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文檔簡介

1、馬克昌高銘暄考研刑法總論筆記第一章刑法概說第一節(jié)刑法的概念和性質(zhì)一、刑法的概念(一)總概念:刑法是規(guī)定犯罪、刑事責任和刑罰的法律。具體些說,刑法就是掌握政權的階級即統(tǒng)治階級,為了本階級政治上的統(tǒng)治和經(jīng)濟上的利益,根據(jù)自己的意志,規(guī)定哪些行為是犯罪和應負刑事責任,并對犯罪人處以何種刑罰處罰的法律。(二)概念分類:根據(jù)刑法規(guī)定范圍的大小,可將刑法分為廣義刑法和狹義刑法。廣義刑法是指一切規(guī)定犯罪、刑事責任和刑罰的法律規(guī)范的總和,包括刑法典、單行刑法、附屬刑法等。狹義刑法僅指系統(tǒng)規(guī)定犯罪、刑事責任和刑罰的刑法典。在我國即中華人民共和國刑法。根據(jù)刑法適用范圍的大小,可將刑法分為普通刑法和特別刑法。普通刑

2、法是指具有普遍適用效力的刑法,實際上即指刑法典。特別刑法指僅適用于特定人、時、地、事刑法。在我國,也就是指單行刑法和附屬刑法。二、刑法的性質(zhì)(一)刑法的階級性質(zhì)刑法是統(tǒng)治階級根據(jù)自己的意志和利益制定的,是統(tǒng)治階級對被統(tǒng)治階級實行專政的工具。刑法的階級本質(zhì)是由國家的階級本質(zhì)決定的。一切剝削階級國家的刑法都是鎮(zhèn)壓人民的工具。我國刑法是社會主義類型的刑法,它是建立在我國社會主義經(jīng)濟基礎之上的上層建筑的重要組成部分,反映工人階級和廣大人民群眾的意志,保衛(wèi)社會主義政治制度和經(jīng)濟制度,保護廣大人民當前及長遠的利益。(二)刑法的法律性質(zhì)其一,刑法所保護的社會關系的范圍更為廣泛。刑法所保護的是所有受到犯罪侵害

3、的社會關系,既涉及經(jīng)濟基礎,又涉及上層建筑。刑法可以說是其他部門法的保護法,沒有刑法作后盾,其他部門法很難得到徹底的貫徹實施,即充任“第二道防線”的角色。其二,刑法的強制性最為嚴厲。刑罰不僅可以剝奪財產(chǎn),限制或剝奪人身自由,剝奪政治權利,而且在最嚴重的情況下還可以剝奪犯罪分子的生命。其三,刑法是直接用來同犯罪作斗爭的法律。第二節(jié)刑法的創(chuàng)制和完善一、刑法的創(chuàng)制1、早在建國初,我國先后制定了一些單行刑事法律,如懲治反革命條例,為刑法的制定奠定了基礎。同時開始了刑法典起草準備工作。2、1950年1954年9月,法制委員會起草了兩個草案:中華人民共和國刑法大綱草案中華人民共和國刑法指導原則草案3、19

4、54年10月1956年11月,法律室共起草了13稿。4、1957年6月28日,已寫出22稿,準備提交全國人大代表討論后,以草案的方式公布,但因“反右”斗爭的進行而擱淺。5、1961年10月1963年10月,經(jīng)多次修改,形成了33稿,但因文革而又一次被擱置。6、1976年10月粉碎“四人幫”后,從1978年10月開始,對33稿進行修改、補充,于1979年7月1日第五屆全國人民代表大會第八次會議通過,7月6日公布,1980年1月1日生效。至此,我國第一步刑法典正式誕生。二、刑法的完善1、刑法完善的必要性和可能性:(1)主觀刑法典觀念上較為保守,內(nèi)容上失于疏忽,不適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要。(2)客觀改

5、革開放促使社會生活翻天覆地變化,新型犯罪呈現(xiàn)增長勢頭。(3)基礎我國-陸續(xù)頒布24個單行刑法,為全面修改刑法奠定了基礎。2、刑法修改的階段:第一,醞釀準備階段(19821988.2)最高立法機關認識到刑法確需修改,并著手收集和整理材料;第二,初步修改階段(1988.31989.6)列入立法規(guī)劃,并嘗試草擬刑法修改稿。第三,重點修改階段(1991年)主要對“反革命罪”修改為危害國家安全罪進行討論。第四,全面修改階段(19931996.12)對刑法進行全面系統(tǒng)修改,草案擬改頻繁。第五,立法審議通過(1996.121997、3)第八屆全國人大第五次會議于1997年3月14日通過。1997年10月1日

6、施行。3、修改成果新刑法包括總則、分則、附則三部分,共15章。從舊刑法192個條文增加到452個條文。廢止了類推制度,確立了罪刑法定制度。4、刑法修改的原則:(修改刑法的鮮明特色)A、實現(xiàn)刑法的統(tǒng)一性和完備性。制定一部將方方面面的犯罪容納在一起的法典。B、堅持刑事法治原則和加強刑法保障功能。規(guī)定了罪刑法定、罪責刑相適應、刑法面前人人平等原則。C、立足本國國情與借鑒外國立法經(jīng)驗相結合。如國際刑法規(guī)定的國際犯罪轉(zhuǎn)化為國內(nèi)刑罰的相關罪名。5、修改完善的特點第一,及時回應經(jīng)濟和社會發(fā)張的需要,注重對當前經(jīng)濟和社會領域中重要問題的刑法規(guī)制。第二,確立了刑法修正案作為刑法修改方式的基本地位。第三節(jié)刑法的根

7、據(jù)和任務一、刑法的根據(jù).法律根據(jù):憲法作為國家根本大法,是我國刑法制定的法律根據(jù)。按照這一原則,刑法必須以憲法為立法依據(jù),貫徹憲法精神和原則,保障憲法實施:刑法的規(guī)定及其解釋不能與憲法相抵觸,否則便沒有法律效力;刑事立法必須根據(jù)憲法所規(guī)定的立法權限和立法程序進行,否則就是違憲行為。2.實踐根據(jù):我國同犯罪作斗爭的具體經(jīng)驗及實際情況,是我國刑法制定的實踐根據(jù)。按照這一原則,制定刑法,既不能憑主觀想象,也不能照抄照搬前人或外國現(xiàn)成的東西,而應當系統(tǒng)地進行調(diào)查研究,認真總結我國長期同犯罪作斗爭的經(jīng)驗,立足于我國的實際情況。刑法要有適當超前性,從動態(tài)上把握客觀實際。二、刑法的任務()保護方面1、保衛(wèi)國

