大戰(zhàn)后,該學(xué)說卻“逐漸遭到冷落”。“既不是以事實(shí)為根據(jù), 也不符合各國外交特權(quán)和豁免方面的說法”, 則是該學(xué)說日漸得不到國際法學(xué)界支持的主要原因。例如,依一般國際法,享有外交特權(quán)的外交官也得遵守接受國的法律,各國駐外使領(lǐng)館不得如同在派遣國領(lǐng)土上一樣行使外交庇護(hù)權(quán),不得在使館內(nèi)行使拘留權(quán);就是館舍,“也不能獨(dú)立于接受國的司法管轄之外”等等。特別是面對各國給予外交官特權(quán)和豁免權(quán)的程序和范圍可能出現(xiàn)的差別,以及許多國家是根據(jù)互惠和對等原則用國內(nèi)法來確定外交特權(quán)的內(nèi)容的情況,更是用“治外法權(quán)說”根本無法說明的事實(shí)。 當(dāng)然,從法理角度看,“治外法權(quán)說”與客觀事實(shí)
7、不符或該學(xué)說在國際法學(xué)界受到冷落,并不是不宜用該學(xué)說來解釋我國駐外使館法律地位的主要依據(jù)。該學(xué)說違背我國參加的國際條約的精神,不符合我國政府在這個(gè)問題上的基本立場,才是不應(yīng)該用這種已過時(shí)理論將一國使領(lǐng)館解釋為派遣國領(lǐng)土延伸的根本原因。從國際法角度看,我國參加的維也納外交關(guān)系公約,一開始就在序言部分就明確指出,外交特權(quán)和豁免的目的“在于確保代表國家之使館能有效地執(zhí)行職務(wù)”。同時(shí),該公約第41條經(jīng)三款還專門規(guī)定,“使館館舍不得充作與與本公約或一般國際法之其他規(guī)則,或派遣國與接受國間有效之特別協(xié)議所規(guī)定之使館職務(wù)不相符合之用途”。世界各國國際法學(xué)界普遍認(rèn)為,上述規(guī)定表明該公約“贊同職務(wù)需要說,同時(shí)也
8、照顧代表性說”。根據(jù)該公約,接受國授予外交使館特權(quán)和豁免權(quán),“目的是為確保外交使館的職能”;“使館的建筑物和館區(qū)避于接受國的領(lǐng)土主權(quán)管理范圍,即它不是從接受國領(lǐng)土分離出去的派遣國的領(lǐng)土,而是接受國的領(lǐng)土”。即使贊成使領(lǐng)館享有“治外法權(quán)”的人,也認(rèn)為“使館館舍的治外法權(quán)不意味著使館館舍是派遣國的領(lǐng)土,而是指接受國不得在那里行使強(qiáng)行性權(quán)力”。我國人大常委會1986年制定的中華人民共和國外交特權(quán)與豁免條例,1990年制定的中華人民共和國領(lǐng)事特權(quán)與豁免條例都分別在第1條明確規(guī)定,制定上述條例的目的是為了便于外國駐中國使領(lǐng)館“代表其國家有效地履行職務(wù)”。同時(shí),根據(jù)上述條例的第1條和第26 條規(guī)定的精神,
9、外國駐中國使領(lǐng)館及其人員享有的外交特權(quán)與豁免的具體內(nèi)容,是由“中國政府根據(jù)對等原則”“確定”,不是外國使領(lǐng)館作為“外國領(lǐng)域”而本身固有的。為了維護(hù)國家主權(quán),將使領(lǐng)館的特權(quán)和豁免嚴(yán)格限制在“有效執(zhí)行職務(wù)”的范圍之內(nèi),上述我國制定的1986年條例(第25條)和1990年條例(第24條)還明確規(guī)定,不得將使館館舍與領(lǐng)館館舍充作與履行職務(wù)不相符合的用途。筆者認(rèn)為,上述我國參加的國際公約和我國有關(guān)的法律規(guī)定,都明確表明了我國政府在使領(lǐng)館享有的外交特權(quán)與豁免問題上,沒有采用將一國駐外使領(lǐng)館視為該國領(lǐng)土的“治外法權(quán)說”。在這種情況下,仍認(rèn)為我國駐外使領(lǐng)館是我國領(lǐng)域的延伸,不僅不符合我國有義務(wù)遵守的國際公約規(guī)
