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文檔簡介
詐騙行為、陷入錯誤與處分行為之因果關(guān)聯(lián)摘要:詐騙行為、陷入錯誤和處罰行為三者接續(xù)的因果關(guān)聯(lián),對于詐騙罪犯罪形態(tài)的判斷舉足輕重;被害人教義學(xué)建立的理論模型確有不當(dāng)之處,但在詐騙罪兩對因果關(guān)聯(lián)的判斷上卻擁有其顯見的奉獻(xiàn);以倫勃朗案作為引子,檢視被害人教義學(xué)的有益觀點,在標(biāo)準(zhǔn)刑法學(xué)框架下實現(xiàn)兩對因果關(guān)聯(lián)的妥當(dāng)判斷。
關(guān)鍵詞:詐騙行為;陷入錯誤;處罰行為;被害人教義學(xué)。
前言。
我國刑法266條對詐騙罪的規(guī)定屬簡單罪狀,根據(jù)通常理論,要成立完整的詐騙罪必須經(jīng)過“欺騙行為→認(rèn)識錯誤→處罰行為→詐取財物〞這一因果過程[1],此即詐騙〔既遂〕罪的根本構(gòu)造。質(zhì)言之,被害人的認(rèn)識錯誤是詐騙既遂成立的必備獨立要素,是連接“詐騙行為〞和“處罰行為〞的因果鏈條上的一環(huán)。
當(dāng)受騙者對行為人所虛構(gòu)的事項完全信以為真,肯定屬于陷入認(rèn)識錯誤。問題在于,在具體的詐騙案件中,行為人雖然實施了欺騙行為,但被騙方對此并未相信,而是另有所圖,毅然交付財物,此時能否定定被騙者陷入了認(rèn)識上的錯誤,并進而認(rèn)定詐騙既遂的成立?下面先來看一那么臺灣的實例:
富商丙向收藏家丁佯稱有荷蘭畫家倫勃朗的名畫發(fā)售。丁自命品位非凡,略能分辨畫作真?zhèn)?,仔?xì)鑒識后認(rèn)為,從畫作光源的處理方式可知顯非出自于倫勃朗手筆,但從作品年代及繪畫格調(diào),應(yīng)可判定為文藝復(fù)興時期其他荷蘭畫家的原作,街坊丙開價的一百萬,丁認(rèn)為劃算,丁遂買入該畫。實那么,該畫基本就是現(xiàn)今國際防畫集團的仿制品,丙對此知之甚詳。試問丙所為是否構(gòu)成詐欺罪?①案例波及三個問題:〔1〕丁是否陷入了詐騙罪意義上的認(rèn)識錯誤?〔2〕如果〔1〕成立,丁的認(rèn)識錯誤是否屬丙的欺騙行為所致?〔3〕如果〔2〕成立,丁的認(rèn)識錯誤與丁的處罰行為是否具有因果關(guān)系?②。
一詐騙行為與陷入錯誤的因果關(guān)聯(lián)。
學(xué)者有云,詐欺,本質(zhì)上是“斗智〞的游戲,詐欺罪所欲愛護者,一言以蔽之,就是在斗智角力中財產(chǎn)受損的失敗者[2]。則在這場較量中,行為人未能讓人相信他的詐術(shù),但是誤打誤撞,卻獲得了受害者自愿奉上的財物。這種情況下,欺詐的行為人是否屬于這場斗智中的勝利者?詐騙行為與陷入錯誤的因果關(guān)聯(lián)何在?
〔一〕陷入“認(rèn)識錯誤〞的判定。
傳統(tǒng)觀點認(rèn)為,受騙者對行為人的欺騙行為存在疑心時,原那么上并不阻礙陷入認(rèn)識錯誤的認(rèn)定。
簡言之,被害人疑心行為人的騙取行為,但毅然處罰了財物,仍屬詐騙罪意義上的陷入“認(rèn)識錯誤〞。
現(xiàn)在的問題是,受害者非止步于疑心,而是對于行為人所聲稱的事項并不相信,如何定性?對此,學(xué)界討論不多,原因不外乎為:大多數(shù)情況下,只要受騙者不相信,受騙者不會處罰財物,直接定性為詐騙未遂即可;如果受騙者在不相信行為人所稱事項后,卻又出于憐憫或擺脫騷擾的心理,處罰了財物,直接定詐騙未遂[3]114。但是倫勃朗案,受害者出于可能的暴利,這種可能暴利的夢想是否屬于認(rèn)識錯誤?
