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文檔簡(jiǎn)介

1、淺論審判階段刑事和解的界定摘要:刑事和解是在我國(guó)構(gòu)建和諧社會(huì)的大背景下刑事司法領(lǐng)域的一種新理 念,它是對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)刑事訴訟的反思, 也是對(duì)新的刑事司法理念的探索。 近年來(lái) 無(wú)論是法律實(shí)務(wù)界還是理論界都在積極的探索刑事和解制度。作為基層法院或者 法官,要探討刑事和解必須首先對(duì)審判階段的刑事和解的概念有個(gè)界定,它是研究探討審判階段刑事和解其他問(wèn)題的基礎(chǔ)和前提, 所以筆者提出審判階段刑事和 解是指在刑事審判階段,被害人與犯罪人在法官的主持下,自愿就被害人補(bǔ)償進(jìn) 行對(duì)話、協(xié)商,使犯罪人責(zé)任承擔(dān)具有輕緩化的一種犯罪處置方式。該定義具有的基本內(nèi)涵為審判階段的刑事和解是一種犯罪處置方式,發(fā)生在審判階段,由法官

2、作為中間人,內(nèi)容是被害人與被告人自愿的進(jìn)行對(duì)話、 協(xié)商,結(jié)果是使被告人 的刑事責(zé)任得到輕緩化處理。并明確了審判階段的刑事和解與民事調(diào)解、私了、 刑事諒解、辯訴交易等概念的區(qū)別。關(guān)鍵詞:審判階段、刑事和解、犯罪處置方式、輕緩化一、問(wèn)題的提出刑事和解是在我國(guó)構(gòu)建和諧社會(huì)的大背景下刑事司法領(lǐng)域的一種新理念,它是對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)刑事訴訟的反思,也是對(duì)新的刑事司法理念的探索。近年來(lái)全國(guó)很 多地方的司法機(jī)關(guān),特別是檢察機(jī)關(guān),進(jìn)行了積極有益的探索,甚至形成了一些 指導(dǎo)性的文件,并取得了一定的社會(huì)成果。例如,無(wú)錫市的公檢法司關(guān)于刑事 和解工作的若干意見(jiàn)(試行)。理論界也對(duì)刑事和解作了探討, 主要集中在刑事 和解的理

3、論基礎(chǔ)、刑事和解的必要性與可能性,對(duì)刑事和解的程序設(shè)計(jì),而對(duì)審 判階段的刑事和解的探討比較少。盡管如此,一些地方法院還是在進(jìn)行積極探索, 例如無(wú)錫市中院及基層法院的刑事和解試點(diǎn),再如 20XX年鄭州市中院對(duì)河南首 例重罪案刑事和解后,被告人得到輕判??梢哉f(shuō),不論是在實(shí)踐中還是在理論上, 刑事和解都在成長(zhǎng)中。刑事和解現(xiàn)象的出現(xiàn)有兩個(gè)鮮明的特征: 第一,它從來(lái)不 是在什么有系統(tǒng)的、現(xiàn)成的理論指導(dǎo)下展開(kāi)的一項(xiàng)改革,這項(xiàng)改革實(shí)際上是司法 實(shí)踐中帶有一定自生自發(fā)性的、自下而上的一個(gè)改革試驗(yàn)。第二,刑事和解制度 沒(méi)有一個(gè)固有的模式,它基本上是邊探索、邊試驗(yàn)、邊調(diào)整。所以筆者認(rèn)為作為 基層法院或者法官,要探

4、討刑事和解必須首先對(duì)審判階段的刑事和解的概念(以下簡(jiǎn)稱為審判階段的刑事和解)有個(gè)界定,它是研究探討審判階段刑事和解其他 問(wèn)題的基礎(chǔ)和前提,正如陳興良教授認(rèn)為任何科學(xué)的發(fā)展, 總是與構(gòu)成該學(xué)科內(nèi) 容的概念的明確和完整緊密的。只有在概念統(tǒng)一,內(nèi)涵確切的條件下,才有可能 對(duì)某一問(wèn)題進(jìn)行研究。二、和解的釋義所謂“和解”從字面含義來(lái)看,“和”的含義是“平和、和緩、和諧、和睦”, 而“和解”的含義則是“不再爭(zhēng)執(zhí), 歸于和好”??梢?jiàn),日常用語(yǔ)意義上的“和 解”實(shí)際上就是以平和的方式來(lái)解決問(wèn)題,其中“和”是手段,“解”是目的。 在人類原始社會(huì)末期就存在著以贖金代替復(fù)仇的糾紛解決機(jī)制。和解的思想淵源于中國(guó)古代儒

