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文檔簡介
1、占有制度與中國民法占有制度與中國民法 占有制度與中國民法 占有制度與中國民法一、占有概念起源于羅馬法。?十二銅表法?中,設(shè)有“獲得物占有權(quán)法,盡管未對占有予以定義,但從其有關(guān)占有的兩條規(guī)定中,可以反映出早期羅馬法關(guān)于占有的概念:其一是“占有土地的時效為二年,其他一切物品那么為一年,其二是“不愿意確定丈夫?qū)ψ约河兄錂?quán)的婦女,每年應(yīng)分開其家三夜,因此中斷占有的一年時效。1 從上述規(guī)定中可以看出,占有Possessio相當(dāng)于初級階段的所有權(quán)。 占有首先是一個事實,依此事實,占有人占有其達遲到一定的時效期限,即獲得該物的所有權(quán)?十二銅表法?中未見所有權(quán)用語,其“支配權(quán)包含了后世所有權(quán)概念中的收益、處
2、分權(quán)。二、羅馬法的占有概念和羅馬私法的其他理論和制度一樣,對后世的影響是廣泛而深遠的,甚至羅馬法學(xué)家對占有概念的認(rèn)識分歧,也直接反映到了后世各國的立法和理論中。需要指出的是,占有雖在現(xiàn)代西方各國法律體系中都有一席之地,但其地位和作用那么多有差異,幾無一樣之制。正如澳大利亞學(xué)者瑞安所指出的那樣:“在有關(guān)占有的法律中,各種構(gòu)成現(xiàn)代民法本質(zhì)的線索如此嚴(yán)密和錯綜地交織在一起,恐怕法律的任何其他領(lǐng)域都無法與之相比。羅馬法理論、古老的日耳曼慣例和封建觀念,以及法院改革和黑格爾學(xué)派的形而上學(xué)都曾影響占有法律,并使這個論題特別有趣和復(fù)雜。3大陸法系是隨著羅馬法的傳播和繼受而形成的,羅馬私法的全部理論和理論,在
3、大陸法系各國的民法理論和立法中幾乎都得到了表達,占有也不例外。近代法國、德國、日本和瑞士的民法典,均設(shè)有占有的章節(jié)或條款,學(xué)者們也重視對占有的研究。這些國家的占有立法和理論盡管都以羅馬法法學(xué)為根底,但卻各取其一端,反映了不同的立法理論取向。這種分歧,集中地表如今對于占有的本質(zhì)和成立條件的認(rèn)識方面。占有在本質(zhì)上是一種事實抑或一種權(quán)利?在羅馬法的不同時代,對此問題有不同的看法。羅馬古代的法學(xué)家一致認(rèn)為,占有是事實而不是權(quán)利,但具有一定的法律效果。帝政后期,有的學(xué)者開始主張占有是一種權(quán)利,認(rèn)為占有也象物權(quán)一樣可以援用救濟程序加以保障。主張占有為事實者認(rèn)為,占有獲得完全是事實行為,故違法行為如盜竊也可
4、獲得占有,法律行為的無效如要或買賣的證人不適格并不影響占有的轉(zhuǎn)移;占有在羅馬法上受令狀的保護,其真正目的在于制止暴行,維持秩序,假設(shè)真的以保護占有為目的,那么占有令狀早應(yīng)成為對物訴訟,且可以對任何持有物件的人提起了。主張占有為權(quán)利的人那么認(rèn)為,權(quán)利的要素一為利益,一為法律保護,占有使占有者得利用其物并受令狀的保護,便已具備了權(quán)利的要件;至于令狀也保護非法的占有人,作為占有非權(quán)利的佐證似欠充分,因為因非法而獲得權(quán)利之事并不少見,如惡意的加工人可成為加工物的所有人,獵人經(jīng)土地所有人反對而在該土地上打獵,對獵物也依法享有所有權(quán)。4這種分歧, 在后世立法中也得到了表達。如?法國民法典?第2228條規(guī)定
5、:“對于物權(quán)或權(quán)利的持有或享有,稱為占有,?德國民法典?和?瑞士民法典?也稱為“占有,顯然視占有為事實;而?日本民法?那么專設(shè)“占有權(quán)一章,將占有確認(rèn)為一種權(quán)利。以上分析說明,起源于羅馬法的占有概念,無論在大陸法系國家還是在普通法系國家都得到了不同程度的繼承和開展。并且,從外表上看,兩大法系對占有概念的理解和運用,似乎頗為接近-都成認(rèn)占有這一法律現(xiàn)象,并賦予一定的法律效果。然而進一步考察就會發(fā)現(xiàn),兩大法系的占有觀念是存在深化差異的。首先,在確認(rèn)占有的出發(fā)點上,兩大法系報有不同的觀念。“大陸法系的各種占有概念之間雖頗多差異,卻有一個共同特征,即都自覺不自覺地將占有納入所有權(quán)范疇,從財產(chǎn)歸屬的角度