進而是否屬于欺騙行為所導(dǎo)致的認(rèn)識錯誤?
通常理論認(rèn)為,詐騙罪中的欺騙行為必須是使他人〔受騙者〕產(chǎn)生與客觀真實不相符的觀念〔認(rèn)識錯誤〕的行為。而錯誤是指受騙者的意識與事實、真相不一致。則欺騙行為是否包括使他人產(chǎn)生與行為人描述不一致的觀念?
字面上看,使他人產(chǎn)生與詐騙行為人描述不一致的觀念具有兩種可能,一是與事實相符,二是與事實不符。結(jié)合本案,丙的欺騙行為使丁產(chǎn)生的觀念與事實不符。但是,后面出現(xiàn)的結(jié)果已經(jīng)不在丙的控制范圍之內(nèi),或者說不屬于丙的欺騙行為直接導(dǎo)致,而是參加了丁的另有所圖,并且與丙的欺騙行為相比,丁的另有所圖發(fā)揮了更大的作用,在這個意義上,丁未陷入詐騙罪意義上的認(rèn)識錯誤,欺騙行為與陷入錯誤的因果關(guān)系不能成立。
〔二〕被害人教義學(xué)的缺乏與借鑒。
就上述問題來反省,被害人教義學(xué)③似乎提供了一個不同的視角。1977年德國刑事法學(xué)者阿梅隆〔Amelung〕首先在GA〔GoltdammersArchiyfurStrafrecht〕雜志上發(fā)表專論,探討“詐欺罪中的被欺騙者之錯誤與疑心〞,首次把被害人教義學(xué)的理論運用在詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件的討論中。阿梅隆指出:刑法乃國家愛護法益之所用最后伎倆,如果被害人本身可以經(jīng)由適當(dāng)?shù)募總z來愛護法益,而任意不采用該伎倆時,那么刑法便沒有介入的余地。據(jù)此,他認(rèn)為,就詐騙罪而言,既然客觀上存在足以令人疑心的事實,被害人主觀上也的確產(chǎn)生了疑心,卻仍然交付財物,便可以認(rèn)為被害人在足以愛護其法益的情況下不予愛護,在評價上屬于波及風(fēng)險投機行為,不足刑法愛護的必要性[4]。
阿梅隆認(rèn)為,產(chǎn)生疑心時,被騙者沒有陷入認(rèn)識錯誤,而不同意由對“認(rèn)識錯誤〞進行解釋的角度來引申出這樣的結(jié)論,而是在構(gòu)成要件框架之外解決疑心這個問題———與認(rèn)識錯誤概念語義上的含義沒有關(guān)系[5]。阿梅隆將被害人的疑心等同于沒有陷入認(rèn)識錯誤,對于產(chǎn)生疑心想法的被害人一概不予愛護,具有激勵公眾審慎從事、小心陷阱的成效;但是,在這刃劍的背面卻是更大的危害:這樣的做法不利于風(fēng)險投資,從而妨礙社會生活的進步和開展。
既要禁止相當(dāng)程度的風(fēng)險活動,又要允許一定程度的風(fēng)險活動存在。作為社會的產(chǎn)物,具有社會功能的法律必須尊重社會的這種價值選擇,對之作出相適應(yīng)的、恰當(dāng)?shù)姆答仭τ趥惒拾高@種極端的情況,阿梅隆未作闡述;但是,舉重以明輕,按照阿梅隆的邏輯,被害人不相信騙取行為,由于其他原因而處罰財物,更不會在刑法愛護范圍內(nèi)。
許內(nèi)曼〔BerndSchunemann〕在系統(tǒng)提出被害人解釋學(xué)原理的同時,也重點對被害人的疑心與錯誤作了辨別。他首先指出詐騙罪中被害人疑心與陷入錯誤之間在決定論上的基本差別。許內(nèi)曼認(rèn)為,個人的疑心在決定論的術(shù)語里意指,個人不是因錯誤的理解,而是有意識地在不確定的情況下去做決定,從而在一個規(guī)范的情況下,不受一些做經(jīng)濟決定時的詐術(shù)影響,它始終和生態(tài)人類互相照應(yīng)。