5、家思想倡導(dǎo)的人和、兼愛(ài)、不爭(zhēng)、至善,是我國(guó)文化的精髓。正如 孔子所言:“禮之用,和為貴”,“聽(tīng)訟,吾猶人也。必也使無(wú)訟乎”就是要求 法官在審理案件時(shí)不要輕易做出判決,要采取雙方都樂(lè)于接受的調(diào)解方式解決糾 紛,以“無(wú)訟”作為審判的最終價(jià)值追求, 在其思想的影響下,我國(guó)古代一直以 “賤訟”思想占主導(dǎo)地位,直到明清時(shí)期江南等地區(qū)才出現(xiàn)“健訟”的現(xiàn)象,但是被譽(yù)為“東方一枝花”的調(diào)解仍然發(fā)揮著重要的作用,從“馬錫五審判模式”到近幾年最高法對(duì)各級(jí)法院的調(diào)解工作要求,都把調(diào)解或和解作為糾紛的主要解 決方式,為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)發(fā)揮法院應(yīng)有的作用。 在西方國(guó)家的訴訟理論 上,和解可分為訴訟外和解與訴訟上和解

6、。 通常意義上的訴訟上和解是指在訴訟 系屬中,當(dāng)事人雙方于訴訟的期日,在法官的參與下經(jīng)協(xié)商和讓步而達(dá)成的以終 結(jié)訴訟為目的的合意。由此可以看出此處的訴訟上和解主要是指在審判階段的和 解。三、刑事和解的釋義關(guān)于刑事和解的諸種觀點(diǎn)中比較有代表性的主要有以下三種:(一)劉凌梅學(xué)者認(rèn)為,刑事和解,又稱加害人與被害者的和解(即Victim-Offender-Reconciliation,簡(jiǎn)稱 VOR,是指在犯罪后,經(jīng)由調(diào)停人,使加害者和被害者直接相談、協(xié)商,解決糾紛沖突。其目的是恢復(fù)加害人和被害 者的和睦關(guān)系,并使罪犯改過(guò)自新,復(fù)歸社會(huì)。這種理解實(shí)際上是對(duì)西方 VOR的 翻譯。(二)宋英輝教授認(rèn)為,我們

7、現(xiàn)在的刑事和解,實(shí)際上并不是刑事案件刑事 部分的和解,而是在刑事案件的民事部分和解后, 被害人對(duì)加害人刑事處罰有一 個(gè)寬容的態(tài)度,有關(guān)機(jī)關(guān)通過(guò)審查,對(duì)加害人作出比較寬緩的處理。因此,刑事 和解并不是當(dāng)事人對(duì)刑事部分的處分,這一點(diǎn)與辯訴交易有本質(zhì)的區(qū)別。也正是從這個(gè)意義上講,刑事和解,并不 違反法律的基本規(guī)定。當(dāng)然,有學(xué)者主張刑事部分也可以和解, 但在目前的法律 框架下做不到,刑事部分的和解是將來(lái)立法解決的問(wèn)題。(三)陳光中、葛琳博士認(rèn)為,刑事和解是一種以協(xié)商合作形式恢復(fù)原有秩 序的案件解決方式,它是指在刑事訴訟中,加害人以認(rèn)罪、賠償、道歉等形式與 被害人達(dá)成和解后,國(guó)家專門機(jī)關(guān)對(duì)加害人不追究刑

8、事責(zé)任, 免除處罰或者從輕 處罰的一種制度。從以上的刑事和解的定義可以看出都是將刑事和解的概念盡量細(xì)化,我們并不反對(duì)這種做法,但是畢竟現(xiàn)代意義的刑事和解出現(xiàn)在 20世紀(jì)70年代,還是個(gè) 新生事物,實(shí)踐初步展開(kāi),理論正在探討,諸多問(wèn)題還沒(méi)有深入研究形成統(tǒng)一的 共識(shí)。所以,筆者認(rèn)為在現(xiàn)階段情況下應(yīng)當(dāng)把刑事和解作為一個(gè)開(kāi)放性的概念, 不能將范圍定義的過(guò)于狹窄。例如,有學(xué)者認(rèn)為“刑事和解是指控辯雙方在刑事 訴訟中,通過(guò)對(duì)話和協(xié)商,就刑事糾紛的解決達(dá)成一致意見(jiàn),從而終結(jié)訴訟,不 再將案件移交法庭審判的活動(dòng)?!本蛯⑿淌潞徒饪闯墒窃趯彶槠鹪V階段的刑事和 解,從而排除了偵查、審判,甚至執(zhí)行階段的刑事和解。孫勤

