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文檔簡介
專利法1、專利權(quán)是國家依法在一定時期內(nèi)授予發(fā)明創(chuàng)造者或者其權(quán)利繼受者獨占使用其發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利。專利一詞包含三種含義:(1)專利權(quán)(2)發(fā)明創(chuàng)造(3)專利文獻2、專利權(quán)的特征:(1)無形性(2)專有性(3)地域性(4)時間性(5)可復(fù)制性3、發(fā)明,是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案。只要是技術(shù)方案即可。4、發(fā)明專利分為兩大類:產(chǎn)品發(fā)明專利、方法發(fā)明專利5、實用新型,是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案。6、實用新型專利只保護產(chǎn)品,不保護方法。7、外觀設(shè)計,是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。8、外觀設(shè)計應(yīng)符合的條件:外觀設(shè)計的載體必須是產(chǎn)品;外觀設(shè)計的構(gòu)成要素是產(chǎn)品的形狀或產(chǎn)品的圖案;產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩應(yīng)該是固定的;申請外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品應(yīng)該是一個整體;外觀設(shè)計必須具有人的視覺直接可見性;文字和數(shù)字的字音、字義不能作為外觀設(shè)計要求保護;外觀設(shè)計應(yīng)能用于產(chǎn)業(yè)上形成批量生產(chǎn);產(chǎn)品通電以后才能顯示的圖像,不能作為外觀設(shè)計要求保護。9、實質(zhì)條件:對發(fā)明本身的要求;形式條件:對申請過程的要求。10、實質(zhì)條件:(1)不得違反國家法律、社會公德,不得妨害公共利益(2)符合專利法律制度的規(guī)定(3)發(fā)明具有專利性新穎性創(chuàng)造性實用性11、新穎性:既不是現(xiàn)有技術(shù),也沒有抵觸申請現(xiàn)有技術(shù):是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。抵觸申請:是指在一項專利申請的申請日以前由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造向國務(wù)院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中的專利申請。不喪失新穎性的情況:申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內(nèi),有下列情形之一的,不喪失新穎性:(1)在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的;(2)在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的;(3)他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。新穎性的判斷標準:(1)時間標準:專利申請日;(2)地域標準:我國現(xiàn)在采用絕對新穎性標準;(3)公開標準:出版物公開、使用公開、其他方式公開12、創(chuàng)造性,是指與現(xiàn)有技術(shù)相比,該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。創(chuàng)造性的判斷標準:(1)解決了人們長期想解決而未能解決的技術(shù)難題;(2)克服了技術(shù)偏見;(3)系“首創(chuàng)性”或“開拓性”的技術(shù)方案;(4)產(chǎn)生了意料不到的效果的發(fā)明創(chuàng)造:組合發(fā)明、選擇發(fā)明、用途發(fā)明、要素變更發(fā)明13、實用性,是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產(chǎn)生積極效果。實用性的判斷標準:(1)再現(xiàn)性(2)可實施性(3)有益性(4)違背自然規(guī)律的技術(shù)方案不可能實現(xiàn),不具備實用性14、對下列各項,不授予專利權(quán):(1)科學(xué)發(fā)現(xiàn);(2)智力活動的規(guī)則和方法;(3)疾病的診斷和治療方法,但是,用于疾病診斷和治療的器械、儀器、用具等屬于專利保護的范圍(4)動物和植物品種,動物和植物品種的生產(chǎn)方法可以授予專利權(quán)(5)用原子核變換方法獲得的物質(zhì);(6)對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標識作用的設(shè)計。15、專利性的審查順序:實用性新穎性創(chuàng)造性16、授予專利權(quán)的形式條件:(1)書面申請原則(2)單一性原則(3)先申請原則(4)優(yōu)先權(quán)原則(5)充分公開原則(6)說明書必須支持權(quán)利要求書(7)修改不得超出原申請文件范圍17、先申請原則兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權(quán)授予最先申請的人。