8、家安全,保衛(wèi)人民民主專政的政權和社會主義制度。2、保護社會主義的經(jīng)濟基礎。3、保護公民的人身權利、民主權利和其他權利。4、維護社會秩序。()懲罰方面1、刑法同一切犯罪行為作斗爭2、對犯罪的懲罰是最嚴厲的刑罰制裁。3、刑罰對象只能是犯罪行為人。第四節(jié)刑法的體系和解釋一、刑法的體系刑法的體系,是指刑法的組成和結構。我國刑法分為總則、分則和附則三個部分。每一部分又分為章、節(jié)、條、款、項、等層次。1、總則A、刑法的任務、基本原則、適用范圍B、犯罪C、刑罰D、刑罰的具體運用E、其他規(guī)定2、分則A、危害國家安全罪;B、危害公共安全罪;C、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪;D、侵犯公民人身權利、民主權利罪;E、侵

9、犯財產(chǎn)罪;F、妨害社會管理秩序罪;G、危害國防利益罪;H、貪污賄賂罪;J、瀆職罪;K、軍人違反職責罪。3、附則修訂后刑法典開始施行的日期;修訂后刑法典與以往單行刑法的關系??倓t與分則的關系:刑法總則是關于犯罪、刑事責任和刑罰的一般原理原則的規(guī)范體系,是認定犯罪、確定刑事責任和適用刑罰所必須遵循的共同的規(guī)則。刑法分則是關于具體犯罪和具體法定刑的規(guī)范體系,是解決具體行為定罪量刑的標準??倓t與分則的關系是一般與特殊、抽象與具體的關系??倓t指導分則,分則是總則所確定的原理原則的具體體現(xiàn),二者相輔相成。只有把刑法總則和分則緊密地結合起來加以研究,才能正確地認定犯罪、確定責任和適用刑罰。4、條文的結構:條

10、文采用統(tǒng)一一編號,便于引用準確。所謂“款”,條文另起一段行文的,就叫款。所謂“項”,是用序號編排的,如剝奪政治權利:(一)、(二)。一個條文的同一款中包含有兩個或兩個以上意思的,在學理上稱前段、中段、后段,或第一段、第二段等。但書1)釋義:一個條文的同一款中如有用連詞“但是”來表示轉(zhuǎn)折關系的,則從“但是”開始這段文字,學理上稱之為“但書”。2)情況:前段的補充,如刑法第13條“.,但是情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪?!鼻岸蔚睦猓缧谭ǖ?5條累犯,應當從重處罰,但是過失犯罪除外?!睂η岸蔚南拗?,如刑法第21條第2款“緊急避險.,但是應當減輕或者免除處罰?!倍⑿谭ǖ慕忉尭拍睿菏菍π谭ㄒ?guī)

11、范含義的闡明。意義是以便準確無誤地理解刑法規(guī)定和刑法精神。分類:(-)以解釋的效力為標準,可分為立法解釋、司法解釋和學理解釋。1、立法解釋概念:是由最高立法機關對刑法的含義所作的解釋。在我國即全國人大及其常委會對刑法所作的解釋。情況:A、附在刑法典中B、對立法的說明。C、刑法實施中,司法機關發(fā)生分歧,立法機關出面解釋。2、司法解釋概念:是由最高司法機關對刑法含義所作的解釋。在我國有權進行司法解釋的司法機關是最高人民法院和最高人民檢察院。情況:A、最高人民法院和最高人民檢察院分別解釋。B、最高人民法院和最高人民檢察院聯(lián)合解釋。范圍:只限于審判工作和檢察工作中如何具體運用刑法規(guī)范的問題。效力:只限

12、于全國的審判工作和檢察工作。3、學理解釋概念:是由國家宣傳機構、社會組織、教學科研單位或?qū)<覍W者從學理上對刑法含義所作的解釋。立法解釋和司法解釋屬于正式解釋,具有法律約束力;學理解釋屬于非正式解釋,不具有法律約束力。(二)以解釋的方法不同,可分為文理解釋和論理解釋。1、文理解釋:對法律條文的字義,包括單詞、概念、術語,在文理上所作的解釋。2、論理解釋:是按照立法精神,聯(lián)系有關情況,從邏輯上所作的解釋。又分為當然解釋、擴張解釋和限制解釋。當然解釋是指刑法規(guī)定雖未明示某一事項,但依規(guī)范目的、事物屬性和形式邏輯,將該事項當然包括在該規(guī)范適用范圍內(nèi)的解釋。擴張解釋是根據(jù)立法原意,對刑法條文作超過字面意

13、思的解釋。限制解釋是根據(jù)立法原意,對刑法條文作狹于字面意思的解釋。第二章刑法的基本原則第一節(jié)刑法基本原則的概念和意義一、刑法基本原則的概念(1)概念:是指貫穿于全部刑法規(guī)范、具有指導和制約全部刑事立法和刑事司法的意義,并體現(xiàn)我國刑事法制的基本精神的準則。(2)特征:必須是貫穿全部刑法規(guī)范,具有指導和制約全部刑事立法和刑事司法的意義;必須體現(xiàn)我國刑事法制的基本精神,即“堅持法治、摒棄人治;堅持平等、反對特權;講求公正、反對徇私。”(3)內(nèi)容:包括罪刑法定原則、適用刑法人人平等原則和罪責刑相適應原則。二、刑法基本原則的意義刑法基本原則必須是貫穿全部刑法規(guī)范,具有指導和制約全部刑事立法和刑事司法的意

14、義;刑法基本原則必須體現(xiàn)我國刑事法制的基本精神:既有利于積極同犯罪作斗爭,又有利于切實保障公民的合法權益;既有利于推進法治化進程,又有利于維護法律的公正性;既有利于實現(xiàn)刑法的目的,又有利于達到刑罰的最佳效果。第二節(jié)罪刑法定原則一、罪刑法定原則的含義(1)概念:什么是犯罪,有哪些犯罪,各種犯罪的構成要件是什么,有哪些刑種,各個刑種如何適用以及各種具體罪的具體量刑幅度如何等,都由刑法加以規(guī)定。對于分則沒有明文規(guī)定為犯罪的.不得定罪處罰。概括起來說,就是“法無明文規(guī)定不為罪,法無明文規(guī)定不處罰”。(2)理論依據(jù):費爾巴哈的心理強制說和孟德斯鳩的工權分立說。(3)思想淵源:最早追溯1215年英國大憲章

15、。后在資產(chǎn)階級啟蒙思想家的影響下,1789年法國人權宣言體現(xiàn)了這一原則。(4)意義:既有利于維護社會秩序,又有利于保障人權;使刑事處罰有了確定性,強化了刑罰的威懾力量:是對公民個人自由的基本保證。(5)派生原則:西方排斥習慣法;排斥絕對不定期刑;禁止有罪類推;禁止重法溯及既往。其他學者明確性原則;嚴格解釋原則;實體正當性原則。二、在我國刑法(立法)中的體現(xiàn)(1)97刑法前:我國1979年刑法典基本上實行了罪刑法定原則,但由于有罪類推制度的存在,罪刑法定原則未得到重視和貫徹。(2)1997刑法后:明確規(guī)定了罪刑法定原則,并廢止類推。并在新刑法典和其后的刑法修正案以及單行刑法中全面、系統(tǒng)地體現(xiàn)了該