被騙的人對于冒稱的事實不是不在乎,而是在他心里對這種事實已經(jīng)有所主見。由此,在最終的結(jié)論上,許內(nèi)曼認(rèn)同阿梅隆的觀點,他指出,當(dāng)行為人所聲稱的欺騙內(nèi)容在客觀上足以令人疑心,且被害人主觀上也產(chǎn)生了疑心,被害人顯然可以經(jīng)由適當(dāng)?shù)霓k法,如通過鑒定或探尋市場交易行情,或單純地不進行財產(chǎn)處罰,就能到達(dá)自我愛護,防止損害發(fā)生。被害人舍此舉手之勞的適當(dāng)伎倆,因而遭受了財產(chǎn)上的損害的,國家也就沒有必要大非周折,動用刑罰制裁行為人[6]。許內(nèi)曼和阿梅隆的觀點殊途同歸,對于一般的受害人過于苛求,而忽視交易市場的風(fēng)云變幻和交易時機的稍縱即逝。
瑙克〔Naucke〕從限制刑法的范圍不僅僅是立法改革者的任務(wù),也是運用法律的司法官員和學(xué)界的任務(wù)出發(fā),論證的落腳點不僅停留在欺騙行為上,而且討論欺騙和認(rèn)識錯誤之間的因果關(guān)系。瑙克認(rèn)為,根據(jù)條件說來判斷詐騙罪中欺騙和認(rèn)識錯誤的因果關(guān)系并不充沛,還要具有相當(dāng)因果關(guān)系,才能確定一個欺騙行為恰當(dāng)?shù)亍渤渑娴亍骋鹆恕跋萑胝J(rèn)識錯誤〞這個結(jié)果。瑙克同時解決了如何判斷什么才是被害人難以識破的欺騙行為的規(guī)范問題,開展出了客觀規(guī)范說,也就是說根據(jù)一個若的、理想的人———并非愚笨和敵視生活的人,在具體的情況下,作為被害人是否可能以及必須察覺被騙為規(guī)范[5]。
瑙克主張采用相當(dāng)因果關(guān)系說來判斷欺騙行為和陷入認(rèn)識錯誤的因果關(guān)系,在事實因果關(guān)系的判斷這一層面上無可厚非;但是,瑙克同時認(rèn)為,除卻所謂的“愚笨的人〞、“生活的敵人〞和“不能改變的精神弱耗者〞,要辨別“可以改變的精神弱耗者〞和“理想的平均人〞,對于“可以改變的精神弱耗者〞不予愛護。瑙克的觀點最大的問題和漏洞在于,為了創(chuàng)立一個可以運用的理論模型,卻違背了法律面前人人平等〔被害人在刑法面前亦平等〕的亙古理念。
對于上述被害人教義學(xué)的觀點,德國學(xué)者羅克辛〔Roxin〕作出回應(yīng)與批評:首先,即使被害人疏于愛護自己的財物,導(dǎo)致對財物占有的緩和而被盜時,也不能因此否認(rèn)行為人成立盜竊罪。在認(rèn)定詐騙罪時,如果因為被害人容易輕信他人,便將其排除在刑法的愛護范圍之外,那么不合乎立法精神。其次,刑法的補充性并不能推論出被害人教義學(xué)理論。刑法的補充性的根本內(nèi)涵是,國家能夠使用較輕微的辦法以預(yù)防社會損害時,那么沒有適用刑法的余地。顯然,該原那么是針對國家行為而言的,適用對象并不包括一般國民,并不是說,“國民可以自我愛護時刑法便沒有適用的余地〞。再次,被害人教義學(xué)將刑法的補充性原那么擴張解釋為“要求國民自我愛護〞原那么,這也不合乎歷史事實。因為,從歷史的開展來看,禁止國民采用私刑,將刑罰權(quán)賦予國家獨占,正是為了解除國民的自我愛護任務(wù)。最后,被害人教義學(xué)的論點違反了刑事政策。如果個人因為輕易相信他人就不能得到國家愛護,則,個人在公眾生活中就必然時刻處于提心吊膽之境地,個人行為的自由也隨之受到限制[7]。