18、優(yōu)先權(quán)原則:國際優(yōu)先權(quán)(外國優(yōu)先權(quán))、國內(nèi)優(yōu)先權(quán)(本國優(yōu)先權(quán))國際優(yōu)先權(quán):申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi),或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi),又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約,或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則,可以享有優(yōu)先權(quán)。國內(nèi)優(yōu)先權(quán):申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi),又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優(yōu)先權(quán)。19、國務(wù)院專利行政部門:國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局20、提交申請文件的方式:面交、郵寄、通過專利代辦處提交、電子申請21、申請日的確定:收到專利申請文件之日、寄出的郵戳日、優(yōu)先權(quán)日22、專利保護期:發(fā)明專利權(quán)20年,實用新型專利權(quán)10年,外觀設(shè)計專利權(quán)10年,均自申請日起計算。23、專利權(quán)人的權(quán)利:(理解:自己實施、禁止他人實施)實施專利的內(nèi)容:制造(專利產(chǎn)品),使用(專利產(chǎn)品),銷售(專利產(chǎn)品),許諾銷售(專利產(chǎn)品),進口(專利產(chǎn)品)專利權(quán)的分類:禁止權(quán)(禁止他人實施),實施權(quán)(自己實施專利),許可權(quán)(許可他人實施),其他權(quán)利專利權(quán)的權(quán)利用盡:專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品,由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個人售出后,其他人不需要經(jīng)過專利權(quán)人的許可就可以使用、許諾銷售、銷售、進口該產(chǎn)品。24、發(fā)明人或設(shè)計人的權(quán)利:署名權(quán)、獲獎權(quán)、獲酬權(quán)25、職務(wù)發(fā)明的權(quán)利歸屬問題:中國:雇員完成的職務(wù)發(fā)明直接歸雇主所有。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位;申請被批準后,該單位為專利權(quán)人。合作開發(fā)、委托開發(fā)如果有協(xié)議,根據(jù)協(xié)議辦理;如果沒有協(xié)議或約定不明確,申請專利的權(quán)利屬于完成或者共同完成的單位或者個人;申請被批準后,申請的單位或者個人為專利權(quán)人。26、對專利權(quán)的限制:(1)一般限制(具體)(2)強制許可(3)計劃許可(4)地域限制(5)時間限制(6)權(quán)利用盡,新專利法允許平行進口27、專利權(quán)人的義務(wù):充分公開其發(fā)明創(chuàng)造的義務(wù)、積極實施其專利的義務(wù)、不得濫用專利權(quán)的義務(wù)、繳納年費的義務(wù)28、確定發(fā)明、實用新型專利權(quán)的保護范圍的依據(jù):權(quán)利要求書29、專利侵權(quán):未經(jīng)專利權(quán)人許可,實施其專利,即侵犯其專利權(quán)。制造、使用、銷售、許諾銷售、進口、假冒專利30、訴訟時效:侵犯專利權(quán)的訴訟時效為二年,自專利權(quán)人或者利害關(guān)系人得知或者應(yīng)當?shù)弥謾?quán)行為之日起計算。31、訴訟管轄(河北省)級別管轄所有的知識產(chǎn)權(quán)一審案件均由中級以上人民法院管轄專利、植物新品種、集成電路案件由石家莊中院管轄地域管轄被告人所在地侵權(quán)行為地:侵權(quán)行為實施地(生產(chǎn)、銷售) 侵權(quán)產(chǎn)品儲藏地 查封扣押地32、專利侵權(quán)訴訟賠償數(shù)額:實際損失,法定賠償額區(qū)間:1萬元以上100萬元以下33、商業(yè)秘密,是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。知識產(chǎn)權(quán)1、知識產(chǎn)權(quán):是指自然人或法人對自然人通過智力勞動所創(chuàng)造的智力成果,依法確認并享有的權(quán)利。2、知識產(chǎn)權(quán)的基本性質(zhì):無形性、專有性、地域性、時間性、可復(fù)制性3、知識產(chǎn)權(quán)法:是調(diào)整人類在智力創(chuàng)造活動中因智力成果而產(chǎn)生的各種社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。商標法1、商標:是法律實體或自然人將自己的商品或服務(wù)與其他法律實體或自然人的商品或服務(wù)加以區(qū)別的可識別的標記。2、集體商標:由不同的企業(yè)依共同利益自愿組成的、具有法律實體資格的工商業(yè)團體或行業(yè)性組織共同申請注冊、各自使用的商標。3、按商標的構(gòu)成分類:文字商標、圖形商標、記號商標、組合商標、立體商標、全息商標、音響商標、氣味商標。4、商標法:是調(diào)整因商標注冊、使用、管理和保護而產(chǎn)生的各種社會關(guān)系的法律規(guī)范總和。5、商號:或稱字號,有廣義和狹義之分。廣義的商號包括兩種含義,一是指企業(yè)或商店的名稱,即經(jīng)營者從事商業(yè)活動所使用的名稱;二是指使用該商號的企業(yè)或商店本身。狹義的商號是指企業(yè)名稱的一個組成部分,是用以區(qū)別不同企業(yè)的主要標志。