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文檔簡介

1、服從與創(chuàng)造:關于司法權本質(zhì)特征的一種認知司法權是一種什么樣的權力?或者換個提法,司法權區(qū)別于其他權力的本質(zhì)特征是什么?對于這樣的問題,法學理論界近年來多有討論,并且已經(jīng)達成了一些基本共識,即認為,現(xiàn)代意義上的司法權,應該具有中立性、被動性、判斷性、終極性、獨立性等方面的特征。對于這樣一些關于司法權特征的概括,本文一般地表示贊同。但在贊同之余,也感到些許不足。其一,盡管這一系列的特征,確實描繪了現(xiàn)代司法權的諸多面相,但在這些“特征”中,我們看不到司法權與法律之間的固有聯(lián)系,也無從體會到法律在司法權中到底占有一個什么樣的地位。其二,如果要區(qū)分觀察的視角,大致可以從內(nèi)在視角與外在視角這兩個方面來考察

2、司法權的特征。這里所謂的內(nèi)在視角,是站在司法權內(nèi)部對司法權所作的考察;而外在視角,則基本上是站在司法權之外來研究司法權的視角。理論界既有的關于司法權特征的幾點歸納,總體上看,仍然是從外在視角加以觀察的結果,反映了研究司法權特征的“他者”眼光,沒有反映出觀察司法權的內(nèi)在視角。其三,現(xiàn)有的關于司法權特征的歸納具有零散性,不成系統(tǒng),似乎可以隨意增減。因而,這樣的理論歸納在面對“司法權的特征到底有多少”的疑問時,也就很難得出一個相對確切的結論;它甚至使人更加疑惑:在司法權的特征問題上,到底還存在著多少尚未認識的奧秘?    有鑒于此本文嘗試著從另一個角度,即從司法權的內(nèi)在

3、視角著眼,從法律規(guī)范的立場,對司法權的本質(zhì)特征作出一個比較明確的回答。直白言之,在本文看來,司法權的本質(zhì)特征有兩點:一是服從法律,二是創(chuàng)造法律。服從與創(chuàng)造,構成了司法權本質(zhì)的一體兩面。其中,服從法律反映了司法權第一個維度上的本質(zhì)特征,創(chuàng)造法律是司法權第二個維度上的本質(zhì)特征,二者既相互對立,又相互統(tǒng)一,共同形成了司法權的本質(zhì)規(guī)定性。如果說,服從法律反映的是司法權本質(zhì)的“正”的一面,創(chuàng)造法律反映的是司法權本質(zhì)的“反”的一面,那么,兩者都統(tǒng)一于司法權這個“合”的統(tǒng)一體中。換言之,就像黑格爾論證的正例題、反命題與合命題一樣,司法權就是在更高層次上實現(xiàn)了對服從法律、創(chuàng)造法律這兩個相反命題的綜合與提升。&

4、#160;   一、服從法律:司法權本質(zhì)特征的正面規(guī)定性    美國學者德沃金在法律帝國一書中堅信,“法院是法律帝國的首都”1。無獨有偶,漢語中的“司法權”一詞,從字面上看,正好也可以解釋為“執(zhí)掌法律的權力”。至于掌握了司法權的法官,則是社會普遍認可或期盼已久的“法律專業(yè)人才”,當仁不讓地構成了法律共同體中的核心成員。一言以蔽之,雖然其他的權力類型也與法律相關,也受法律的調(diào)整與約束。然而,較之于其他權力類型,司法權與法律的關系更為密切。正是在這個意義上,服從法律構成了司法權區(qū)別于行政權、立法權的本質(zhì)特征。    一

5、方面,從行政權與法律的關系來看,在依法行政已經(jīng)成為時代潮流的當代社會,行政權毫無疑問也要受制于法律。但是,行政權在運行的過程中,在尊重法律的同時,還必須服從更高位階的行政權力。因為,在現(xiàn)代科層制度下,為了保障行政權力的有效運作與靈活反應,在行政權力所結成的金字塔式的等級體系中,必須建立不同層級的行政權之間的命令與服從關系,以及為了追求行政效率的首長負責制。換言之,某種特定的行政權在服從法律的同時,還要更多地服從上級行政權或行政首長??梢?服從法律是行政權的特征之一,但服從上級卻構成了行政權的更本質(zhì)的特征。    另一方面,就立法權與法律的關系來看,盡管我國已有憲法