16、原則:第一,修訂的刑法實現(xiàn)了犯罪的法定化和刑罰的法定化。犯罪的法定化具體表現(xiàn)為:明確規(guī)定了犯罪的概念;明確規(guī)定了犯罪構成的共同要件;明確規(guī)定了各種具體犯罪的構成要件。刑罰的法定化具體表現(xiàn)為:明確規(guī)定了刑罰的種類;明確規(guī)定了量刑的原則和各種刑罰制度;明確規(guī)定了各種具體犯罪的法定刑。第二,修訂的刑法取消了類推制度,這是罪刑法定原則得以真正貫徹的重要前提。第三,修訂的刑法重申了刑法在溯及力問題上從舊兼從輕的原則。第四,在分則罪名方面,新刑法典已相當完備。分則條文由103條增加到350條,罪名數(shù)129個增加到412個。第五,在具體犯罪的構成要件或罪狀以及各種犯罪的法定刑的設置方面,修訂的刑法增強了法條

17、的可操作性。對于大量犯罪,盡量使用敘明罪狀;在犯罪的處罰規(guī)定上,注重量刑情節(jié)的具體化。(1)正確認定犯罪和判處刑罰定罪方面,對于刑法明文規(guī)定的各種犯罪,司法機關必須以事實為依據(jù),以法律為準繩,做到定性準確,不枉不縱;量刑方面,司法機關必須嚴格以法定刑及法定情節(jié)為依據(jù)。(2)正確進行司法解釋最高司法機關通過司法解釋,指導具體的定罪量刑活動,這對于彌補立法不足和統(tǒng)一規(guī)范司法實務,具有重要意義。第三節(jié)適用刑法人人平等原則一、適用刑法人人平等原則的含義任何人犯罪,都應當受到法律的追究;同樣情節(jié)的犯罪人,在定罪處罰時應當平等;任何人受到犯罪的侵害,都應當依法受到保護,而且被害人同樣的權益應當受到刑法同樣

18、的保護;任何人不得享有超越法律規(guī)定的特權,不得因犯罪人或者受害人的特殊身份、地位、或者不同出身、民族、宗教信仰等而對犯罪和犯罪人予以不同的刑罰適用。二、適用刑法人人平等原則的具體體現(xiàn)(1)定罪上一律平等任何人犯罪,無論其身份、地位等如何,一律平等對待,適用相同的定罪標準。(2)量刑上一律平等犯相同的罪且有相同的犯罪情節(jié)的,應做到同罪同罰。但若罪名相同,情節(jié)不同,理應區(qū)別對待。(3)行刑上一律平等凡罪行相同、主觀惡性相同的受刑人,刑罰處遇也應相同;罪行輕重不同,主觀惡性不同、改造表現(xiàn)不同者,理應給予差別處遇。第四節(jié)罪責刑相適應原則一、罪責刑相適應原則的含義(1)含義:犯多大的罪,就應承擔多大的刑

19、事責任,法院也應判處其相應輕重的刑罰,做到重罪重罰,輕罪輕罰,罰當其罪,罪刑相稱;在分析罪重罪輕和刑事責任大小時,不僅要看犯罪的客觀社會危害性,而且要結合考慮行為人的主觀惡性和人身危險性,把握罪行和罪犯各方面因素綜合體現(xiàn)的社會危害性程度,從而確定其刑事責任程度,適用相應輕重的刑罰。(2)歷史發(fā)展:最早可以追溯到原始社會的同態(tài)復仇和奴隸社會的等量報復。17、18世紀資產(chǎn)階級啟蒙思想家倡導,使罪刑相適應原則成為刑法基本原則。資產(chǎn)階級革命勝利后,罪刑相適應原則被寫進了法律。當今世界各國立法中得以修正,發(fā)展為罪責刑相適應原則。二、罪責刑相適應原則的立法體現(xiàn)第一,確立了科學嚴密的刑罰體系。性質(zhì)上,分生命

20、刑、自由刑、財產(chǎn)刑、資格刑;程度上,分重刑和輕刑;種類上,分主刑和附加刑。第二,規(guī)定了區(qū)別對待的處罰原則。刑法總則根據(jù)各種行為的社會危害性程度和犯罪人的人身危險性大小,規(guī)定了輕重有別的處罰原則。第三,設立了輕重不同的量刑幅度。我國刑法為各種具體犯罪規(guī)定了可以分割、能夠伸縮、幅度較大的法定刑。這就使得司法機關可以根據(jù)犯罪的性質(zhì)、罪行的輕重、犯罪人主觀惡性的大小,對犯罪人判處適當?shù)男塘P。三、罪責刑相適應原則的司法適用(1)糾正重定罪輕量刑的錯誤傾向,把量刑同定罪置于同等重要地位(2)糾正重刑主義的錯誤思想,強化量刑公正的執(zhí)法理念(3)糾正不同法院量刑輕重懸殊的現(xiàn)象,實現(xiàn)執(zhí)法中的平衡和協(xié)調(diào)統(tǒng)一第三章

21、刑法的效力范圍刑法的效力范圍,也稱刑法的適用范圍,是指刑法在什么時間、什么空間及對什么人具有效力。它分為刑法的空間效力和時間效力。第一節(jié)刑法的空間效力一、刑法空間效力概念和原則(-)概念:刑法的空間效力,是指刑法對地和對人的效力,它實際上要解決的是刑事管轄權的范圍問題。(二)原則:從各國刑法規(guī)定和理論主張來看,主要存在以下幾種原則:(1)屬地原則,以地域為標準,凡是在本國領域內(nèi)犯罪,無論是本國人還是外國人,都適用本國刑法;反之,在本國領域外犯罪,都不適用本國刑法。這一原則是建立在國家主權原則的基礎上的。(2)屬人原則,以犯罪人的國籍為標準,凡是本國人犯罪,不論在本國領域內(nèi)還是在本國領域外,都適

22、用本國刑法。這一原則是建立在本國公民應保證對本國法律的忠誠和服從的基礎上的。(3)保護原則,以保護本國利益為標準,凡侵害本國國家或國民利益的,不論犯罪人是本國人還是外國人,也不論犯罪地在本國領域內(nèi)還是在本國領域外,都適用本國刑法。保護原則的實質(zhì)是國家運用刑法手段使本國國家和公民利益免受外來侵害。(4)普遍原則,以保護各國共同利益為標準,凡發(fā)生國際條約所規(guī)定的侵害各國共同利益的犯罪,不論犯罪人是本國人還是外國人,也不論犯罪地是在本國領域內(nèi)還是本國領域外,都適用本國刑法。(5)折中原則,以采用屬地原則為基礎,兼采用其他原則,即凡是在本國領域內(nèi)犯罪的,均適用本國刑法;在本國領域外犯罪的,在一定條件下