6、商標的注冊審查:對形式條件的審查:申請人的資格符合規(guī)定,申請文件完備、齊全、符合規(guī)定,符合商標申請原則,申請手續(xù)完備、申請費用交齊對實質(zhì)條件的審查:合法性審查,顯著性審查,在先性(新穎性)審查,不得損害他人已有的在先權(quán),非功能性審查7、商標權(quán)的限制:(1)注冊商標的專用權(quán)以核準注冊的商標和核定使用的商品或服務(wù)為限(2)在先使用的服務(wù)商標符合條件的可以繼續(xù)使用(3)對注冊商標的時間限制(4)對注冊商標的地域限制(5)商標權(quán)人無權(quán)禁止他人對商標的正當使用(善意使用)8、商標侵權(quán):狹義的商標侵權(quán)是指在商標權(quán)有效地域和有效期內(nèi),未經(jīng)商標權(quán)人許可,在相同或類似商品(包括服務(wù))上使用與其相同或近似商標的行為,法律另有規(guī)定的除外。廣義的商標侵權(quán),還包括假冒商標的行為。9、與商標有關(guān)的其他違法行為:違法注冊商標、違法使用商標、違法許可使用注冊商標、違法使用未注冊商標、非法印制或者買賣商標標識、其他涉及犯罪的違法行為。版權(quán)法1、版權(quán):又稱著作權(quán),是指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)作品的作者對其創(chuàng)作的作品依法享有的民事權(quán)利。2、版權(quán)的經(jīng)濟權(quán)利:是指版權(quán)人依法利用其作品或許可他人使用其作品而獲得經(jīng)濟利益的權(quán)利。3、版權(quán)的精神權(quán)利:是指作者基于作品依法享有的以人身利益為內(nèi)容的權(quán)利,包括發(fā)表權(quán)、署名權(quán)、修改權(quán)、保持作品完整權(quán)、收回權(quán)。4、版權(quán)與工業(yè)產(chǎn)權(quán)的比較:共性:(1)同是知識產(chǎn)權(quán)(2)同有知識產(chǎn)權(quán)的基本特性(3)同樣在經(jīng)濟領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用(4)兩者之間存在重疊、交叉、制約關(guān)系區(qū)別:(1)工業(yè)產(chǎn)權(quán)強調(diào)工業(yè)再現(xiàn)性(實用性),版權(quán)強調(diào)可復(fù)制性(如藝術(shù)品與實用藝術(shù)品、外觀設(shè)計與版權(quán)保護)(2)工業(yè)產(chǎn)權(quán)保護條件較嚴格,版權(quán)保護條件較寬松(如計算機軟件)(3)工業(yè)產(chǎn)權(quán)保護的力度一般比版權(quán)保護力度要大(如計算機軟件、外觀設(shè)計與版權(quán)保護)(4)版權(quán)注重精神權(quán)利保護,工業(yè)產(chǎn)權(quán)涉及精神權(quán)利較少(商號、商譽、商業(yè)秘密、商品化形象等屬于例外)(5)版權(quán)強調(diào)藝術(shù)性、美感,工業(yè)產(chǎn)權(quán)基本不強調(diào)美感(外觀設(shè)計屬于例外)(6)版權(quán)一般為自動生成,無需登記;工業(yè)產(chǎn)權(quán)大多需要履行法定程序方可產(chǎn)生(商業(yè)秘密、商譽等屬于例外)(7)版權(quán)保護期較長,工業(yè)產(chǎn)權(quán)保護期一般較短。5、作品:及時作者以語言、文字、圖形、符號、繪畫、雕塑、音樂、圖像等人們可以感知或通過機器感知的形式,表達思想、意愿、情感的文學(xué)、藝術(shù)、科學(xué)的智力勞動成果。6、我國著作權(quán)不保護的客體:(1)依法禁止出版、傳播的作品(2)法律、法規(guī)、國家機關(guān)的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質(zhì)的文件,及其官方正式譯文(3)時事新聞(4)歷法、通用數(shù)表、通用表格和公式。除此之外,下列作品也不受版權(quán)保護:(1)已過版權(quán)保護期、進入公有領(lǐng)域的作品(2)作者所屬國系伯爾尼公約和世界版權(quán)公約之外的非成員國,也不是WTO的成員,而且該作者在上述成員中沒有慣常住所,該作品首次出版國不是伯爾尼公約和世界版權(quán)公約的成員國,也不是WTO的成員,與中國也沒有保護版權(quán)的雙邊協(xié)定,則不受我國著作權(quán)法保護。7、版權(quán)的歸屬:版權(quán)原始歸屬的基本原則:著作權(quán)人包括(1)作者(2)其他依照本法享有著作權(quán)的公民、法人或者其他組織單位作品的歸屬:(1)作品是由單位主持完成(2)作品代表單位意志創(chuàng)作(3)作品由單位承擔責任職務(wù)作品的歸屬:一種是“作者享有署名權(quán)、著作權(quán)的其他權(quán)利由法人或其他組織享有,法人或者其他組織可以給予作者獎勵”,另一種是除上述規(guī)定外,“著作權(quán)由作者享有,但法人或者其他組織有權(quán)在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)優(yōu)先使用。作品完成兩年內(nèi),未經(jīng)單位同意,作者不得許可第三人以與單位使用的相同方式使用該作品”委托作品歸屬:受委托創(chuàng)作的作品,著作權(quán)的歸屬由委托人和受委托人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的,著作權(quán)屬于受托人。合作作品的歸屬:合作作品可以分割使用的,作者對各自創(chuàng)作的部分可以單獨享有著作權(quán),但行使著作權(quán)時不得侵犯合作作品整體的著作權(quán);合作作品不可以分割使用的,其著作權(quán)由各合作作者共同享有,通過協(xié)商一致行駛,不能協(xié)商一致,又無正當理由的,任何一方不得組織他方行駛除轉(zhuǎn)讓以外的其他權(quán)利,但是所得收益應(yīng)當合理分配個所有合作作者。