9、博士認(rèn)為刑事和解, 是指刑事訴訟活動(dòng)中,被害人與犯罪人在某種機(jī)構(gòu)或者人員的主持下,自愿就被害補(bǔ)償進(jìn)行對(duì)話,協(xié)商,使犯罪人責(zé)任承擔(dān)具有寬緩傾向的一種犯罪處置方式。 筆者贊同孫勤博士的意見(jiàn),將刑事和解界定為一個(gè)開(kāi)放性的概念, 筆者在此基礎(chǔ) 上提出審判階段刑事和解的概念。四、審判階段刑事和解的基本內(nèi)涵筆者認(rèn)為審判階段刑事和解是指在刑事審判階段, 被害人與犯罪人在法官的 主持下,自愿就被害人補(bǔ)償進(jìn)行對(duì)話、協(xié)商,使犯罪人責(zé)任承擔(dān)具有輕緩化的一 種犯罪處置方式。審判階段刑事和解的定義具有以下基本內(nèi)涵:(一)審判階段的刑事和解是一種犯罪處置方式。按照傳統(tǒng)刑罰觀,刑罰的 根據(jù)主要有報(bào)應(yīng)刑論和目的刑論, 報(bào)應(yīng)刑

10、論強(qiáng)調(diào)善有善報(bào),惡有惡報(bào),刑罰就是 對(duì)犯罪分子做壞事的一種報(bào)應(yīng),目的刑論強(qiáng)調(diào)刑罰的主要目的是一般預(yù)防和特殊 預(yù)防的統(tǒng)一,即使實(shí)施了危害社會(huì)的行為的人承擔(dān)刑事責(zé)任,防止其以后重新犯 罪和防止那些尚未犯罪的人走上犯罪的道路。 不管是報(bào)應(yīng)刑論還是目的刑論都可 歸納為刑罰裁量和刑罰執(zhí)行這兩個(gè)方面。 而刑事和解的提出突破了傳統(tǒng)的刑罰方 式,它是以傳統(tǒng)的刑罰為基礎(chǔ),吸納了新的方式,例如在實(shí)踐中有的被告人家庭 條件不好,通過(guò)協(xié)商確定,被告人給受害人種植、收割莊稼,幫受害人做房子等等方式。刑罰的本質(zhì)存在四種理解可能: 一是刑罰適用方式,二是刑事責(zé)任承擔(dān) 方式,三是刑罰執(zhí)行方式,四是犯罪處置方式。筆者也贊同第四

11、種理解因?yàn)樾塘P 適用、刑事責(zé)任承擔(dān)、刑罰執(zhí)行都不能涵蓋刑事和解的責(zé)任承擔(dān)方式,只有犯罪 處置方式可以更全面的反應(yīng)現(xiàn)象,揭示了刑事和解的本質(zhì)。(二)刑事和解是發(fā)生在審判階段,由法官作為中間人。既然案件移送到了法院,大部分案件經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)的偵查和檢察機(jī)關(guān)的審查起訴,基本上確定了被告人有罪,在這種情況下,如果被告人自愿認(rèn)罪,可以更容易的與被害人達(dá)成和 解協(xié)議。筆者認(rèn)為,在審判階段更有利于刑事和解,理由是不管是偵查機(jī)關(guān)還是 檢察機(jī)關(guān)它們都是站在被告人的對(duì)立面,盡量最大可能的追究被告人的刑事責(zé) 任,而法官是公正的化身,法官不偏不倚的地位決定了能夠中立的對(duì)待被告人和 檢察機(jī)關(guān),在被告人和被害人心中樹立了公