23、也適用本國刑法?,F(xiàn)代世界各國刑法多采用折中原則,我國刑法也是如此。二、我國刑法的屬地管轄權(-)法條規(guī)定:刑法規(guī)定,凡在中華人民共和國領域內(nèi)犯罪的,除法律有特別規(guī)定的以外,都適用本法。(二)法條理解:根據(jù)上述規(guī)定,凡是在我國領域內(nèi)犯罪的,不論其是本國人還是外國人,原則上都適用我國刑法。(三)法條釋義:“領域”,是指我國國境以內(nèi)的全部區(qū)域,包括領陸、領水和領空。實質(zhì)領土:我國國境以內(nèi)領陸、領水和領空。擬制領土:我國的船舶或者航空器。不論該船舶或航空器在何地點、處何狀態(tài),我國均有刑事管轄權。我國駐外大使館、領事館內(nèi)。各國駐外大使館、領事館不受駐在國的司法管轄而受本國的司法管轄?!胺捎刑貏e規(guī)定”,

24、主要是指:刑法第11條關于“享有外交特權和豁免權的外國人的刑事責任,通過外交途徑解決”的規(guī)定。刑法第90條關于“民族自治地方不能全部適用本法規(guī)定的,可以由自治區(qū)或者省的人民代表大會根據(jù)當?shù)孛褡宓恼?、?jīng)濟、文化的特點和本法規(guī)定的基本原則,制定變通或者補充的規(guī)定,報請全國人民代表大會常務委員會批準施行”的規(guī)定。修訂刑法施行后由國家立法機關制定的特別刑法的規(guī)定?!疤貏e法優(yōu)于普通法”我國香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)基本法作出的例外規(guī)定。(四)隔地犯第三章刑法的效力范圍刑法的效力范圍,也稱刑法的適用范圍,是指刑法在什么時間、什么空間及對什么人具有效力。它分為刑法的空間效力和時間效力。第一節(jié)刑法的空間

25、效力一、刑法空間效力概念和原則(-)概念:刑法的空間效力,是指刑法對地和對人的效力,它實際上要解決的是刑事管轄權的范圍問題。(二)原則:從各國刑法規(guī)定和理論主張來看,主要存在以下幾種原則:(1)屬地原則,以地域為標準,凡是在本國領域內(nèi)犯罪,無論是本國人還是外國人,都適用本國刑法;反之,在本國領域外犯罪,都不適用本國刑法。這一原則是建立在國家主權原則的基礎上的。(2)屬人原則,以犯罪人的國籍為標準,凡是本國人犯罪,不論在本國領域內(nèi)還是在本國領域外,都適用本國刑法。這一原則是建立在本國公民應保證對本國法律的忠誠和服從的基礎上的。(3)保護原則,以保護本國利益為標準,凡侵害本國國家或國民利益的,不論

26、犯罪人是本國人還是外國人,也不論犯罪地在本國領域內(nèi)還是在本國領域外,都適用本國刑法。保護原則的實質(zhì)是國家運用刑法手段使本國國家和公民利益免受外來侵害。(4)普遍原則,以保護各國共同利益為標準,凡發(fā)生國際條約所規(guī)定的侵害各國共同利益的犯罪,不論犯罪人是本國人還是外國人,也不論犯罪地是在本國領域內(nèi)還是本國領域外,都適用本國刑法。(5)折中原則,以采用屬地原則為基礎,兼采用其他原則,即凡是在本國領域內(nèi)犯罪的,均適用本國刑法;在本國領域外犯罪的,在一定條件下也適用本國刑法?,F(xiàn)代世界各國刑法多采用折中原則,我國刑法也是如此。二、我國刑法的屬地管轄權(-)法條規(guī)定:刑法規(guī)定,凡在中華人民共和國領域內(nèi)犯罪的

27、,除法律有特別規(guī)定的以外,都適用本法。(二)法條理解:根據(jù)上述規(guī)定,凡是在我國領域內(nèi)犯罪的,不論其是本國人還是外國人,原則上都適用我國刑法。(三)法條釋義:“領域”,是指我國國境以內(nèi)的全部區(qū)域,包括領陸、領水和領空。實質(zhì)領土:我國國境以內(nèi)領陸、領水和領空。擬制領土:我國的船舶或者航空器。不論該船舶或航空器在何地點、處何狀態(tài),我國均有刑事管轄權。我國駐外大使館、領事館內(nèi)。各國駐外大使館、領事館不受駐在國的司法管轄而受本國的司法管轄。“法律有特別規(guī)定”,主要是指:刑法第11條關于“享有外交特權和豁免權的外國人的刑事責任,通過外交途徑解決”的規(guī)定。刑法第90條關于“民族自治地方不能全部適用本法規(guī)定的

28、,可以由自治區(qū)或者省的人民代表大會根據(jù)當?shù)孛褡宓恼?、?jīng)濟、文化的特點和本法規(guī)定的基本原則,制定變通或者補充的規(guī)定,報請全國人民代表大會常務委員會批準施行”的規(guī)定。修訂刑法施行后由國家立法機關制定的特別刑法的規(guī)定?!疤貏e法優(yōu)于普通法”我國香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)基本法作出的例外規(guī)定。(四)隔地犯(5)對追訴的犯罪,我國刑法有明文規(guī)定。(6)犯罪人是在我國境內(nèi)。第二節(jié)刑法的時間效力刑法的時間效力,是指刑法的生效時間、失效時間以及對刑法生效前所發(fā)生的行為是否具有溯及力的問題。一、刑法的生效時間(-)概念:刑法的生效時間指刑法發(fā)生效力的時間。(二)方式:一是從公布之日起即生效;二是公布之后經(jīng)過

29、一段時間再施行。二、刑法的失效時間(-)概念:刑法的失效時間指刑法終止效力的時間,由國家立法機關規(guī)定。()方式:一是由國家立法機關明確宣布某些法律失效;二是自然失效,即新法施行后代替了同類內(nèi)容的舊法,或者由于原來特殊的立法條件已經(jīng)消失,舊法自行廢止。三、刑法的溯及力(一)概念:刑法的溯及力,是指刑法生效后,對于其生效以前未經(jīng)審判或者判決尚未確定的行為是否適用的問題。如果適用,則有溯及力;如果不適用,則沒有溯及力。()原則:(1)從舊原則,即刑法對其生效前的行為一律沒有溯及力,按行為時的舊法處理。(2)從新原則,即新法對于其生效前未經(jīng)審判或判決尚未確定的行為一律適用,具有溯及力。(3)從新兼從輕

30、原則,即新法原則上具有溯及力,但舊法不認為是犯罪或者處刑較輕時,依照舊法處理。(4)從IH兼從輕原則,即新法原則上不具有溯及力,但新法不認為是犯罪或者處刑較輕的,則依新法處理。我國:從舊兼從輕原則。(三)在我國刑法中的體現(xiàn):(1)當時的刑法不認為是犯罪,現(xiàn)行刑法認為是犯罪的,只能適用修訂前的刑法,現(xiàn)行刑法不具有溯及力。(2)當時的刑法認為是犯罪,但現(xiàn)行刑法不認為是犯罪的,只要這種行為未經(jīng)審判或者判決尚未確定,則應適用現(xiàn)行刑法,即現(xiàn)行刑法具有溯及力。(3)當時的刑法和現(xiàn)行刑法都認為是犯罪,并且應當追訴的,原則上按舊法追究刑事責任。但是,如果當時的刑法處刑比現(xiàn)行刑法要重,則適用現(xiàn)行刑法。此即從輕原