匯編作品的歸屬:匯編若干作品、作品的片段或者不構(gòu)成作品的數(shù)據(jù)或者其他材料對其內(nèi)容的選擇或者編排體現(xiàn)獨創(chuàng)性的作品,為匯編作品,其著作權(quán)由匯編人享有,但行駛著作權(quán)時,不得侵犯原作品的著作權(quán)。演繹作品的歸屬:演繹作品是指改編、編譯、注釋、整理已有作品而產(chǎn)生的作品,其著作權(quán)由改編、編譯、注釋、整理人享有,但行駛著作權(quán)時,不得侵犯原作品的著作權(quán)。影視作品的歸屬:電影作品好以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品的著作權(quán)由制片者享有,但編劇、導(dǎo)演、攝影、作詞、作曲等作者享有署名權(quán)、并有權(quán)按照與制片者簽訂的合同獲得報酬。作者身份不明的作品歸屬:作者身份不明的作品,由作品原件的所有人行駛除署名權(quán)以外的著作權(quán)。作者身份確定后,由作者或者其繼承人行駛著作權(quán)。8、合理使用:版權(quán)意義上的合理使用,是指法律所允許的、可以不經(jīng)著作權(quán)人許可、也不向其支付報酬的對其作品的使用行為。9、法定許可:版權(quán)意義上的法定許可,是指法律明確規(guī)定的、可以不經(jīng)著作權(quán)人許可,但應(yīng)當按照規(guī)定支付報酬的對其作品的使用行為。10、版權(quán)侵權(quán)的類型:有下列侵權(quán)行為的,應(yīng)當根據(jù)情況,承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失扥民事責任:(1)未經(jīng)著作權(quán)人許可,發(fā)表其作品的;(2)未經(jīng)合作作者許可,將與他人合作創(chuàng)作的作品當做自己單獨創(chuàng)作的作品發(fā)表的;(3)沒有參加創(chuàng)作,為謀取個人名利,在他人作品上署名的;(4)歪曲、篡改他人作品的(5)剽竊他人作品的(6)未經(jīng)著作權(quán)人許可,以展覽、攝制電影和以類似攝制電影的方法使用作品,或者以改編、編譯、注釋等方式使用作品,本法另有規(guī)定的除外;(7)使用他人作品,應(yīng)當支付報酬而未支付的(8)未經(jīng)電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品,計算機軟件、錄音錄像制品的著作人或者著作權(quán)有關(guān)的權(quán)利人許可,出租其作品或者錄音;錄像制品的,本法另有規(guī)定的除外;(9)未經(jīng)出版者許可,使用其出版的圖書、期刊的版式設(shè)計的;(10)未經(jīng)表演者許可,從現(xiàn)場直播或者公開傳送其現(xiàn)場表演,或者錄制其表演的;(11)其他侵犯著作權(quán)以及與著作權(quán)有關(guān)的權(quán)益的行為。11、版權(quán)和鄰接權(quán)侵權(quán)的民事責任:停止侵權(quán)、損害賠償、民事制裁、賠禮道歉12、版權(quán)和鄰接權(quán)糾紛的解決方式:協(xié)商或調(diào)解、仲裁、行政處理、司法訴訟其他1、世界知識產(chǎn)權(quán)日是(4月26日)。2、知識產(chǎn)權(quán)又被稱為智慧財產(chǎn)權(quán),它主要包括(專利、商標、著作權(quán))三大部分。3、黨的(十六大報告)提出要“完善知識產(chǎn)權(quán)保護制度”。4、世界上最早建立專利制度的國家是(威尼斯共和國)。5、到(2006年),我國專利申請已突破300萬件大關(guān)。6、注冊商標的有效期為(十)年,自核準之日起計算。7、作者對其作品的著作權(quán)自(作品創(chuàng)作完成之日)產(chǎn)生。專利法答題參考:一、甲廠1996年研制出一種型高壓開關(guān),于1997年月向中國專利局提出專利申請,1998年月獲得實用新型專利權(quán)。乙廠也于1996年月自行研制出這種型高壓開關(guān)。乙廠在1996年底前已生產(chǎn)了臺型高壓開關(guān),1997年月開始在市場銷售。1997年乙廠又生產(chǎn)了臺型高壓開關(guān)。1998年初,甲廠發(fā)現(xiàn)乙廠銷售行為后,遂與乙廠交涉,但乙廠認為自己的行為不構(gòu)成侵權(quán)。請根據(jù)上述材料分析以下問題:乙廠是否侵犯了甲廠的專利權(quán)?為什么?答:(1)乙廠沒有侵犯甲廠的專利權(quán)。(2)我國專利法規(guī)定(69): “在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備,并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的”不視為侵犯專利權(quán)。(先用權(quán))(3)本案中,在甲廠的專利申請日以前乙廠已經(jīng)開始生產(chǎn)N型高壓開關(guān),依法享有先用權(quán)。在甲廠獲得專利權(quán)后,乙廠因享有先用權(quán),故在原有范圍內(nèi)(每年生產(chǎn)不大于80臺)生產(chǎn)N型高壓開關(guān)并不侵犯甲廠的專利權(quán)??己它c:優(yōu)先權(quán)日為申請日二、2006年10月18日,張某完成了一項自行車鎖具的小發(fā)明,10月30日,以“一種自行車鎖”為主題向?qū)@痔岢隽藢嵱眯滦蛯@暾垺?007年2月4日,李某也以“一種自行車鎖”為主題向?qū)@痔岢隽藢嵱眯滦蛯@暾垺?007年5月3日張某對原來的設(shè)計進行了改進,再次以“一種自行車鎖”為主題向?qū)@痔岢隽藢嵱眯滦蛯@暾?。?jīng)查,張某改進后的技術(shù)方案與李某的方案基本相同。問:中國專利局應(yīng)該將該項專利權(quán)授予誰?