6、、立法法,以及調(diào)整立法權的一系列其他法律與地方性法規(guī),它們對立法權的范圍、界限、程序等方面都作出了全面的規(guī)定;盡管“依法立法”也是立法權行使的一個發(fā)展趨勢與基本原則。然而,立法權的本質(zhì)畢竟是創(chuàng)制、修改、補充與廢除法律,而不是服從法律。因為,從實證的角度上看,所有的成文法律畢竟都源自立法權,是立法權產(chǎn)生了法律而不是相反。也就是說,若干調(diào)整立法權的相關法律法規(guī),對于立法權的行使雖有一些程序性、原則性的規(guī)定,然而,立法權在“生產(chǎn)”眾多的法律法規(guī)時,依然享有相當大的自主性。而且,在當代中國,在人民主權的政治理念下,具體行使立法權的代議機構特別是全國人大及其常委會,由于所代表的是人民的權力,是人民主權的

7、載體與象征,理所當然地享有幾乎是無所不包的最高權力,在這些各種各樣的權力中,就包括了相當廣泛的立法權??梢?立法權雖然也要服從憲法、立法法以及其他法律,但它的最本質(zhì)的特征是創(chuàng)制法律。    如果說行政權的本質(zhì)特征是服從上級,立法權的本質(zhì)特征是創(chuàng)制法律,那么司法權的本質(zhì)特征則是服從法律。服從法律作為司法權的本質(zhì)特征,大致可以包含以下幾個方面的含義。    首先,司法權以法律作為唯一的、至少是最主要的遵循對象。雖然司法權體系中也建立了不同審級的法院,它們構成了不同審級的司法權的載體,然而,這并不意味著二審法院是初審法院的“領導”。按照賀衛(wèi)

8、方的看法,司法權是一種反等級化的權力2。二審法院之所以有權改判或撤消初審法院的判決,并非因為二審法院享有比初審法院更高位的權力,而是因為審級制度造成的,是審級制度要求二審法院對初審法院生產(chǎn)的司法產(chǎn)品進行監(jiān)督與救濟。初審法院的司法權是法律賦予的,二審法院的司法權也是法律賦予的,初審法院的司法權并不需要向二審法院負責,更不是源于二審法院的賦予。換言之,一個司法機關享有的司法權不需要服從其他司法機關享有的司法權,司法權是一種不需要服從上級的權力。司法權的服從對象只有法律,行政權不得干預司法權,代議機構對司法權的監(jiān)督也有嚴格的范圍與條件,個人對司法權的干預更是法律所明文反對的。  

9、  其次,服從法律構成了司法權的邏輯前提。如果說立法權的邏輯前提是尊重社會現(xiàn)實與人民意志,竭力將社會需要與人民利益表達為成文法律;而行政權的邏輯前提是尊重科層體制、維護行政效率的話,那么,司法權的唯一前提是服從法律。司法權的每一次行使,即每一個司法判決的作出,都是以服從法律作為整個司法過程的大前提,在服從法律這個大前提之下,再以案件事實作為小前提,最后得出的司法判決就是結論。在這個推理過程中,服從法律構成了司法邏輯的第一個環(huán)節(jié)。這與立法權將社會需要與人民利益作為立法邏輯的第一個環(huán)節(jié)相比,形成了鮮明的對比。行政權的行使雖然也要遵守法律,但一方面,行政權以“行政立法”的名義,本身也在創(chuàng)制

10、規(guī)則。另一方面,行政權的重心主要還在于公共行政管理,這樣的管理要受法律的約束, 但同時也要受行政效率、管理成本等諸多因素的影響。換言之,法律不是行政權的“唯一上帝”,它的邏輯前提是多元的。特別是在“效率優(yōu)先、兼顧公平”的原則下,行政權遵循的邏輯前提與司法權的邏輯前提相比,其差異更為顯著。     再次,服從法律還體現(xiàn)了司法權的思維模式,那就是典型的根據(jù)法律進行思維的模式。法學理論中有這樣一種劃分:“關于法律的思考”與“根據(jù)法律的思考”3。前者強調(diào)從多維視角出發(fā),運用多個科學門類的知識體系,綜合地、全方位地考察法律現(xiàn)象;后者強調(diào)法律思維必須從現(xiàn)行法律及其實際運行狀態(tài)

11、出發(fā),運用邏輯的方法解釋法律的存在形式和內(nèi)容。前者形成的是形形色色的價值論法學與社會學法學,后者追問的是法律自身的問題,形成的是分析實證主義法學;前者關注法律外部的問題,后者關注法律內(nèi)部的問題。本文借鑒這樣的分類思路,以法律在思維過程中的地位為標準,將關于權力的思維模式分為兩種:根據(jù)法律的思維與參照法律的思維。根據(jù)法律的思維模式主要存在于司法權行使的領域,它意味著,司法權行使的一切過程和環(huán)節(jié),都是根據(jù)法律而展開的。法律怎么說?法律要求什么?法律后果是什么?法律上有沒有規(guī)定?等等之類的問題,貫穿了司法權思維過程的始終。不僅法律推理的大前提是法律,在法律推理的小前提中,比如對案件事實的認定,也是根