31、則的體現(xiàn)。(4)如果根據(jù)當時的法律已經(jīng)作出了生效的判決的,該判決繼續(xù)有效。(四)關于適用刑法時間效力規(guī)定若干問題的解釋:A、自發(fā)布或規(guī)定之日起實行,效力適用于法律的施行期間;B、當時未處理的,按新的解釋處理;C、已經(jīng)處理的行為,適用新解釋對被告人有利的,適用新的解釋;D、已經(jīng)處理的,未有錯誤的,不再變動。第四章犯罪概念與犯罪構成第一節(jié)犯罪概念一、犯罪概念的類型(-)形式概念:僅從犯罪的法律特征上給犯罪下定義,而沒有涉及犯罪的本質(zhì)特征??偟膩碚f,就是把犯罪定義為具有刑事違法性并應受刑罰處罰的行為。()實質(zhì)概念:是從犯罪的本質(zhì)特征上給犯罪下定義,而不涉及犯罪的法律特征。馬克思主義真正科學地闡明犯罪

32、的實質(zhì)概念:“犯罪孤立的個人反對統(tǒng)治關系的斗爭?!奔矗缸锸蔷哂猩鐣:π缘男袨?。(三)混合概念:將犯罪的實質(zhì)概念和形式概念合二為一,既指出犯罪的本質(zhì)特征,又指出犯罪的法律特征。即犯罪是具有社會危害性、刑事違法性并應受刑罰處罰的行為。(我國)二、我國刑法中的犯罪概念(-)我國刑法第13條規(guī)定:“一切危害國家主權、領土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經(jīng)濟秩序,侵犯國有財產(chǎn)或者勞動群眾集體所有的財產(chǎn),侵犯公民私人所有的財產(chǎn),侵犯公民的人身權利、民主權利和其他權利,以及其他危害社會的行為,依照法律應當受到刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節(jié)顯著輕微危害不大的,

33、不認為是犯罪?!保ǘ┪覈谭ㄖ械姆缸锞哂幸韵氯齻€基本特征。(1)社會危害性概念:行為對刑法所保護的社會關系所造成的或可能造成的這樣或那樣損害的特性。是犯罪最本質(zhì)最基本的特征。決定因素:社會危害性的輕重大小主要決定于以下幾方面:a.行為侵犯的客體。b.行為的手段、后果以及時間、地點。c.行為造成的危害結果。d.行為人的情況及其主觀因素??疾焐鐣:π?,應當注意以下幾個方面:一是要用歷史的觀點看問題。二是要有全面的觀點。三是要透過現(xiàn)象看本質(zhì)。(2)刑事違法性概念:指行為違反刑法條文中所包含的刑法規(guī)范。只有當危害社會的行為觸犯刑法的時候才構成犯罪。(3)應受刑罰懲罰性概念:行為具有應當受到刑罰懲罰

34、的性質(zhì),這是對行為的評價,屬于應然的范疇。三個特征的關系:犯罪的以上三個基本特征緊密結合,缺一不可。嚴重的社會危害性是犯罪的最基本的屬性,揭示了犯罪的社會政治內(nèi)容。刑事違法性是犯罪的法律特征,揭示了犯罪與刑法的關系,表明了犯罪的法定性。應受刑罰懲罰性反映了犯罪與刑罰的關系,揭示了犯罪的法律后果。嚴重的社會危害性是刑事違法性與應受刑罰懲罰性的基礎,以刑事違法性為尺度,以應受刑罰懲罰性為歸宿。第二節(jié)犯罪構成一、犯罪構成的歷史沿革()資本主義國家:1)萌芽:意大利糾問式訴訟程序,一般審問確定是否有罪,特別審問進步審判。提出法律確認的概念。意大利刑法學家法利那休斯首先采用“犯罪事實”一詞。2提出:德國

35、刑法學家克萊茵將“犯罪事實”譯成“犯罪構成”,但當時只有訴訟法意義。3)初步闡述:心理強制說創(chuàng)始人費爾巴哈指出“犯罪構成就是違法行為中包含的各個行為的或事實的諸要件的總和”。4抽象化理論化:貝林格提出構成犯罪的六條件。5)進步發(fā)展:邁耶在刑法總論將貝林格六要件簡化為三要件,構成要件符合性,違法性以及歸責性;麥茲格,新構成要件主義,將行為、違法、責任列為犯罪論的核心。6)成果:大陸法系國家犯罪成立條件構成要件符合性(該當性)、違法性、有責性。(二)社會主義國家:0蘇聯(lián)刑法學家特拉伊寧提出必須把刑事責任的根據(jù)問題與具體犯罪構成緊密聯(lián)系起來研究。2)法律虛無主義對犯罪構成要件理論影響較大3蘇聯(lián)刑法總

36、則全面地論述了犯罪構成的主體、主觀方面、客體、客觀方面四要件。二、犯罪構成的概念(-)概念:依照我國刑法規(guī)定,決定某一具體行為的社會危害性及其程度而為該行為構成犯罪所必須的一切客觀和主觀要件的有機統(tǒng)一。(二)概念比較:犯罪構成VS犯罪概念(1)聯(lián)系:犯罪概念是犯罪構成的基礎,犯罪構成是犯罪概念的具體化。犯罪概念的各個基本屬性是通過犯罪構成來具體說明的。(2)區(qū)別:犯罪概念回答的是什么是犯罪、犯罪有哪些基本屬性的問題,從總體上劃清罪與非罪的界限,是確定犯罪的總標準,是對犯罪基本特征的高度概括。犯罪構成進一步回答犯罪是怎樣成立的、其成立需要具備哪些法定要件,其所要解決的是成立犯罪的具體標準、規(guī)格問

37、題,是劃清罪與非罪、此罪與彼罪的具體標準。(三)特征:(1)犯罪構成是一系列主客觀要件的有機統(tǒng)一。所謂有機統(tǒng)一,是指犯罪構成并非成立犯罪所需的各個要件的簡單相加,而是由各個要件按照犯罪構成的要求相互聯(lián)系、相互作用,共同組成一個說明犯罪規(guī)格與標準的有機整體。(2)只有對行為的社會危害性及其程度具有決定意義而為該行為成立犯罪所必需的事實特征,才是犯罪構成的要件。(3)行為成立犯罪所必須具備的諸要件是由刑法加以規(guī)定的,事實特征只有經(jīng)過法律的選擇才能成為犯罪構成要件。(四)構成要件內(nèi)容:犯罪客體,犯罪客觀方面,犯罪主體,犯罪主觀方面?!緺幾h】(趙秉志刑法教學參考書)1)二要件說:犯罪主觀反面、犯罪客觀