答:1.專利權(quán)應(yīng)授予張某。2.我國專利法規(guī)定:申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi),又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優(yōu)先權(quán)。3.本案中,張某就xx主題提出申請的申請日是xx日,在其就相同主題提出申請時,可以享有優(yōu)先權(quán),即,以前一申請的申請日為后一申請的申請日,即xx日。而李某的申請日為xx,所以張某的申請為在先申請。專利法規(guī)定,兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權(quán)授予最先申請的人。所以專利權(quán)應(yīng)授予張某。三、案例:專利的地域性特點某甲(中國)公司2000年就一項產(chǎn)品發(fā)明向?qū)@痔岢鰧@暾垼?004年獲得發(fā)明專利權(quán)。因為產(chǎn)品主要內(nèi)銷,所以沒有向其他國家提出專利申請。2005年,該廠離職人員趙某移民A國,隨即在當?shù)刈猿闪⒁夜静㈤_始生產(chǎn)、銷售甲公司的專利產(chǎn)品。2006年,趙某回國時,甲公司在當?shù)胤ㄔ浩鹪V趙某及乙公司侵犯專利權(quán),要求其賠償損失。問:趙某及乙公司是否侵犯了甲公司的專利權(quán)?答:1.趙某和乙公司并沒有侵犯甲公司的專利權(quán)。2.根據(jù)巴黎公約的專利獨立原則,專利權(quán)具有地域性特點。即一個國家依照其本國專利法授予的專利權(quán),僅在該國法律管轄范圍內(nèi)有效,對其他國家沒有任何約束力,外國對其專利不承擔保護的義務(wù)。如果一項發(fā)明創(chuàng)造只在我國取得專利權(quán),那么專利權(quán)人只在我國享有專利權(quán)。如果有人在其他國家和地區(qū)生產(chǎn)、使用或銷售該發(fā)明創(chuàng)造,則不屬于侵權(quán)行為。3.本案中,甲公司只在中國申請了專利權(quán),其獨占實施權(quán)-即自己實施同時禁止別人實施的權(quán)利-僅在中國范圍內(nèi)受到保護。趙某雖原為甲公司員工,但其生產(chǎn)、銷售專利產(chǎn)品的行為均發(fā)生在A國,而甲公司在A國并沒有申請專利,因而在A國沒有專利權(quán)。所以趙某和乙公司的行為并不侵犯甲公司的專利權(quán)。四、某工商執(zhí)法人員根據(jù)舉報依法對某公司進行檢查。在檢查現(xiàn)場,執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)該公司堆放的MP3播放器成品、半成品及包裝盒上均標有與蘋果圖形相近似的圖形標志。經(jīng)查證,蘋果圖形為美國蘋果電腦公司在第九類商品上注冊的商標,而該公司使用的標志與蘋果公司的注冊商標極為近似,且未經(jīng)過注冊人的許可。問:本案中的蘋果圖形屬于哪一類型商標,該公司是否構(gòu)成商標侵權(quán)?答:商標是一種用來標示商品或服務(wù)的經(jīng)營標志,按其外在特征的不同,一般可分為文字商標、圖形商標和組合商標等。本案中的蘋果圖案即屬于圖形商標。本案中,蘋果圖形為美國蘋果電腦有限公司在第九類商品上注冊的商標,且該商標在有效期限內(nèi),蘋果公司享有該商標的專用權(quán)。某公司未經(jīng)注冊商標專用權(quán)人許可,在類似商品即MP3播放器上使用與蘋果圖形注冊商標相近似的圖形商標的行為,構(gòu)成了商標法第52條第一款規(guī)定的侵犯商標專用權(quán)的行為。五、甲飲料公司稱,其申請注冊的“芬特”飲料瓶下半部有密集的環(huán)繞棱紋,商標圖形為瓶型三維標志,該設(shè)計產(chǎn)生了獨特的效果。同時,他們還認為,“芬特”瓶型商標已在多個國家獲得注冊,充分證明該商標具有顯著性,應(yīng)予核準注冊。但商標評審委員會認為,“芬特”飲料瓶的設(shè)計比較簡單,整體缺乏顯著性和獨創(chuàng)性,不符合我國商標法中相關(guān)規(guī)定。另外,根據(jù)地域原則,申請商標在別國獲準注冊不能成為在中國必然獲準注冊的理由,決定予以駁回,不予初步審定公告。問:如何判定立體商標是否具有顯著性?答:具有顯著性是商標發(fā)揮其指示商品或服務(wù)特定來源功能的必然要求,否則就會造成消費者的混淆和誤認。本案中甲飲料公司欲注冊的“芬特”飲料瓶體可以看成是一種三維標志,應(yīng)當屬于我國商標法規(guī)定的立體商標。商標法第12條為防止不適當注冊,對用三維標志申請注冊的商標又進行了一些限制。這些限制規(guī)定為:(1)僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀不得注冊;(2)為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀不得注冊;(3)使商品具有實質(zhì)性價值的形狀不得注冊。本案中,甲公司欲以“芬特”飲料瓶體作為三維標志申請注冊立體商標,但該瓶體在形狀或外觀上缺乏辨識度,在實際上無法使一般消費者將“芬特”商品與其他同類商品區(qū)分開來。且該瓶體與其他飲料瓶體相比,在設(shè)計上缺乏商標應(yīng)具備的顯著性。商標評審委員會駁回申請是妥當?shù)?。六、某果汁廠雖然剛剛起步,但產(chǎn)品已經(jīng)在當?shù)仡H受歡迎,有人建議早日將果汁商標注冊,廠長認為等企業(yè)發(fā)展壯大了也不遲。幾年后,企業(yè)越做越大,廠長決定辦理商標注冊,但發(fā)現(xiàn),該廠使用的商標早已被某食品公司注冊為果汁飲品商標。商標被搶注,使果汁廠不得不更改商標,這一行為造成很多包裝及宣傳成本的損失,突然改換商標,客戶不認同,銷量銳減。問:未注冊商標是否完全不受法律保護?答:我國商標法第4條明確規(guī)定,自然人、法人對生產(chǎn)、銷售商品或提供服務(wù)需要取得商標專用權(quán)的,應(yīng)當向商標局申請商標注冊。