10、定的精神,更是與我國政府的立場與我國有關(guān)的法律相悖。 二、對刑法第6條第一款中”除法律有特別規(guī)定的以外”的法理解釋 1、對我國刑法第6條第一款規(guī)定的三種理解 為了正確地理解我國刑法第6條第一款中所說的“法律有特別規(guī)定的”情況,首先得弄清該款規(guī)定的究竟是什么內(nèi)容。從國內(nèi)外刑法學(xué)界對類似規(guī)定的解釋來看,對該款規(guī)定的內(nèi)容大致有三種理解方式。一種方式是將該款規(guī)定的屬地原則理解為刑法空間效力的基本原則;再一種方式是將該款規(guī)定僅僅理解為刑法典的適用范圍;第三種方式是將該款規(guī)定理解為刑法規(guī)定的屬地原則的適用范圍。 如果按照第一種方式理解。即認(rèn)為該款規(guī)定表明我國刑法在空間效力問題上采用基本原則是屬地原則,其他
11、原則只是補(bǔ)充。那么,我國刑法第7條規(guī)定的屬人原則、第8條規(guī)定的保護(hù)原則、第9條規(guī)定的世界原則都應(yīng)該屬于刑法第6條第一款中所說的“法律有特別規(guī)定的”情況,即屬于屬地原則的例外。意大利、德國刑法學(xué)界的通說對該國刑法中類似規(guī)定的解釋,就是采用的這種理解方式,這種理解方式固然能說明刑法空間效力的基本原則和其他原則間關(guān)系,但卻不利于說明刑法屬地原則的真正內(nèi)容,故筆者認(rèn)為不宜為我國刑法學(xué)界采用。 上述第二種理解的方式,即將刑法第6條第一款規(guī)定的內(nèi)容理解為刑法典的適用范圍,是為我國刑法學(xué)界通說實(shí)際采用的理解方式。盡管我國刑法學(xué)界都認(rèn)為刑法第6條第一款規(guī)定的“我國刑法”的屬地原則,但由于將該款規(guī)定中的“適用本
12、法”理解為狹義的中華人民共和國刑法(刑法典),故很自然地將不屬于刑法典內(nèi)容的特別刑法,民族自治地區(qū)的變通條例和現(xiàn)在的香港,將來的澳門、臺灣地區(qū)的刑法,以及享有外交特權(quán)和豁免權(quán)的人的刑事責(zé)任問題,都理解為該款中所說的“法律有特別規(guī)定的”情況。但是,這種理解方式顯然忘記了這么一個(gè)事實(shí):不論是特別刑法、民族自治地區(qū)的變通條例,還是(屬于我國享有完全主權(quán)的)現(xiàn)在的香港、臺灣和將來的澳門刑法,都是屬于我國刑法。上述理解方式說明的實(shí)際不是我國刑法的屬地原則,而是我國刑法中的刑法典和特別刑法、區(qū)域性刑法的關(guān)系。 盡管這種理解方式在目前是通說,但卻包含有不可克服的內(nèi)在矛盾。首先。這種理解與我國刑法學(xué)界認(rèn)為刑法
13、第6條第一款規(guī)定的是我國刑法的屬地原則的通說自相矛盾;如果一方面承認(rèn)刑法第6條第一款規(guī)定的是我國刑法的屬地原則,另一方面又認(rèn)為適用我國的特別刑法和地區(qū)性刑法就是屬于“法律有特別規(guī)定”不適用上述原則的情況,這不是等于說我國的特別刑法和區(qū)域性刑法就不是我國刑法,港、澳、臺地區(qū)就不是我國的領(lǐng)域嗎?更重要的是,這種理解根本就不符合該款規(guī)定本身的邏輯要求。因?yàn)?,世界各國在刑事立法中作類似?guī)定,都在于強(qiáng)調(diào)在本國領(lǐng)域內(nèi)犯罪都就要適用該國刑法,以達(dá)到維護(hù)國家主權(quán)的目的;如果將一國刑法效力的屬地原則只理解為刑法典的效力,顯然違背規(guī)定該原則的立法原意。此外,如果將特別刑法也理解為不適用我國刑法屬地原則的例外,那么
14、必然會給司法實(shí)踐提出一個(gè)非常嚴(yán)肅的問題:我國的特別刑法都沒有專門規(guī)定刑法的空間效力問題,那么,這些法律應(yīng)不應(yīng)該在我國適用?如果應(yīng)該適用,又應(yīng)該按照什么原則適用?如果將刑法第6條第一款中的“本法”理解為狹義的刑法典,將該款規(guī)定中的“法律有特別規(guī)定的”情況,理解為一切不屬于狹義的刑法典規(guī)定的情況,顯然無法根據(jù)刑法第6條第一款規(guī)定的屬地原則給上述問題一個(gè)明確的回答。 第三種理解我國刑法第6條第一款規(guī)定的方式, 即將該款規(guī)定的內(nèi)容真正理解為我國刑法的屬地原則,或者說將該款規(guī)定理解為對在我國領(lǐng)域內(nèi)犯罪都應(yīng)適用廣義的我國刑法,那么,該款中的“法律有特別規(guī)定的”情況就可以分為(1)應(yīng)在我國領(lǐng)域外根據(jù)屬地原則