38、反面。2)三要件說:犯罪主體、危害行為、犯罪客體犯罪主體、犯罪客觀方面、犯罪主觀反面犯罪主觀方面、犯罪客觀方面、犯罪客體3)四要件說:犯罪客體、犯罪客觀方面、犯罪主體、犯罪主觀方面三、研究犯罪構成的意義第一,為追究犯罪人的刑事責任提供根據(jù)。第二,為劃分罪與非罪、此罪與彼罪的界限提供標準。第三,為無罪的人不受非法追究提供法律保障。第五章犯罪客體第一節(jié)犯罪客體概述一、犯罪客體的概念犯罪客體:我國刑法所保護的,為犯罪行為所危害的社會關系。犯罪客體是行為構成犯罪的必備要件之一。如果某一行為并未危害刑法所保護的社會關系,就不可能構成犯罪。二、研究犯罪客體的意義有助于認識犯罪的本質(zhì)特征有助于準確定罪有助于

39、正確量刑第二節(jié)犯罪客體的分類(-)劃分標準:按照犯罪行為所侵害的社會關系的范圍,把犯罪客體劃分為:犯罪的一般客體;犯罪的同類客體;犯罪的直接客體(-)關系:三類客體是一般與特殊、共性與個性、抽象與具體、整體與部分的關系。(三)分類意義:(1)可以進一步揭示各類犯罪客體的屬性,正確認識犯罪客體在刑事司法中的作用,解決刑事司法中諸如定罪量刑中的各種難題。(2)可以揭示犯罪的共性和個性特征,從更深的層次上認識犯罪,總結其規(guī)律性,制定正確的刑事政策。一、犯罪的一般客體(-)概念:一切犯罪所共同侵犯的客體,即我國刑法所保護的社會主義社會關系的整體。(二)地位:犯罪的一般客體是刑法所保護客體的最高層次,反

40、映了一切犯罪客體的共性,因此是研究一般犯罪特征的依據(jù),也是研究其他層次犯罪客體的基礎。二、同類客體(-)概念:某一類犯罪行為所共同侵犯的客體,即我國刑法所保護的社會主義社會關系的某一部分或某一方面。(二)地位:犯罪同類客體的劃分,是根據(jù)犯罪行為所危害的刑法所保護的社會關系的不同方面進行的科學分類。我國刑法分則根據(jù)這一同類客體的原理,將犯罪分為十大類。只有依據(jù)同類客體,才能對犯罪作科學的分類,建立嚴格的、科學的刑法分則體系。三、直接客體(-)概念:某一犯罪行為所直接侵犯的為我國刑法所保護的某種具體的社會關系。(-)地位:犯罪的直接客體是決定犯罪性質(zhì)的最重要因素,揭示了具體犯罪所危害社會關系的性質(zhì)

41、以及該犯罪的社會危害性的程度。(三)種類:(1)根據(jù)犯罪行為所直接侵犯的具體社會關系的單復簡單客體,是指一種犯罪行為只直接侵犯一種具體的社會關系。復雜客體,是指犯罪行為直接侵犯兩種以上的具體社會關系。(2)根據(jù)直接客體在犯罪中受危害程度,將復雜客體分為主要客體、次要客體、隨機客體。主要客體,是指某一具體犯罪所侵害的復雜客體中程度較嚴重的、刑法予以重點保護的社會關系。次要客體,是指某一具體犯罪所侵害的復雜客體中程度較輕的、刑法予以一般保護的社會關系。隨機客體,是指某一具體犯罪所侵害的復雜客體中可能由于某種機遇而出現(xiàn)的客體。(3)以具體犯罪侵害的社會關系是否具有物質(zhì)性為標準對物質(zhì)性客體侵害的標志是

42、產(chǎn)生物質(zhì)性的損害結果。對非物質(zhì)性客體侵害的標志是不具有直接的物質(zhì)損害形式。第三節(jié)犯罪客體與犯罪對象一、犯罪對象的概念(一)概念:是指刑法分則規(guī)定的犯罪行為直接作用的客觀存在的具體人或者具體物。(二)特征:(1)客觀實在性,表現(xiàn)為它一經(jīng)犯罪行為作用,就成為客觀的存在,不以人們的意志為轉(zhuǎn)移。(2)可知性,表現(xiàn)為盡管其紛繁復雜,但是可以被人們所認識。(三)特點:1.犯罪對象是具體的人或物。.犯罪對象是犯罪行為直接作用的人或物。.犯罪隊形是刑法規(guī)定的人或物。(四)分類:依物質(zhì)表現(xiàn)形式,犯罪對象包括物體和人體兩種。物體是指貨幣、物品等一切具有價值、歸屬關系的東西。人體是指人的身體,受犯罪行為作用主要表現(xiàn)

43、在其生命、健康、名譽等受到損害或脅迫。依有無特殊限制,分為普遍犯罪對象和特定犯罪對象。普遍犯罪對象泛指人或物而不加任何限制。特定犯罪對象指某種特定范圍內(nèi)的人或物。二、犯罪對象與犯罪客體的聯(lián)系和區(qū)別(-)聯(lián)系:(1)作為犯罪對象的具體物是作為犯罪客體的具體社會關系的物質(zhì)表現(xiàn);(2)作為犯罪對象的具體人是作為犯罪客體的具體社會關系的主體或參加者。(3)犯罪分子的行為就是通過犯罪對象即具體物或者具體人來侵害一定的社會關系的。(二)區(qū)別:(1)犯罪客體決定犯罪性質(zhì),犯罪對象則未必。(2)犯罪客體是任何犯罪構成的必要要件,而犯罪對象則僅僅是某些犯罪的必要要件。(3)任何犯罪都會使犯罪客體受到危害,而犯罪

44、對象則不一定受到損害。(4)犯罪客體是犯罪分類的基礎,犯罪對象則不是。第六章犯罪客觀方面第一節(jié)犯罪客觀方面概述一、犯罪客觀方面的概念與特征(-)概念:刑法規(guī)定的、說明行為對刑法所保護的社會關系造成損害的客觀外在事實特征。犯罪客觀方面是構成犯罪所必須具備的要件。(二)特征(1)法定性(2)以客觀事實特征為內(nèi)容(3)是說明行為對刑法所保護的社會關系有所侵犯的客觀事實特征(4)是成立犯罪所必須具備的核心因素二、犯罪客觀方面的要件(1)危害行為是一切犯罪在客觀方面都必須具備的要件,是一切犯罪構成要件的核心要件;(2)危害結果是大多數(shù)犯罪成立在客觀方面必須具備的要件;(3)犯罪的方法、時間、地點只是某些