12、據(jù)法律作出的判斷與選擇;如果不根據(jù)法律,案件事實只能是客觀事實,而不是法律事實。也就是說,法律事實本身就是司法權根據(jù)法律進行思維和判斷的結果,是根據(jù)法律進行思維的產(chǎn)物。至于司法判決,作為司法權的象征與載體,其實就是根據(jù)法律進行思維的最終結果。如果司法權的思維模式可以概括為根據(jù)法律進行思維的話,那么,行政權則主要體現(xiàn)為參照法律進行思維,其中,法律只是影響行政權的諸多因素之一,在法律之外,還有政策、上級行政權力的命令等因素,都可能成為影響行政權運作的因素。再看立法權,它的思維模式主要體現(xiàn)為社會需要、人民利益規(guī)則化、成文法的表達過程。憲法、立法法當然會約束立法權,而且,每一件具體法律的第一條都要明確

13、寫道:“根據(jù)憲法,制定本法”等字樣,但這僅僅是表象,在“根據(jù)憲法,制定本法”的背后,才是立法權的真正的思維模式:對社會需要的回應,對各種利益的平衡,對初始權利的界定與配置,等等。一言以蔽之,根據(jù)法律進行思維,并不是立法權最重要的思維模式,這種思維模式主要反映的是司法權的本質(zhì)規(guī)定性。    從以上幾個方面可以看出,與立法權、行政權相比較,服從法律的確構成了司法權的本質(zhì)規(guī)定性。但是,這種對司法權本質(zhì)特征的界定,僅僅指出了司法權本質(zhì)特征的一個維度,即司法權本質(zhì)的正面規(guī)定。為了更全面地透視司法權的本質(zhì),我們還需要從司法權本質(zhì)的另一個維度來考察司法權的本質(zhì)。 &#

14、160;  二、創(chuàng)造法律:司法權本質(zhì)特征的反面規(guī)定性    在司法權的另一面,還存在著另一個本質(zhì)性的特征,那就是創(chuàng)造法律。為什么創(chuàng)造法律也是司法權的本質(zhì)規(guī)定性呢?    首先,從法律自身來看,司法權所要服從的法律并不是十全十美的,而是存在著各種各樣的漏洞、沖突與模糊。司法權在處理具體案件時,常常會遇到法律并未對某個問題作出明確規(guī)定的情況,這就是法律漏洞;還會遇到針對同一個案件的不同法律之間相互沖突的情況,這就是法律沖突;由于法律本身不可避免的概括性導致的模糊不清,導致司法權不知道應該如何服從法律的情況,更是比比皆是。在人類立

15、法史上,無論立法者多么高明、嚴密和勤奮,法律上的這些漏洞、沖突與模糊都是不可避免的,對于這一點,法學理論界幾乎已經(jīng)達成廣泛的共識4。從源頭上看,之所以會出現(xiàn)法律上的漏洞、沖突與模糊,大致是因為:立法者的理性總是有限的,即使是深思熟慮的立法者也不可能對所有的社會關系作出全面的規(guī)定,這是法律漏洞產(chǎn)生的根源;在當代社會,“法出多門”,立法權早已溢出了中央代議機構,不同領域、不同層次的立法者甚至同一個立法者在不同時期制定的法律,很難避免相互之間的沖突。正如天底下的楓葉,盡管都是同一種樹葉,但卻沒有任何兩片楓葉是完全相同的一樣。司法權面對的同一類案件,也是千差萬別的。然而,立法者卻不可能針對千差萬別的同

16、一類案件制定千千萬萬的法律,而是只能制定一條法律,一種規(guī)范,這是法律自身不可克服的概括性或模糊性的基本原因。正是這幾個方面的原因,給司法權服從法律帶來了無窮的障礙,司法權要真正實現(xiàn)對法律的服從,必須首先克服法律自身的漏洞、沖突與模糊。換言之,司法權所要服從的法律并不是一桌已經(jīng)做好了的飯菜,只管下箸就行了。司法權所要服從的法律既可能像自助餐,需要食客自己去挑選、搭配;也可能像超市中已經(jīng)作了初加工的半成品,還需要食者自己再把它加工成可以入口的熟食;在某些情況下甚至可能只是一些食物的種子,還需要你細心培植才可能成為食用物品??梢?司法權在行使過程中所要服從的法律,經(jīng)常都不是一些現(xiàn)成的法律。司法權所服