被害人教義學(xué)從被害人的角度切入來建立不法評價的觀點,有其清新自然的一面,對傳統(tǒng)的刑法標(biāo)準(zhǔn)研究有一定的借鑒意義,如重視詐騙犯罪中欺騙行為和陷入認(rèn)識錯誤的因果關(guān)聯(lián);但是,被害人教義學(xué)用力過甚,似乎過猶不及。立法者基于法益愛護,在設(shè)計個罪構(gòu)成要件時已經(jīng)初步考慮了被害人教義學(xué)的思想,因而在某些犯罪的構(gòu)成要件中,被害人本身地位與角色無法被特別地強調(diào),此時被害人教義學(xué)并無實際適用的余地。比方,盜竊就是盜竊,即使被害人自己不小心,盜竊行為只要實施也應(yīng)構(gòu)成盜竊罪。即使是在詐騙罪這種互動型犯罪中,誠如前述,被害人教義學(xué)所倡導(dǎo)的局部理念可以通過刑法教義學(xué)來實現(xiàn)。
二陷入錯誤與處罰行為的因果關(guān)聯(lián)。
在詐騙罪中,受騙者的“處罰行為〞是在“欺騙行為〞、基于欺騙行為引起“認(rèn)識錯誤〞、與行為人“取得財產(chǎn)〞之間起連接作用的要素。如果不足受騙者的處罰行為,則,即使行為人取得了財產(chǎn),也不能認(rèn)定為“騙取〞了財產(chǎn)[3]123。“處罰行為〞這一要素,具有辨別基于受騙者有瑕疵的意思取得財產(chǎn)〔如詐騙罪〕和違反被害人的意思取得財產(chǎn)〔如盜竊罪〕的機能。
詐騙罪中的受騙者的處罰行為,必須是基于認(rèn)識錯誤,而認(rèn)識錯誤的陷入或繼續(xù)維持是由于行為人的欺騙行為所致。這種認(rèn)識錯誤與財產(chǎn)處罰之間的構(gòu)成要件要素之間的關(guān)系,在刑法理論上也被稱為因果關(guān)系。但由于這種因果關(guān)系并不是存在于外部的客觀事實過程,而是存在于受騙者的內(nèi)心思考領(lǐng)域,所以常常被稱為“心理的因果性〞。如果不存在這種心理的因果性,即如果處罰行為不是基于認(rèn)識錯誤,那么不屬于詐騙罪中的處罰行為[3]124。
誠如前述,倫勃朗案中,行為人的騙取行為未使對方陷入認(rèn)識錯誤,對方基于自己的判斷,認(rèn)為畫雖非倫勃朗所畫,但是屬倫勃朗同代畫家所作,購之有利可圖,這是“另有所圖〞的情況之一。
〔一〕“另有所圖〞與處罰行為的因果關(guān)聯(lián)。
詐騙罪中的處罰行為是指受騙者基于認(rèn)識錯誤將財產(chǎn)轉(zhuǎn)移給行為人或第三者占有的行為。處罰行為與認(rèn)識錯誤沒有心理因果性,可能出于不同原因,即“另有所圖〞的詮釋。
常見多發(fā)的情況是實施欺詐行為,但尚未使對方陷入錯誤,對方只是基于憐憫、不堪煩擾等原因交付財物的,欺詐行為和財物轉(zhuǎn)移之間的因果關(guān)系欠缺,構(gòu)成詐騙罪的未遂[8]。第二種情況,鐘表批發(fā)商U先生向他的客戶A先生交付了一批勞力士牌手表,事實上這些手表是冒牌貨,A看破了這個騙人的花招,但因為希望擴大自己的銷售量,仍然接收了這批供貨,則在這里,就不足詐騙的犯罪構(gòu)成所要求的欺騙行為與受騙行為之間的因果關(guān)系,U先生在這里仍然對未遂的行為承當(dāng)責(zé)任[9]。第三種情況比擬少見,華南虎照案件中,涉案官員〔受害者〕明知虎照為假或者對虎照真假半信半疑,基于其他利益考慮而頒發(fā)獎金,認(rèn)定為詐騙未遂[10]。第四種情況,即倫勃朗案例所述,受害者在尋求可能的其他暴利。