45、犯罪成立在客觀方面所必須具備的要件。傳統(tǒng)刑法理論中:危害行為被稱為犯罪客觀方面的必要要件,危害結果、犯罪的方法、時間、地點則被稱為犯罪客觀方面的選擇要件。刑法因果關系不是犯罪客觀方面的要件。三、研究犯罪客觀方面的意義(1)有助于區(qū)分罪與非罪的界限。(2)有助于區(qū)分此罪與彼罪的界限。(3)有助于區(qū)分犯罪完成與未完成形態(tài)的界限(4)有助于正確分析和認定犯罪主觀要件。(5)有助于正確量刑。第二節(jié)危害行為一、危害行為的概念和特征(一)概念:在人的意志或意識支配下實施的危害社會的身體動靜。(二)特征:(1)客觀上:是人的身體動靜(有體性)(2)主觀上:是基于行為人的意志或意識支配下的身體動靜(有意性)缺

46、乏有意性的行為:(1)人在睡夢中或處于精神錯亂狀態(tài)下的舉動。(2)人在不可抗力作用下的舉動。(3)人在身體受到強制情況下的行為。(3)法律上:是對社會有害的身體動靜(有害性)爭議:言論是否治罪我們:語言本身并非行為,不可能成立犯罪;但發(fā)表言論的有意識、有意志的身體活動若具有社會危害性,可能構成犯罪。(四)形式:作為與不作為。二、作為(-)概念:是指行為人以積極的行為實施的違反禁止性規(guī)范的危害行為。(二)特征:1.危害行為的三個特征.只能以身體活動實施.違反的是禁止性規(guī)范(三)實施方式:(1)利用自己身體的作為。(2)利用物質(zhì)工具的作為。(3)利用自然力的作為。(4)利用動物實施的作為。(5)利

47、用他人實施的作為。三、不作為(-)概念:指行為人負有實施某種行為的特定法律義務,能夠履行而不履行的危害行為。(二)條件:1.行為人負有實施某種作為的特定法律義務2.行為人有能力履行特定法律義務3.行為人沒有履行作為的特定的法律義務(三)表現(xiàn)形式:身體的靜止、消極,但并非絕對。在某些不作為犯罪中,行為人往往具有積極的身體活動,如偷稅罪。(四)不作為的義務來源:(1)法律明文規(guī)定的義務。不僅指刑法明文規(guī)定的義務,而且是指由國家制定或認可并由國家強制力保證其實施的一切行為規(guī)范的總和,包括憲法、法律、行政法規(guī)、條例、規(guī)章等等。非刑事法律明文規(guī)定的義務只有經(jīng)刑法認可或要求的,才能被視為作為義務的根據(jù)。換

48、言之,只有當其他法律、法規(guī)規(guī)定的義務成為刑法規(guī)范所要求履行的義務時,才是不作為法律義務的根據(jù)。(2)職務或業(yè)務上要求的義務。職務或業(yè)務上要求的行為的前提是擔任相應的職務或從事相應的業(yè)務。在認定時,要注意義務的時限和對象,時限:應是行為人執(zhí)行職務或從事業(yè)務之時,對象:必須僅限于職務或業(yè)務范圍內(nèi)的事項。(3)法律行為引起的義務。法律行為是指在法律上能夠產(chǎn)生一定權利義務的行為。法律行為在實踐中主要表現(xiàn)為合同行為,廣義地包括自愿承擔義務行為。(4)先行行為引起的義務。這種義務是指由于行為人的某種行為使刑法所保護的某種社會關系處于危險狀態(tài)時,行為人負有的排除危險或防止危險結果發(fā)生的特定義務。先行行為是否

49、僅限于違法行為,是一個理論上爭議較大的問題。我們認為,無論是違法行為還是合法行為,既然由于它而使某種合法權益處于危險的狀態(tài),行為人就有義務消除他能夠消除的危險。當然,對這一問題還需要進一步研究。(五)理論分類:純正(真正)不作為犯:刑法明文規(guī)定只能由不作為構成的犯罪,如遺棄罪等;不純正(真正)不作為犯:既可以由作為實現(xiàn),也可以由不作為實現(xiàn)的犯罪,如故意殺人罪等。四、持有(-)概念:指行為人對特定物品進行事實上和法律上的支配、控制。爭議:屬于何種形式上的行為,學說:(目前未形成通說)(1)作為說(2)不作為說(3)擇一行為說(4)獨立行為說五、危害行為在犯罪構成中的地位和作用(-)地位:是整個犯

50、罪構成的核心。(二)作用:(1)對定罪量刑有重要作用。(2)限定犯罪的具備范圍,將思想排除在犯罪之外。第三節(jié)危害結果一、危害結果的概念和特征(-)概念:(理論爭議)(1)有的認為,危害結果是特指危害行為給客體造成的損害;(2)有的認為,危害結果就是犯罪行為已經(jīng)造成實際損害結果或者具體的物質(zhì)性的損害結果;(3)有的認為,危害結果是指犯罪行為通過影響犯罪對象而對犯罪客體造成的法定現(xiàn)實損害及具體危險事實。我們認為:刑法意義上的危害結果有廣義和狹義之分。(1)廣義的危害結果:行為人的危害行為所引起的一切對社會的損害。包括直接結果和間接結果、犯罪構成要件的結果和非犯罪構成要件的結果。(2)狹義的危害結果

51、:作為犯罪構成要件的結果,通常也就是對直接客體所造成的損害。狹義的危害結果可以被進一步分為物質(zhì)性危害結果和非物質(zhì)性危害結果(三)特征:.客觀性:危害結果只能是一種客觀存在的事實,不能是可能造成的損害。.因果性:危害結果由危害行為所弓I起.侵害性:任何一種危害結果都必然是危害行為對社會造成的一定危害.多樣性:因為刑法所保護的社會關系、危害行為、行為對象、手段等都具有多樣性。二、危害結果的種類(-)以危害結果是否是犯罪構成要件為標準,分為構成結果和非構成結果。(1)構成結果,指屬于犯罪構成要件的危害結果。我國過失犯罪和間接故意犯罪以危害結果的發(fā)生為構成要件。(2)非構成結果:指不屬于犯罪構成要件的

52、危害結果。表現(xiàn):存在于未遂犯與中止犯的中間結果;存在于結果加重犯中的、超出基本構成之外的加重結果;可以存在于任何性質(zhì)、任何形態(tài)中的隨意結果。分類意義:有利于正確認識危害結果在不同犯罪構成中的地位和作用;有利于正確定罪量刑。(-)以危害結果的現(xiàn)象形態(tài)為標準,分為物質(zhì)性結果和非物質(zhì)性結果。(1)物質(zhì)性結果:指現(xiàn)象形態(tài)表現(xiàn)為物質(zhì)性變化的危害結果,具有可測量性。(2)非物質(zhì)性結果:指現(xiàn)象形態(tài)表現(xiàn)為非物質(zhì)性變化的危害結果,具有不可測量性。分類意義:有助于全面認識危害結果;有助于對非物質(zhì)性結果作深入研究。(三)以危害結果距離危害行為遠近為標準,分為直接結果和間接結果。(1)直接結果,是指由危害行為所直接造