15、適用我國刑法和(2)在我國國內(nèi)不適用我國刑法的情況。按這種方式來理解我國刑法第6條第一款的規(guī)定,不僅符合世界各國刑法學(xué)界理解刑法屬地原則的通例,同時(shí)也更符合法理,可以避免第二種理解在理論和實(shí)踐上不可避免的內(nèi)在矛盾。這樣,目前我國刑法教科書中所說的“法律有特別規(guī)定的”情況,實(shí)際上都是屬于根據(jù)我國國家的最高屬地統(tǒng)治權(quán)應(yīng)該適用我國刑法的情況,就是享有外交特權(quán)與豁免的人也不例外。因?yàn)?,與世界上絕大多數(shù)國家的刑事立法模式不同,我國刑法第11條專門規(guī)定了外交人員的刑事責(zé)任問題。從這個(gè)角度看,享有外交特權(quán)與豁免的人的刑事責(zé)任問題,不僅不屬于廣義的不適用我國刑法范疇,甚至也不屬于不適用狹義的中華人民共和國刑法
16、的問題。 2、刑法第6條第一款中“法律有特別規(guī)定的”情況 如果說我國刑法學(xué)界通說列舉的“法律有特別規(guī)定的”情況,都不屬于我國刑法屬地原則的例外,那么,是否實(shí)際存在我國刑法第6條第一款規(guī)定中所說“法律有特別規(guī)定的”情況呢?為了說明這個(gè)問題,有必要先弄清該款規(guī)定的“適用本法”中“適用”一詞的含義。根據(jù)我國法理學(xué)界的理解,“適用”一詞有廣、狹二義。廣義的“適用”是指執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)的執(zhí)法和公民的守法,而狹義的“適用”則只是指司法機(jī)關(guān)的將法律規(guī)定運(yùn)用于具體案件的過程。就刑法而言,前者是指法律對執(zhí)法機(jī)關(guān)和公民有無約束力,或者說應(yīng)不應(yīng)該遵守的問題;而后者則是指在存在違法行為時(shí),司法機(jī)關(guān)有無權(quán)力對其提起訴訟,
17、進(jìn)行審判的問題?!斑m用”一詞這兩種含義,或者說我國刑法的效力范圍與我國的刑事管轄權(quán)范圍在大多數(shù)情況下并無矛盾之處,但二者也有不完全吻合的地方。享有外交特權(quán)與豁免人員的刑事責(zé)任問題就是典型的例子:按有關(guān)國際法和我國法律的規(guī)定,享有外交特權(quán)與豁免的人員,“應(yīng)當(dāng)尊重中國的法律、法規(guī)”,因此他們也應(yīng)該遵守我國的刑法,也應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任,不屬于廣義的不“適用”我國刑法的情況。但是,同樣根據(jù)有關(guān)的國際法和我國法律的規(guī)定,享有外交特權(quán)與豁免的人員“享有刑事管轄豁免”,因此,如他們在我國領(lǐng)域內(nèi)犯罪,我國的司法機(jī)關(guān)就無權(quán)對他們提起訴訟,他們的刑事責(zé)任問題只能通過“外交途徑”解決。 弄清了“適用”一詞的含義后,我們
18、可以看到:就我國刑法在我國領(lǐng)域內(nèi)對人的效力而言,或者說就我國刑法對我國領(lǐng)域內(nèi)所有的人是否都有約束力而言,可以說不存在任何例外,任何人在我國領(lǐng)域內(nèi)都沒有不遵守我國刑法規(guī)定的特權(quán)。但是,如果“適用”刑法是指司法機(jī)關(guān)運(yùn)用刑法的活動,即不“適用”我國刑法只是意味著我國司法機(jī)關(guān)不能行使審判管轄權(quán),則包含的情況比較復(fù)雜??偟恼f來,可以分為根據(jù)國內(nèi)法規(guī)定對我國公民不進(jìn)行刑事法律追究和根據(jù)國際法我國對外國人不行使管轄權(quán)兩種情況。這里特別應(yīng)該指出的是,根據(jù)我國的有關(guān)法律和我國參加的有關(guān)國際公約的規(guī)定,刑法第6條第一款中所說的“法律有特別規(guī)定的”情況,不僅應(yīng)該指對發(fā)生在我國領(lǐng)域內(nèi)的犯罪我國無管轄權(quán)的情況,同時(shí)還應(yīng)