因果關(guān)系所要探究者,應(yīng)該是行為與結(jié)果之間,是否存在自然法那么的關(guān)聯(lián)性,故應(yīng)以條件理論作為判斷的基準(zhǔn)。至于相當(dāng)理論與重要性理論,乃在于判斷原因在法律上是否具有可歸責(zé)的性質(zhì)〔即結(jié)果歸責(zé)〕,故相當(dāng)理論與重要性理論,雖然名義上屬于因果理論,但實際上屬于歸責(zé)理論。然而,由于相當(dāng)理論及重要性理論的判斷規(guī)范不夠細(xì)致,無法充沛地解決結(jié)果歸責(zé)的問題,故德國學(xué)說乃吸收相當(dāng)理論與重要性理論的觀點,并注入由刑法標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)所導(dǎo)出的客觀歸責(zé)性概念,而形成客觀歸責(zé)理論[11]。
在客觀歸責(zé)階段,又有3個根本規(guī)那么依序檢查:是否制造法所不答應(yīng)的風(fēng)險,該風(fēng)險是否實現(xiàn),因果歷程是否落在構(gòu)成要件的效力范疇內(nèi)。其中,“風(fēng)險實現(xiàn)〞的判斷要求,結(jié)果必須是被法所不答應(yīng)的風(fēng)險引起的,才可以將結(jié)果歸責(zé)于風(fēng)險行為;結(jié)果雖然發(fā)生,但并非是基于該風(fēng)險所導(dǎo)致者,那么不能對其歸責(zé)。具體而言,結(jié)果與行為之間必須具有“常態(tài)的關(guān)聯(lián)〞,始可認(rèn)定風(fēng)險業(yè)已實現(xiàn);如果結(jié)果與行為之間發(fā)生了重大的關(guān)系偏離,結(jié)果是基于反常的因果歷程而發(fā)生的,則結(jié)果的發(fā)生就不是先前行為人所制造的風(fēng)險的實現(xiàn),而這種反常的因果歷程可以排除客觀歸責(zé)[12]。
在客觀歸責(zé)層次,行為人實施欺詐行為,試圖使對方陷入錯誤,這確實是制造了一個法所不答應(yīng)的風(fēng)險。不過,當(dāng)對方并不是由于詐術(shù)而陷入錯誤〔而是“另有所圖〞〕,進而交付財物時,這個風(fēng)險與交付財物的結(jié)果之間的關(guān)聯(lián)就是一種重大的偏離,是一種反常的因果歷程,因而不能將交付財物的結(jié)果歸責(zé)于實施欺騙的行為人。既然客觀歸責(zé)不能成立,就意味著詐騙罪的客觀根本構(gòu)成要件沒有齊備。
因此,詐騙罪的既遂,不僅要求對方處罰了財物,而且必須是基于〔行為人的欺騙行為所引起或維持的〕錯誤而處罰的,否那么無法對其進行客觀歸責(zé),客觀構(gòu)成要件局部不齊備,只能成立詐騙未遂[10]。
〔二〕被害人教義學(xué)的初步探索。
布萊〔Blei〕對詐騙罪的研究集中在“被害人并沒有被欺騙行為所說服,欺騙行為只是導(dǎo)致被害人產(chǎn)生了疑心〞的情況。其原那么上同意阿梅隆的看法,但從否認(rèn)疑心與財產(chǎn)處罰之間的因果關(guān)系角度來論述,如果對行為人所主張事項的疑心讓財產(chǎn)處罰者有時機愛護自己免于損害的話,就欠缺構(gòu)成要件的因果關(guān)系。但是,布萊并沒有對他的觀點進行進一步的論證,而只是很模糊地同意阿梅隆的觀點,并視之為解決問題的一個方針[5]。
被害人教義學(xué)的觀點認(rèn)為,犯罪人盡管通過欺騙行為創(chuàng)設(shè)了一個法律所不答應(yīng)的危險,但是并沒有實現(xiàn)這個危險,而是被害人通過自身的疏忽而導(dǎo)致了風(fēng)險,因此不能根據(jù)客觀歸責(zé)理論,將被害人財產(chǎn)受到損害的這一結(jié)果歸責(zé)于犯罪人的欺騙行為[5]。顯見,被害人教義學(xué)的觀點不合邏輯之處在于,其將行為人不能承當(dāng)犯罪既遂的責(zé)任等同于行為人不構(gòu)成犯罪。
被害人教義學(xué)的批評者之一———希倫坎普〔Hillenkamp〕認(rèn)為布萊找到了一條通過“財產(chǎn)處罰〞