從該條文義來看,商標只有經(jīng)過注冊,方產(chǎn)生商標專用權(quán)。但在本條所體現(xiàn)的原則之外,我國基于多種考慮尚通過商標法及反不正當競爭法做出了多個例外規(guī)定。因此,全面地看,若符合法律規(guī)定的要件,商標即使未注冊仍能夠得到一定的保護。但保護強度不高,保護手段與保護注冊商標的也不同。問:若該商標注冊人明知果汁廠已經(jīng)使用該商標,果汁廠是否可請求撤銷該商標?答:未注冊商標能否阻止他人搶先注冊的考量要素,是該商標是否屬于馳名商標。本案中的果汁廠所使用的商標由于使用時間較短、廣告宣傳不夠,尚未形成一定影響,難以構(gòu)成馳名商標。所以,即使他人明知果汁廠使用在先,由于商標不屬于馳名商標,仍然無法受到法律保護。七、A公司研制出一種新型材料,在特定低溫環(huán)境下呈現(xiàn)電阻為零的“超導(dǎo)態(tài)”。A公司隨后向商標局提出“超導(dǎo)”商標的注冊申請。商標局發(fā)給申請人注冊申請受理通知書,申請人以為萬無一失,便隨即花費大量成本,完成了商品包裝及宣傳材料的設(shè)計工作。不料之后申請人收到商標局發(fā)出的商標駁回通知書,駁回理由是“該商標用于本商品上表示了本商品的功能用途等特征,不具有顯著性”。問:本案中商標局的理由是否符合法律規(guī)定?答:“超導(dǎo)”一詞的本意是指某物質(zhì)能在特定低溫環(huán)境下呈現(xiàn)電阻為零的“超導(dǎo)態(tài)”。本案中,商標注冊申請人所生產(chǎn)的商品正是具備該特性的特殊材料。一方面,由于該詞反映了產(chǎn)品的功能和用途,其他同類商品免不了也需要以“超導(dǎo)”自稱,若允許其注冊,那么其競爭者就再也不能稱自己的產(chǎn)品具有“超導(dǎo)”特性了,顯然這是與公共利益相悖的;另一方面,“超導(dǎo)”一詞難以使相關(guān)公眾將產(chǎn)品與特定經(jīng)營者聯(lián)系起來,消費者看到“超導(dǎo)”商標,只知道這是具備“超導(dǎo)”特性的材料,但絕不會想到該產(chǎn)品是由A公司生產(chǎn)。綜上所述,“超導(dǎo)”一詞不能在這種產(chǎn)品上作為商標注冊。八、案例:廣西某公司在3類牙膏、洗發(fā)液等商品上向商標局提出“田七”商標的注冊申請,被駁回,申請人不服,向商標評審委員會申請復(fù)審。委員會認為,“田七”作為商標已與申請人建立了特定對應(yīng)的聯(lián)系,能夠起到區(qū)別作用,獲準注冊。但其他商品(非牙膏)駁回其部分申請。問:為何商標評審委員會允許該公司在牙膏類商品上注冊表示商品原料特征的“田七”商標?答:田七原為中草藥名稱,使用在牙膏上也僅可表示該商品的原料中含有田七成分。按我國商標法第11條禁止注冊“直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其其他特點的標記”,應(yīng)當依法駁回其注冊申請。申請商標“田七”采用一定獨創(chuàng)性的書法字體,從而增強了申請商標的顯著性;申請人又提交了有關(guān)使用、宣傳證據(jù),可以證明申請商標在實際使用中已經(jīng)具有了較高的知名度,能夠起到區(qū)別商品來源的作用。各國均認為,經(jīng)過經(jīng)營者的使用行為,可以使該商標除了原有的含義之外,在消費者心中出現(xiàn)“第二含義”。該“第二含義”的存在,被認為能夠?qū)⒃撋虡伺c特定商品聯(lián)系起來,即該標記能夠起到商標應(yīng)有的功能。因此,商標評審委員會準予其初步審定。但是,權(quán)利人的權(quán)利也要受到一定限制,注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人將之作為表示商品質(zhì)量的說明性文字加以正當使用。版權(quán)法一、案例:甲出版社發(fā)行了一張MP3音樂光盤同一首歌MP3100首,使用了中國音樂著作權(quán)協(xié)會70位會員的54首音樂作品,但是卻沒有向這些作者支付使用費。因此,中國音樂著作權(quán)協(xié)會以侵犯著作權(quán)為由向法院提起訴訟。問:原告是否能就MP3音樂光盤主張著作權(quán)侵權(quán)?被告“我國法律法規(guī)尚沒有關(guān)于出版、發(fā)行MP3光盤方面的禁止性規(guī)定”主張能否對抗著作權(quán)侵權(quán)?作品與載體有何關(guān)系?答:著作權(quán)是指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)作品的創(chuàng)作者對其所創(chuàng)作的作品享有的權(quán)利。作品與載體的關(guān)系,即是作品本身的財產(chǎn)權(quán)利(即著作權(quán))與作品載體的財產(chǎn)權(quán)的區(qū)分問題,問題產(chǎn)生的根源在于著作權(quán)的無形性。也就是說,作品可以不依賴有形介質(zhì)而存在:在不改變其性質(zhì)的情況下,作品可以從一個載體上被分離出來并依附在另外一個載體上。故作品具有獨立性,本身就是交易目的。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,電視、無線電、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)明,不斷為作品帶來新型的再現(xiàn)形式。作品的再現(xiàn)形式不影響作者著作權(quán)的享有,不能以載體的變化來抗辯作品著作權(quán)的侵犯。本案中,MP3是新型物質(zhì)載體,但被告以載體的變化作為對著作權(quán)侵權(quán)的抗辯,法院是不予支持的。二、作品案例1:5歲的頑童甲用極為初始、樸拙的手法畫了一幅水彩畫,張貼在自己房間內(nèi),后乙將該水彩畫用于水彩筆的包裝封面,甲父要求乙支付著作權(quán)使用費,乙則認為,甲僅5歲,沒有受過任何美術(shù)訓(xùn)練,所作水彩畫僅是隨意涂鴉,偶然巧合,并不能保護創(chuàng)作的連續(xù)性,因此該水彩畫不構(gòu)成作品。