6、對待和規(guī)定占有。羅馬法、法國法中的占有須以據(jù)為己有的意思為要件,占有因此只是所有權(quán)獲得和存在的一種方式。德國、瑞士、日本民法雖將占有的主體擴大到所有人以外的一切民事主體,從而使占有從所有權(quán)領(lǐng)域中解放出來,但就主觀選擇而言,它們?nèi)詫⒇敭a(chǎn)歸屬作為占有的出發(fā)點。15這就說明,大陸法系國家,占有本質(zhì)上仍是所有權(quán)范疇內(nèi)的概念,“占有作為所有權(quán)的外部表現(xiàn)受到保護耶林語。而反觀英美判例法,財產(chǎn)所有權(quán)的觀念雖然存在,但一開始就與占有概念并行不悖對王室土地而言,title即所有權(quán),與seisin或possession 分別代表兩種獨立的權(quán)利。長期以來,占有作為財產(chǎn)法的一個獨立分支得以存在和開展,其意義和價值甚至
7、在所有權(quán)之上。正如一位英國學(xué)者所指出的那樣,在一宗旨在索回動產(chǎn)的訴訟中,“原告無須強調(diào)所有權(quán),盡管他通常必須提供證明所有權(quán)的事實以支持其懇求,但任何一種占有本身就足以對抗非法侵占者。16從深層意義上看,英美法對占有確實認(rèn)主要著眼于占有人對標(biāo)的物的使用和收益,而非財產(chǎn)的歸屬。耐人尋味的是,在理論上和立法上,“大陸法系國家始終將所有權(quán)與占有加以嚴(yán)格區(qū)分,而在普通法中這種區(qū)分那么漸趨式微。17其次,在占有的詳細規(guī)那么方面,兩大法系也存在差異。例如,依普通法規(guī)那么,就同一物而言,只能存在一項占有權(quán),當(dāng)受托人享有占有權(quán)時,委托人即無此權(quán)利,假設(shè)標(biāo)的物遭受別人非法損害,唯有受托人有權(quán)提起非法侵占之訴,委托
8、人只有在標(biāo)的物受到持久性損害從而損害其將來利益時才能得到救濟。而在德國、瑞士民法中,占有有直接占有與間接占有之分,質(zhì)權(quán)人、承租人、保管人與出質(zhì)人、出租人、寄托人同時受到占有標(biāo)準(zhǔn)保護。再如,在占有的詳細歸屬上,大陸法只成認(rèn)抵押權(quán)人、質(zhì)權(quán)人、永久或長期租佃人和賭款保存人等幾種占有,而普通法那么將占有保護擴大到一切受托人。此外,在占有的保護手段方面,兩大法系也存在差異。盡管兩大法系在占有的理論和理論方面存在諸多差異但有一點卻是共同的,即都把占有作為物權(quán)法財產(chǎn)法中的一個特殊問題加以規(guī)制,以完善物權(quán)法財產(chǎn)法的調(diào)節(jié)功能。無論是強調(diào)財產(chǎn)的歸屬還是注重財產(chǎn)的利用,都借助了占有制度這樣一個有效的工具。例如,法國
9、、德國、日本等國民法都通過只有事實推定所有人,并對合法占有人加以保護;英美法也確立了保護占有的一系列方法;占有時效在兩大法系都被作為所有權(quán)的一種獲得方法。我國現(xiàn)行立法對占有的定位,固然有其歷史原因如前蘇聯(lián)民法的影響,方案經(jīng)濟體制下對國家財產(chǎn)運行形式的僵化理解等,但在今天卻面臨著現(xiàn)實的挑戰(zhàn)。首先,人們對物質(zhì)財富的占有已浸透到社會經(jīng)濟生活的各個方面,既有所有權(quán)人的占有,也不經(jīng)營權(quán)、承包權(quán)、土地使用權(quán)等他物權(quán)意義上的占有,還有保管人、承租人、承攬人及無因管理人等債權(quán)意義上的占有。故此,僅從所有權(quán)或他物權(quán)意義上對占有關(guān)系加以調(diào)整,而不確立占有的一般調(diào)整原那么和方法,在立法上是不完備的。其次,在當(dāng)今世界