概念這一犯罪構(gòu)成要件中作為后續(xù)結(jié)果的辦法來確定認(rèn)識錯誤的范圍的解釋道路。但是,他質(zhì)疑布萊思想上的正確性,認(rèn)為受騙者在盡管有疑心的情況下,仍然處罰了財產(chǎn),正是證明了騙術(shù)的高明和狡猾之處[5]。Meliá教授補充,在心理因果關(guān)系的判斷中,被害人的行為可以運用因果關(guān)系中斷理論和介入被害人行為的理論來闡釋[13]。被害人教義學(xué)的倡導(dǎo)者注意到陷入錯誤與處罰行為的因果關(guān)系對于詐騙罪成立與否的重要意義,但是通過否定陷入錯誤與處罰行為的因果關(guān)系來否定詐騙罪的成立沒有根據(jù)。目前來看,在陷入錯誤與處罰行為因果關(guān)聯(lián)的判斷上,被害人教義學(xué)沒有找到可行的計劃。
結(jié)語。
對于詐騙犯罪而言,長期以來困擾理論界的一個重要問題是發(fā)售混充古玩、文物的行為能否構(gòu)成犯罪。司法實踐中對此作為犯罪處理的較少。司法實踐之所以很難對發(fā)售混充文物、古玩的行為作犯罪處理,一方面是因為證據(jù)收集較為困難,行為人主觀成心難以證明;另一方面更因為在古玩、文物交易中,往往考驗的就是收購者的專業(yè)知識以及所謂的“眼力〞,此即古玩、文物交易中購置者自擔(dān)風(fēng)險的不成文規(guī)矩。購置者在購置古董時,往往明知自己購置的物品可能是贗品,但在利益的驅(qū)動下心存僥幸地購入“文物〞;而在那些通過碰“運氣〞,冀望能以較低價錢購入具有較高價值古董的“淘寶〞行為中,購置者的這種投機心理表現(xiàn)得尤為明顯[6]。此時發(fā)售假古董的行為是否該入罪?被害人教義學(xué)的倡導(dǎo)者運用其理論模型來解決這一問題,但是在傳統(tǒng)的刑法教義學(xué)框架下可否解決這一問題?
行規(guī)作為交易習(xí)慣的結(jié)合,傳承千年。無論是在社會生活中,還是在司法實踐中,行規(guī)都獲得了普遍的尊重。然而,必須明確的是,行規(guī)是基于法治的自治,其前提是合法,基點是合理,其有效性只能在符合法律法規(guī)的前提下實現(xiàn);而行規(guī)由于其背后的經(jīng)濟利益的驅(qū)動,不可防止地帶有行業(yè)的局限性和狹隘性,它的適用必須受到法律的規(guī)制。本文通過針對詐騙行為與陷入錯誤、陷入錯誤與處罰行為兩對因果關(guān)系的分析說明:在刑法教義學(xué)內(nèi)部完全可以解決上述問題。在廣袤的中國大地上,復(fù)雜離奇的案例層出不窮,本文的分析意在為紛繁的實踐提供一點理論的養(yǎng)分,并期待拋磚引玉之效。
注釋:
①參見林鈺雄?刑法與刑訴之交錯適用》,中國人民大學(xué)出版社2022年版第291頁。其中案例所提倫勃朗·哈爾曼松·凡·萊因〔1606~1669年〕,是歐洲17世紀(jì)最偉大的畫家之一,荷蘭歷史上最偉大的畫家。臺灣簡稱其為林布蘭特,倫勃朗最有名的畫作是?夜巡》。
②實際上〔1〕的答復(fù)與〔2〕的答復(fù)不無干系,而〔2〕的答復(fù)亦影響了〔3〕的答復(fù);但是分開的必要性在于明晰不同的構(gòu)成要件要素在詐騙罪定型上的意義,同時也是為了充沛地展示兩對因果關(guān)系的開展歷程。
③德語Viktimodogmatik,指被害人學(xué)原理〔尤其是被害人共同責(zé)任的原理和交互關(guān)系理論〕與刑法教義學(xué)融合產(chǎn)生的
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