19、該包括發(fā)生在我國領(lǐng)域外,我國可以根據(jù)屬地原則適用我國刑法的情況。如根據(jù)聯(lián)合國海洋法公約規(guī)定,我國對我國領(lǐng)海的毗連區(qū)、專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)和大陸架可以行使部分主權(quán)權(quán)利,對這些區(qū)域內(nèi)發(fā)生的某些犯罪案件,我國可以行使管轄權(quán)并適用我國刑法。同時(shí),對我國的航天器和南、北極工作站等內(nèi)發(fā)生的犯罪,也應(yīng)視同發(fā)生在我國領(lǐng)域內(nèi)而適用我國刑法。 三、如何理解“在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)犯罪” 1、犯罪地及確定犯罪地的標(biāo)準(zhǔn) 如何理解刑法第6條第一款規(guī)定中的“凡在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)犯罪”,即刑法理論中的犯罪地(locus commissi delicti)問題。作為正確地適用刑法屬地原則的核心,自中世紀(jì)來,犯罪地就是刑法學(xué)討論的重
20、要問題之一,在如何認(rèn)定犯罪地問題上,到目前為止有三種學(xué)說: (1)以犯罪行為實(shí)施地為犯罪地的“行為地原則”。這種學(xué)說亦稱主觀說,是將犯罪的本質(zhì)視為行為人反抗意志(主觀惡性)的表現(xiàn),強(qiáng)調(diào)刑法的一般預(yù)防功能的主觀的犯罪概念在犯罪地問題上的反映。因?yàn)樾袨槿说闹饔^惡性是通過犯罪行為,而不是犯罪結(jié)果表現(xiàn)出來的,因此應(yīng)該以犯罪行為地為決定犯罪地的標(biāo)準(zhǔn)。(2)根據(jù)犯罪結(jié)果的發(fā)生地來決定犯罪地的“結(jié)果地原則”。這種學(xué)說的理論基礎(chǔ)是將犯罪的本質(zhì)歸結(jié)于犯罪的客觀危害,強(qiáng)調(diào)發(fā)揮刑法保護(hù)作用的客觀的犯罪概念。由于只有犯罪結(jié)果才是刑法所保護(hù)利益實(shí)際遭受侵害的標(biāo)志,因此這種學(xué)說將犯罪結(jié)果的發(fā)生地視為犯罪的發(fā)生地。 (3)
21、將犯罪的行為和結(jié)果發(fā)生均視為犯罪地的“折衷原則”或“擇一原則”。由于無論將犯罪的主觀惡性或?qū)Ψㄒ娴奈:π越^對化,都具有不可避免的片面性,采取主觀惡性與客觀危害兼容的犯罪概念,強(qiáng)調(diào)刑法的一般預(yù)防功能與保護(hù)功能并重,是世界各國刑事立法的主流,故當(dāng)今世界各國的立法例或司法實(shí)踐多采用這最后一種學(xué)說。 我國刑法第6條第三款規(guī)定:“犯罪的行為或結(jié)果有一項(xiàng)發(fā)生在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)的,就認(rèn)為是在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)犯罪?!痹撘?guī)定說明,與大多數(shù)其他國家一樣,我國刑法在犯罪地問題上也是采用的“擇一原則”根據(jù)我國刑法的上述規(guī)定,可以視為發(fā)生在我國境內(nèi)的犯罪包括三種情況:(1)犯罪行為和犯罪結(jié)果全部都發(fā)生在我國境內(nèi)