答:5歲頑童甲的水彩畫構(gòu)成作品。該水彩畫屬于文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域,就其獨創(chuàng)性而言,是其獨立創(chuàng)作,并未抄襲他人,且反映了頑童作畫時的思想感情,并具有可復(fù)制性,因此認定構(gòu)成作品。雖然甲沒有受過專業(yè)訓(xùn)練且年齡很小,畫風(fēng)較為簡單、幼稚,但是獨創(chuàng)性并不要求作品質(zhì)量一定很高或很有水平,只要是獨立創(chuàng)作即可。三、我國著名畫家張大千,動輒以臨摹畫、制贗品捉弄收藏家,其贗品之逼真,匪夷所思。答:張大千的臨摹畫不構(gòu)成作品。精確臨摹的成果無法作為作品進行保護。美術(shù)作品的獨創(chuàng)性是以線條、色彩等方式表現(xiàn)的,精確臨摹是對原作品線條、色彩的復(fù)制,追求的是與原作一模一樣,從而以假亂真,這樣的創(chuàng)作沒有獨創(chuàng)性。雖然這樣的復(fù)制需要高程度的技巧和判斷。四、一名政治家到某大學(xué)去做演講,記者甲用速記準確記錄了該政治家的所有演講內(nèi)容,記者乙未經(jīng)記者甲的許可將該演講稿刊登在報紙上,記者甲認為記者乙侵犯了自己就該演講稿所享有的著作權(quán),訴至法院。答:記者甲記錄的演講稿不構(gòu)成作品。因為其是對演講者內(nèi)容的完全或者幾乎相同的復(fù)制,其結(jié)果并沒有產(chǎn)生與原演講者內(nèi)容有可以客觀識別的、非細微的差別,因此其不符合作品獨創(chuàng)性的要求,不構(gòu)成作品。五、甲將朱自清的知名散文背影翻譯成英文,發(fā)表在一本英語雜志上,乙未經(jīng)許可將該英文版背影刊登在自己的英語文摘報上,甲認為乙侵犯了自己英文版背影的著作權(quán),乙則稱翻譯的背影抄自朱自清的作品,本身不構(gòu)成作品。答:英文版背影構(gòu)成作品。英文版背影是在中文版背影的基礎(chǔ)上創(chuàng)作的,并非中文版背影一對一翻譯的結(jié)果。作者在英文譯文的單詞選擇、組詞以及文章語句排列上,翻譯者無不以自己英文水平為基礎(chǔ),投入了大量的智力性創(chuàng)造勞動,帶給作者是與原作不同的藝術(shù)感受,完全符合獨創(chuàng)性的要求。后甲又將朱自清知名散文背影譯成盲文,一家盲文出版社丙未經(jīng)許可出版,甲認為丙侵犯了盲文版背影的著作權(quán),訴至法院。答:盲文版背影不構(gòu)成作品。從中文到盲文,兩個語種之間是一一對應(yīng)的關(guān)系,例如“這兒的景色很美”轉(zhuǎn)換成盲文,只對應(yīng)一種盲文結(jié)果。因此,兩種語言的轉(zhuǎn)換之間是不包含獨創(chuàng)性的智力勞動的。六、匯編作品案例:A電話公司出版了包含其服務(wù)所覆蓋區(qū)域的電話號碼簿。以字母順序列有電話用戶的姓名、所有城市名稱及電話號碼。后B公司欲出版全國電話號碼簿,其他公司均愿合作,只有A公司不同意合作。B公司無奈之下聘請工作人員剔除自己不需要的電話號碼后,對余下4935個號碼進行核實,并增加了用戶所在街道信息。但是B公司的電話號碼簿中仍有1309個電話與A電話簿中的一致,其中還有4個是A公司為試探抄襲有意設(shè)置的虛構(gòu)號碼。故A公司訴B公司侵犯其電話簿的著作權(quán)。問:B公司有沒有侵犯A公司的著作權(quán)?答:A電話公司的號碼不構(gòu)成匯編作品。匯編作品要求是對已存事實、資料或數(shù)據(jù)的收集和整理;作者對這些資料進行了選擇、調(diào)整或組織;作者特點的選擇、調(diào)整或組織工作使得作品產(chǎn)生原創(chuàng)性。A電話公司的白頁上的電話號碼的挑選、調(diào)整和編排不能滿足版權(quán)保護的最低標準。因為,就其內(nèi)容挑選,只是每位申請人的最基本信息,不存在創(chuàng)新性;就其編排方面,只是按字母順序排列了用戶,該排列方式是一種古老的方法,也不具有任何創(chuàng)新性。所以B公司沒有侵犯A公司的著作權(quán)。知識產(chǎn)權(quán)一、某畫家創(chuàng)作了一幅美術(shù)作品,畫家將美術(shù)作品原件出售給了某甲。問:1、該畫的著作權(quán)是屬于畫家,還是屬于某甲?2、該美術(shù)作品出版后,原件不慎毀壞,畫家是否還享有該美術(shù)作品的著作權(quán)?3.如果畫家將該美術(shù)作品的著作權(quán)(經(jīng)濟權(quán)利)轉(zhuǎn)讓給了某畫院,是否需要將原件一并移交給畫院?如果不移交,是否意味著著作權(quán)(經(jīng)濟權(quán)利)未轉(zhuǎn)讓?答:1、畫家將美術(shù)作品原件出售給某甲后,這幅美術(shù)作品的著作權(quán)仍屬于畫家。 這是因為,畫家將美術(shù)作品原件出售給某甲時,只是將其美術(shù)作品原件的物權(quán)轉(zhuǎn)讓給了某甲,并未將其著作權(quán)一并轉(zhuǎn)讓,美術(shù)作品原件的轉(zhuǎn)移不等于美術(shù)作品著作權(quán)的轉(zhuǎn)移。2、該美術(shù)作品出版后,如果原件不慎毀壞,畫家仍享有該美術(shù)作品的著作權(quán)。 這是因為,該美術(shù)作品原件的滅失,不等于美術(shù)作品著作權(quán)的喪失,也就是說,著作權(quán)的保護期是法定的,著作權(quán)的存在,不以作品原件物質(zhì)載體的存在為前提。3、如果畫家將該美術(shù)作品的著作權(quán)轉(zhuǎn)讓給了畫院,不一定應(yīng)將美術(shù)作品原件一并移交給畫院。不將美術(shù)作品原件移交給畫院,不意味著著作權(quán)未轉(zhuǎn)讓。 這是因為,著作權(quán)的轉(zhuǎn)移,不意味著作品原件物權(quán)的轉(zhuǎn)移,如同畫家將美術(shù)作品原件出售給某甲后,其物權(quán)的轉(zhuǎn)移不等于其著作權(quán)的轉(zhuǎn)移一樣。