17、從的法律,必須經(jīng)過一番創(chuàng)造才可能露出它的真正的儀容。在這里,我們實際上可以看到兩種意義上的法律,其一是國家正式頒布的成文法,它們主要是以法律淵源的形式而存在;其二是司法權在行使過程中所真正服從的法律,它們是在成文法的基礎上加以創(chuàng)造的產(chǎn)物,對于這樣的法律,陳金釗稱之為審判規(guī)范5。也就是說,只有審判規(guī)范,才是司法權在司法實踐中真正服從的法律。而審判規(guī)范的誕生,并非立法權直接所為,而是出自于司法權的創(chuàng)造。正是在這個意義,我們說司法權的本質(zhì)規(guī)定性是創(chuàng)造可以直接服從的法律審判規(guī)范。其次,從司法權的行使者來看,服從法律的法官不是一些機器,而是一些創(chuàng)造性的人,他們行使司法權的活動,必然打上每個人的個性色彩。

18、人是創(chuàng)造的客體,但更是創(chuàng)造的主體。從這個前提出發(fā),司法權的行使者是法律的服從者,但同時也是法律的創(chuàng)造者,就容易理解了。在判例法國家,大部分法律或法律的主體部分,都源于司法者的創(chuàng)造,司法者行使司法權的過程,就是法律的創(chuàng)造過程。就是在成文法國家,司法者的創(chuàng)造性也是廣泛而深遠的,司法者的智慧與創(chuàng)造性,就體現(xiàn)在司法權的行使過程中。古代司法者包公對司法權的創(chuàng)造性運用、現(xiàn)代司法者馬錫五創(chuàng)造的審判方式,都可以視為司法權的創(chuàng)造屬性的符號與象征。當代中國正在全面推進的“司法體制改革”,從本質(zhì)上看,也都體現(xiàn)了司法權的創(chuàng)造性本質(zhì)。除此之外,最高司法當局對法律的創(chuàng)造性解釋,這也可以從一個側面表明,司法權與立法權一樣,

19、都在進行著創(chuàng)造法律的活動。當然,我們還必須看到,在成文法國家,司法權對法律的創(chuàng)造,是以立法者創(chuàng)制的成文法為基礎的,受到了立法者意志的諸多約束。但這種約束并不是對司法權創(chuàng)造性的 否定,而是為了讓司法權的創(chuàng)造活動有章可循。     再次,從權力的本質(zhì)來看,權力就意味著一定的創(chuàng)造空間。按照布萊克維爾政治學百科全書上的界定,權力在最低限度上講是指一個行為者或機構影響其他行為者或機構的態(tài)度和能力的能力。按照我的理解,權力是指以合法的強制力為后盾的一個行為者支配另一個行為者的能力6(41頁)。但是,無論如何規(guī)定,權力都意味著權力者的支配能力與影響能力。也就是說,權力總是體現(xiàn)為

20、一定的作為空間,在這個空間之內(nèi),權力可以這樣行使,也可以那樣行使。這種可供權力進行選擇的空間,也就為權力的創(chuàng)造性發(fā)揮提供了巨大的可能性。司法權作為權力的一種,也存在著這樣的創(chuàng)造空間。比如,在刑事案件中,絕大多數(shù)刑罰條款都給司法權的行使留下了一個自由裁量的幅度。一些包含了“可以”字樣的刑罰規(guī)范,以“酌定情節(jié)”的形式,在“罪與非罪”的界定上也給司法權的創(chuàng)造性行使預留了一定的空間。在民事案件中,司法權的行使主要體現(xiàn)權利的重新配置,如何更恰當?shù)嘏渲脵嗬?更需要司法權充分發(fā)揮其創(chuàng)造功能。哲學家黑格爾在解釋“市民社會”這個詞的時候曾經(jīng)寫道:“市民社會是個人私利的戰(zhàn)場,是一切人反對一切人的戰(zhàn)場,同樣,市民社

21、會也是私人利益跟特殊公共事務沖突的舞臺,并且是它們二者共同跟國家的最高觀點和制度沖突的舞臺。”7既然市民社會中存在著私人利益、特殊公共事務與國家三類主體之間的矛盾與沖突,在和平與秩序的要求下,司法權的一個根本使命就在于調(diào)整“一切人”與“一切人”的矛盾、“私人利益”與“特殊公共事務”之間的矛盾、以及“它們二者”與“國家”之間的矛盾。就像一個人不可能兩次踏進同一條河流一樣,每一種司法權面對的社會永遠都是不同的社會,每個社會中的法的關系都有其各自不同的特點。這就給司法者創(chuàng)造性地行使司法權提供了足夠的舞臺空間。    最后,司法權的行使過程是一個不斷對話、相互影響的過程,