53、成的侵害事實,它與危害行為之間不存在獨立的另一現(xiàn)象作為中介。(2)間接結果,是指由危害行為所直接造成的侵害事實,它與危害行為之間存在獨立的另一現(xiàn)象作為聯(lián)系中介。分類意義:直接結果有助于正確定罪量刑;間接結果對量刑有影響。三、危害結果的地位危害結果并非犯罪構成的共同要件,它只是某些犯罪即結果犯的構成要件。第四節(jié)危害行為與危害結果之間的因果關系一、概述(-)概念:刑法上研究的因果關系,是指危害行為同危害結果之間的引起與被引起關系。(二)地位:因果關系是在危害結果發(fā)生時使行為人負刑事責任的必要條件。(三)特征(1)因果關系的客觀性:因果關系作為客觀現(xiàn)象間引起與被引起的關系,是不依人的意志為轉(zhuǎn)移而客觀

54、存在的。(2)因果關系的相對性:一現(xiàn)象是某一現(xiàn)象的結果,其本身又可以是另一現(xiàn)象的原因。(3)因果關系的時間序列性:作為原因的危害行為的實施,必定先于作為結果的危害結果的出現(xiàn)。(4)因果關系的條件性和具體性:危害行為行為引起某種危害結果,總是同當時的具體時間、地點及其他各種條件相互作用。(5)因果關系的復雜性:表現(xiàn)為一果多因、一因多果。二、因果關系的必然聯(lián)系和偶然聯(lián)系問題(1)必然果關系:一般表現(xiàn)為一對現(xiàn)象之間存在著內(nèi)在的、必然的、合乎規(guī)律的引起與被引起的關系。它是因果關系基本的和主要的表現(xiàn)形式。(2)偶然因果聯(lián)系:某種行為本身并不包含產(chǎn)生某種危害結果的必然性,但在其發(fā)展過程中,偶然又有其他原因

55、加入其中,即偶然地同另一原因的展開過程相交錯,由后來介入的這一原因合乎規(guī)律地引起了這種危害結果的情況。偶然因果關系通常對量刑具有一定的意義,有時對定罪與否也有一定的影響。爭議有觀點認為,不作為的危害行為與危害結果之間在客觀事實上并不存在因果關系,而只是法律上擬制的因果關系。我們認為不作為行為與危害結果之間的因果關系是客觀存在的,而不是法律擬制的。不作為的原因力,就在于它應該阻止而沒有阻止事物向危險方向發(fā)展。不作為犯罪因果關系的特殊性在于:它以行為人負有特定的行為義務為前提。除此以外,它的因果關系應與作為犯罪一樣認定。否認不作為犯罪因果關系的客觀性,實質(zhì)上也就是否認了不作為犯罪負刑事責任的客觀基

56、礎。四、因果關系與刑事責任的聯(lián)系和區(qū)別我國刑法中的犯罪構成是主客觀諸要件的統(tǒng)一,行為符合犯罪構成才能追究行為人的刑事責任。刑法上的因果關系是為了解決已經(jīng)發(fā)生的危害行為是由誰的行為造成這一問題,因此只是確立了行為人對特定危害結果負刑事責任的客觀基礎,并不等于解決了其刑事責任問題。要使行為人對危害結果負刑事責任,還必須具備主觀上的故意或過失。否則,即使行為與危害結果之間具有因果關系,仍不能構成犯罪和使其負刑事責任。五、刑法上的因果關系的認定(-)大陸法系學說:條件說、原因說、相當因果關系說等。(二)英美法系學說:近因說、預見說、刑罰功能說等。(三)我國學說:必然因果關系說兩個因果關系說必然因果關系

57、與偶然因果關系統(tǒng)說實質(zhì)性聯(lián)系說高概率因果關系說第五節(jié)犯罪客觀方面的其他要件一、時間、地點、方法對定罪的意義(1)作為構成要件的時間,是指刑法規(guī)定的構成某些犯罪必須具備的犯罪發(fā)生的特定時間;(2)作為構成要件的地點,是指刑法規(guī)定的構成某些犯罪必須具備的犯罪發(fā)生的特定場所;(3)作為構成要件的方法,是指刑法規(guī)定的構成某些犯罪必須具備的實施危害行為的特定方式。二、時間、地點、方法對量刑的意義(1)這些因素往往會影響犯罪行為本身社會危害程度的大小,影響量刑的輕重。(2)有的刑法條文直接而明確地把特定的方法、地點作為某罪加重處罰的條件。第七章犯罪主體第一節(jié)犯罪主體概述一、犯罪主體的概念(-)概念:實施危

58、害社會的行為并且依法應當承擔刑事責任的自然人和單位。(-)要件/特征(自然人):L必須是自然人2.必須具備刑事責任能力(三)分類:從主體的法律性質(zhì)上分,犯罪主體包括自然人犯罪主體和單位犯罪主體。二、犯罪主體的意義(-)定罪意義(1)任何犯罪都有主體,離開了犯罪主體就不存在犯罪,也不會發(fā)生刑事責任問題。(2)犯罪主體需要一定的條件,只有具備了法律所要求的犯罪主體條件的人,才能構成犯罪并應承擔刑事責任。(二)量刑意義在具備犯罪主體要件的同樣情況下,犯罪主體的具體情況也可能不同,而不同的具體情況又影響到刑事責任程度的大小。第二節(jié)刑事責任能力一、刑事責任能力的概念(-)概念:行為人構成犯罪和承擔刑事責

59、任所必需的,行為人具備的刑法意義上辨認和控制自己行為的能力。簡言之,刑事責任能力,就是行為人辨認和控制自己行為的能力。(-)本質(zhì):行為人在行為時具備相對的自由意志能力,即行為人實施刑法所禁止的嚴重危害社會的行為,具備有條件的也即相對自由的認識和抉擇行為的能力。因此,刑事責任能力是行為人行為時犯罪能力與承擔刑事責任能力的統(tǒng)一,是其辨認行為能力和控制行為能力的統(tǒng)一。(三)地位:刑事責任能力作為犯罪主體地核心和關鍵要件,對于犯罪主體的成立以及行為人的定罪量刑,具有至關重要的作用和意義。二、刑事責任能力的內(nèi)容(-)概念:行為人對自己行為所具備的刑法意義上的辨認能力與控制能力。(-)包括:辨認能力與控制

60、能力辨認能力是指行為人具備對自己的行為在刑法上的意義、性質(zhì)、作用、后果的分辨認識能力??刂颇芰κ侵感袨槿司邆錄Q定自己是否以行為觸犯刑法的能力。兩者聯(lián)系:一方面,辨認能力是刑事責任能力的前提和基礎。另一方面,控制能力是刑事責任能力的關鍵??傊?,刑事責任能力的存在,要求辨認能力與控制能力必須齊備,缺一不可。三、刑事責任能力的程度(-)決定因素:一是人的知識和智力成熟程度,二是精神即人的大腦功能正常與否的狀況。此外,重要器官生理功能的喪失對刑事責任能力的程度也會有一定的影響。(二)分類:我國四分法1.完全刑事責任能力(1)范圍年滿18周歲、精神和生理功能健全且智力與知識發(fā)展正常的人間歇性的精神病人處

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