所以美術(shù)作品原件不移交,并不意味著著作權(quán)未轉(zhuǎn)讓。二、2006年10月7日,甲報社從走向二十一世紀的中國警察畫冊中,復(fù)制了林某的攝影作品,用于其編輯出版的雜志的封面用圖,并在照片畫面中顯著位置配寫了“一個緝毒警察的腐敗之路”、“更年期危機”、“娛樂圈秘史”等文字標題。之后又將該作品用于其雜志征訂的廣告宣傳品上廣為散發(fā)。問:請結(jié)合知識產(chǎn)權(quán)專有性特點,分析本案應(yīng)當如何處理?答:我國著作權(quán)法第12條規(guī)定,“著作權(quán)屬于作者,本法另有規(guī)定的除外。”林某作為攝影作品的作者享有該作品的著作權(quán)。著作權(quán)作為一種知識產(chǎn)權(quán),是權(quán)利人對知識產(chǎn)品為排他性利用的專有權(quán)利。具體而言,著作權(quán)人有權(quán)控制他人對作品的利用,禁止未經(jīng)許可對作品的復(fù)制、表演、廣播、翻譯等行為。由于作品被視為權(quán)利人人格的延伸,著作權(quán)尚具有人身性的特點,這意味著,即使經(jīng)過權(quán)利人許可使用其作品,仍應(yīng)當尊重權(quán)利人的署名權(quán),并且保護作品的完整性。首先,甲報社未經(jīng)林某許可,在其編輯出版的刊物封面及廣告頁上使用該作品,侵犯了林某對作品享有的復(fù)制權(quán)和出版權(quán);其次,甲報社在作品畫面中配印了與作品主題相反的文字,歪曲了林某的作品內(nèi)容,侵犯了林某的保護作品完整權(quán);最后,甲報社未在攝影作品上標明作者姓名,其行為侵犯了林某對作品的署名權(quán)。因此,甲報社應(yīng)當承擔侵權(quán)的法律責任。三、2005年8月24日,深圳海關(guān)根據(jù)美國A公司的申請,扣留了B公司報關(guān)出口的NOVA商標的男士襯衫。A公司認為,NOVA是該公司在中國注冊的商標,B公司侵犯了其涉案商標專用權(quán)。問:本案如何解決?答:被告B公司雖然在西班牙注冊了NOVA商標,但是并未在中國注冊相應(yīng)商標。因此,該商標在中國不能作為注冊商標受到保護。而A公司先于B公司在中國注冊了NOVA商標,因此受到中國法律保護。B公司在中國生產(chǎn)印有NOVA商標的服裝屬侵權(quán)行為。由于B公司不了解知識產(chǎn)權(quán)的地域性,因此付出了沉重的代價。四、某日本公司與中國某企業(yè)談技術(shù)合作,合同約定使用1件日本專利(均獲得批準并在有效期內(nèi)),該項技術(shù)未在中國和其他國家申請專利,請回答下列問題: 1、依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品在中國銷售,中國企業(yè)是否需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費?答:依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品在中國銷售,中國企業(yè)不需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費。 這是因為,該日本公司未在中國申請該專利,不受中國專利法的保護,因此,依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品在中國銷售,中國企業(yè)不需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費。2、依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品如果返銷日本,中國企業(yè)是否需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費?答:需要。 這是因為,這件專利已在日本獲得批準,因而受到日本專利法的保護,中國企業(yè)依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品要在日本銷售,則需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費。3、依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品如果在日本以外的國家和地區(qū)銷售,中國企業(yè)是否需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費?答:中國企業(yè)不需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費。 這是因為,該日本公司未在日本以外的國家和地區(qū)申請專利并獲得批準,依照這件專利生產(chǎn)的產(chǎn)品在這些國家和地區(qū)銷售,得不到這些國家和地區(qū)的專利保護,因此中國企業(yè)不需要向該日本公司支付這件專利的許可使用費。 4、該專利有效期滿后,該項技術(shù)是否還有使用價值?答:該件專利有效期滿后,該項技術(shù)仍然可能具有使用價值。 這是因為,專利權(quán)的失效,意味著權(quán)利人的權(quán)利失去了法律保護和該項技術(shù)進入了公有領(lǐng)域,并不意味著該技術(shù)本身失效。依據(jù)其技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品只要市場需要,該項技術(shù)仍然具有使用價值,只是不需再支付專利許可使用費五、1990年11月5日,李某向中國專利局申請了名稱為旗幟吹飄裝置的實用新型專利。1991年8月21日,國家專利機關(guān)授予李某實用新型專利。2003年5月,A公司應(yīng)某市政府委托,完
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