22、;(2)只是犯罪行為發(fā)生在我國境內(nèi);(3)只是犯罪結(jié)果發(fā)生在我國境內(nèi)。 對屬于上述(1)的情況,毫無疑義應(yīng)當(dāng)適用我國刑法但屬于上述(2)和(3)的情況,則由于犯罪行為有多種的表現(xiàn)形式和理論界對犯罪結(jié)果有不同的理解,而相對比較復(fù)雜,需要進(jìn)一步分析。 2、如何理解刑法第6條第三款中的“犯罪行為” 為了正確地認(rèn)定發(fā)生在我國境內(nèi)的犯罪行為,必須分析犯罪行為的實(shí)施方式(作為與不作為、單獨(dú)犯罪與共同犯罪、連續(xù)犯和持續(xù)犯)與表現(xiàn)形態(tài)(犯罪預(yù)備、未遂、中止)等方面,然后根據(jù)情況具體決定。 除全部的犯罪發(fā)展階段都在我國境內(nèi)實(shí)施的犯罪外,那些“部分”在中國境內(nèi)實(shí)施的行為也應(yīng)視為“在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)犯罪的”。這
23、里面既包括自我國境內(nèi)開始,在國外實(shí)施終了的犯罪;也包括自國外開始,在我國境內(nèi)實(shí)施終了的犯罪。3、如何理解刑法第6條第三款中的“犯罪結(jié)果”在我國刑法學(xué)界,對犯罪結(jié)果有兩種不同的觀點(diǎn):一種觀點(diǎn)認(rèn)為犯罪結(jié)果,就是犯罪行為已經(jīng)造成的損害結(jié)果或者具體的物質(zhì)性結(jié)果;第二種觀點(diǎn)認(rèn)為犯罪結(jié)果是對刑法所保護(hù)的社會關(guān)系的所造成的損害。按第一種觀點(diǎn),犯罪結(jié)果是自然意義上的結(jié)果,只存在于結(jié)果加重犯或結(jié)果犯的完成形態(tài)之中。按第二種觀點(diǎn)理解的犯罪結(jié)果,是犯罪行為法律意義上的結(jié)果,由于沒有侵害刑法所保護(hù)的社會關(guān)系的行為就不是犯罪行為,因而任何犯罪,包括犯罪的預(yù)備、未遂、中止等未完成形態(tài),都必須具有這種結(jié)果。 筆者認(rèn)為,在確
24、定犯罪地問題上,原則上應(yīng)按前一種方式來理解犯罪結(jié)果。因?yàn)?,刑法?條第三款規(guī)定“犯罪的行為或者結(jié)果有一項(xiàng)發(fā)生在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)的,就認(rèn)為是在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)犯罪”。從上述規(guī)定的邏輯來來分析,該款規(guī)定中的結(jié)果應(yīng)是一種可與行為分離并獨(dú)立存在的結(jié)果,這顯然只能是自然意義上的具體的物質(zhì)性結(jié)果。如果將該款規(guī)定中的結(jié)果理解為對刑法所保護(hù)的社會關(guān)系的侵害的話,就不僅(1)刑法第6條第三款沒有存在的必要,因?yàn)橛迷摋l第一款的規(guī)定“凡在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)犯罪”本身就明確地包含了該條第三款規(guī)定的內(nèi)容;而且(2)我國刑法第8條的規(guī)定也是多余:因?yàn)榻Y(jié)果將犯罪結(jié)果理解為對我國刑法保護(hù)的社會關(guān)系的侵害,外國人即使在國外對我國國家或公民犯罪,也是對我國刑法所保護(hù)利益的侵害,其結(jié)果最終也是發(fā)生在我國境內(nèi)。對這個(gè)問題可以直接適用刑法第6條第一款的規(guī)定,按在我國境內(nèi)發(fā)生的犯罪處罰。 不過,筆者認(rèn)為刑法第6條第三款中的“結(jié)果”應(yīng)該理解為“具體的物質(zhì)結(jié)果”,并不意味著筆者贊同將該“結(jié)果”理解行為實(shí)際上造成的
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