22、在這個過程中,一些新的法律創(chuàng)造出來了。有人習慣于將司法權的行使看作是法官單方面地將成文法機械地適用于案件的過程。這種看法是片面的,并沒有反映出司法權行使的真正過程。在司法過程中,除了法官這個中心人物之外,還有律師、檢察官、當事人以及其他訴訟參與人,這些不同角色的人員相互聯(lián)系,共同組成了一個相互影響的法律團隊。在司法過程中,法官所代表的司法權雖然處于主導地位,但并不意味著這個團隊中的其他角色都是“沉默的大多數(shù)”。恰恰相反,在整個法律團隊中,律師與檢察官扮演了越來越重要的角色。在推行對抗制審判的典型國家,法官所代表的司法權往往意味著一種消極的裁判員的角色,對判決的最終結果具有決定性影響的是控辯雙方

23、。辯訴交易的興起正好可以說明法官所代表的司法權對法律團隊內(nèi)部其他角色的尊重或讓步。在當代中國,刑事訴訟中的檢察官對于法官享有法律上明確規(guī)定的監(jiān)督權;在行政訴訟中,享有行政權的被告(行政主體)對于法官的影響甚至比刑事訴訟中的檢察官對法官施加的影響更為明顯;民事訴訟也許是一塊法官意志最自由的領域了,然而,一些享有特權的或特別強大的民事訴訟當事人,也可能極大地損害法官的自主性。對于當代中國法官的這類處境,我在其他地方已經(jīng)進行了專門的研究6(309頁),此處不再詳述。這些現(xiàn)實狀況當然可以進行多維度的解釋,它同時也足以說明,司法過程并非法官憑著一己之意志,簡單地將法律這件外衣套在案件事實這個軀體上,就可

24、以打扮出一個判決結果來。司法過程是法律團隊之內(nèi)多方主體之間不斷地對話、商談、質(zhì)疑、辯駁、說理的過程,各種主體之間的相互影響,對于司法權的行使產(chǎn)生著積極而微妙的影響,司法判決其實就是在這種相互影響之下形成的,體現(xiàn)了多方主體反復博弈的結果。在這個過程中,法官如何依照法律引導法律團隊的其他成員,就是一個極富創(chuàng)造性的領域。正是在這個語境中,司法權的運用,才成為一門創(chuàng)造性的藝術;正是在這個意義上,法官才可能成為一個具有創(chuàng)造性的藝術家,而不僅僅是一個簡單地將法律適用于案件的工匠。通過以上幾個方面的討論,可以發(fā)現(xiàn),不僅服從法律是司法權的本質(zhì)要求與本質(zhì)特征,創(chuàng)造法律也是司法權的本質(zhì)屬性與基本義務。 

25、   三、服從中的創(chuàng)造與創(chuàng)造中的服從:司法權的終極本質(zhì)    服從與創(chuàng)造,作為一對矛盾,統(tǒng)一于司法權的本質(zhì)特征中。司法權的本質(zhì),就是服從法律與創(chuàng)造法律矛盾運動的結果。為了對這個過程有一個更清晰的認識,還有必要注意以下兩個方面。    司法權對法律的服從是在創(chuàng)造過程中的服從。其一,從積極的方面來看,司法權不是一個虛擬的概念,而是一種實實在在的影響能力與支配能力,但這樣的影響能力與支配能力不是一個可以與主體分割開來的自然現(xiàn)象。恰恰相反,作為一種權力形態(tài),司法權與任何權力一樣,只有相關主體在行使這種權力的過程中才能顯現(xiàn)出來。在哲學層面上,相關主體對司法權的行使就是人的主觀能動性的反映。作為人的一種固有屬性,人的主觀能動性必然使他在服從法律的過程中,反作用于他所服從的法律,從而對法律產(chǎn)生不同形式、不同程度的影響,并促使法律不斷地“與時俱進”。我們甚至可以說,正是相關主體創(chuàng)造性地服從法律,才為法律賦予了鮮活的生命。其二,從消極的方面來看,有沒有一種只服從法律而不創(chuàng)造法律的司法權呢?沒有。司法權對法律的服從是一系列創(chuàng)造性的活動:在成文法中發(fā)現(xiàn)特定案件所需要的審判規(guī)范、解釋法律、補充漏洞、利益衡量、價值選擇,等等。沒有這些創(chuàng)造過

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