10、各國民事立法中,財產(chǎn)歸屬的觀念日漸淡化,對債權(quán)的保護那么不斷加強。大陸法系國家的“買賣不破租賃原那么和英美法中的“經(jīng)濟侵權(quán)行為概念,都表達了對債權(quán)的排他性的肯認(rèn)態(tài)度。我國有關(guān)法規(guī)也有類似規(guī)定。這種對債權(quán)的特殊保護,與其說是“債權(quán)的物權(quán)化,不如說是對占有保護的強化,而這種占有是以債權(quán)為根據(jù)的。類似的現(xiàn)象,在保管、承攬及無因管理甚至不當(dāng)?shù)美葌年P(guān)系中也存在。從立法上對上述種種占有關(guān)系加以統(tǒng)一調(diào)整,對于維護經(jīng)濟秩序和社會安定,是非常必要的。再次,在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下,商品消費和流通處于高速運行之中,對交易平安的保護日顯重要。為了保障商品流通的平安有序,通過占有制度對非物權(quán)人的占有予以一定的保護,也
11、是非常必要的。例如,通過賦予占有公信力,可使好心受讓人免受無辜損害;規(guī)定遺失物拾得人、埋藏物發(fā)現(xiàn)人等依其對于物的事實占有而享有排除別人妨害其占有的權(quán)利,對于社會秩序的穩(wěn)定也具有積極意義。此外,占有制度確實立也是彌補我國現(xiàn)行民事立法中某些缺陷的需要。這突出地表如今時效制度方面。我國現(xiàn)行立法采取的是單一時效體例,只規(guī)定訴訟時效而無獲得時效占有時效。依訴訟時效制度,權(quán)利人未行使懇求權(quán)之事實狀態(tài)持續(xù)法定期間,即喪失勝訴權(quán),義務(wù)人之義務(wù)不受法律強迫履行依一般法理,此時雙方關(guān)系轉(zhuǎn)化為自然之債;然而,在非法侵占動產(chǎn)、不當(dāng)?shù)美壬婕皠赢a(chǎn)占有的情形下,訴訟時效期間屆滿后,占有人對物的占有關(guān)系尚缺乏法律調(diào)整,這無
12、疑是民事立法中的一處破綻。在不規(guī)定獲得時效的情況下,這一破綻只有通過占有制度加以彌補?;谏鲜隼碛?,在我國民法中建立占有制度已成為許多學(xué)者的共識。然而在如何構(gòu)建中國占有制度這一問題上,學(xué)者間存在不同見解,分歧主要表如今對占有概念和性質(zhì)的理解及對占有制度與現(xiàn)行物權(quán)制度互相關(guān)系的認(rèn)識等方面。對此問題,筆者也略陳管見。其一,占有是一種事實而非權(quán)利。正如馬克思所言:“占有,是一個事實,是不可解釋的事實,而不是權(quán)利,只是由于法律賦予實際占有以法律的規(guī)定,實際占有才具有合法占有的性質(zhì),才具有私有財產(chǎn)的性質(zhì)。19法律意義上的“占有與“占有權(quán)是兩個不同的概念,前者是指主體實際掌握財產(chǎn)的事實狀態(tài),后者那么是主體
13、得占有特定財產(chǎn)的法律上資格。就某一財產(chǎn)而言,占有人未必為占有權(quán)人,反之亦然。將占有界定為一種事實,意味著在立法上不成認(rèn)德國、瑞士民法所認(rèn)可的間接占有,也不存在日本民法所確認(rèn)的獨立意義上的占有權(quán)。其二,占有主體可為物權(quán)人,也可為非物權(quán)人。物權(quán)人所有權(quán)人、用蓋物權(quán)人對標(biāo)的物的占有事屬當(dāng)然,但占有人并不以物權(quán)人為限。換言之,占有制度與物權(quán)制度之間并不存在包容關(guān)系,在立法上應(yīng)具有相對獨立的地位。其三,占有以主體實際掌握財產(chǎn)的客觀事實為要件。占有的成立,只要求主體掌握財產(chǎn)的外觀,而不問其內(nèi)心意思?!爸饔^說“在理論上雖有其價值,在實務(wù)上卻難以操作,故我國立法宜采客觀標(biāo)準(zhǔn)。其四,賦予占有一定的法律效果。確立占有概念的立法目的,在于對占有進展科學(xué)的分類和定性,并賦予不同的法律效果。例如,將占有區(qū)分為合法占有與非法占有、好心占有與惡意占有、和平占有與強暴占有、公然占有與隱秘占有、繼續(xù)占有與不繼續(xù)占有等等,并賦予權(quán)利的推定,權(quán)利的獲得,占有人的自力救濟和物上懇求權(quán)及占有人的責(zé)任等法律效果。注釋:69江平、朱健:?羅馬法根底?, 中國政法大學(xué)出版社1987年6月版,第87頁,第49
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