12、正的信念。 同時(shí)由法官作為中間人主 持刑事和解也體現(xiàn)了司法在處理紛爭(zhēng)中的作用,有利于平衡被告人、被害人和國(guó)家的利益和地位。需要指出的是,法官在刑事和解中的作用只是做被告人、 被害 人的思想工作,釋明法律規(guī)定與利害關(guān)系,使被告人與被害人在自愿合法的基礎(chǔ) 上達(dá)成刑事和解協(xié)議,法官不得使用脅迫、誘導(dǎo)的方式迫使被告人與被害人達(dá)成 刑事和解協(xié)議,具體法官該怎么做還有待于理論界和法律實(shí)務(wù)界作進(jìn)一步的探 討。(三)審判階段刑事和解的內(nèi)容是被害人與被告人自愿的進(jìn)行對(duì)話、協(xié)商?!靶淌潞徒馐蔷哂刑厥饣顒?dòng)內(nèi)容的犯罪處置方式。在這種活動(dòng)中,犯罪人與被害人的對(duì)話、協(xié)商構(gòu)成刑事和解活動(dòng)的主要內(nèi)容。 對(duì)話側(cè)重的是雙方認(rèn)識(shí)、

13、情感的 溝通交流;協(xié)商側(cè)重的是對(duì)具體問(wèn)題的商量協(xié)議。 對(duì)話、協(xié)商的目的在于被害補(bǔ) 償,包括物質(zhì)補(bǔ)償和精神補(bǔ)償;而被害補(bǔ)償又是通過(guò)對(duì)話協(xié)商實(shí)現(xiàn)和確定 的?!?11美國(guó)犯罪學(xué)家約翰 R 戈姆在刑事和解程序:一個(gè)實(shí)踐和理論架 構(gòu)的考察一文中提出“敘說(shuō)理論” (Narrative Theory ),敘說(shuō)理論認(rèn)為,被 害人敘說(shuō)是一種有效的心里治療方式, 被害人在法官的主持下,在和解的過(guò)程中 向被告人和法官講述被害的經(jīng)歷,能夠降低其恐懼和焦慮,而且還能在思想上教 育加害人,使其認(rèn)識(shí)到自己所造成的損害,能夠時(shí)刻的體會(huì)到自己行為的嚴(yán)重后果,從而使其真誠(chéng)的認(rèn)錯(cuò)、覺(jué)悟,不再犯罪,積極賠償被害人,有 利于實(shí)現(xiàn)恢復(fù)正

14、義。(四)審判階段刑事和解的結(jié)果是使被告人的刑事責(zé)任得到輕緩化處理。所謂輕緩化,是指法官對(duì)犯罪人的判處比一般情況輕的刑罰, 主要表現(xiàn)在“輕”和“緩”上,“輕”強(qiáng)調(diào)從輕、減輕或者免于刑事處罰,“緩”強(qiáng)調(diào)積極使用緩刑。 在最高人民法院關(guān)于構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)提供司法保障的若干意見(jiàn)第 18 條提出,對(duì)于輕微犯罪等,主觀惡性小、人身危險(xiǎn)性不大,有悔改表現(xiàn),被告人 認(rèn)罪取得被害人諒解的,盡可能地給他們改過(guò)自新的機(jī)會(huì),依法從輕、減輕處罰。 另外還提出對(duì)于因婚姻家庭、鄰里糾紛等民間矛盾激化引發(fā)的案件, 應(yīng)被害方的 過(guò)錯(cuò)行為引發(fā)的案件,案發(fā)后真誠(chéng)悔罪并積極賠償被害人損失的案件,應(yīng)慎用死 刑立即執(zhí)行。從以上可以

15、看出,對(duì)符合刑事和解案件的被告人輕緩化處理是有現(xiàn)實(shí)依據(jù)的。需要指出的是,法官在對(duì)刑事和解的被告人進(jìn)行輕緩化處理的過(guò)程中 必須在法律規(guī)定的幅度內(nèi)進(jìn)行裁量,例如我國(guó)刑法第263條關(guān)于搶劫罪的規(guī) 定:以暴力、脅迫或者其他方法搶劫公私財(cái)物的,處三年以上十年以下有期徒刑, 并處罰金。除了具有減輕情節(jié)之外,筆者認(rèn)為法官不應(yīng)超過(guò)法律規(guī)定的底限, 即 法官不能判決二年有期徒刑更不能判決一年有期徒刑,這時(shí)要使被告人得到輕緩 化處理法官可以通過(guò)判決三年有期徒刑緩期三年執(zhí)行的方式判決,從而使被告人與被害人服判,也可以防止檢察院抗訴。五、審判階段刑事和解與相關(guān)概念的區(qū)別(一)審判階段的刑事和解與法官主導(dǎo)的民事調(diào)解法官

16、主導(dǎo)的民事調(diào)解是指人民法院審理民事案件的過(guò)程中,法官可以在查明事實(shí)的基礎(chǔ)上,根據(jù)自愿合法的原則,居間調(diào)處,促使民事糾紛主體相互諒解、 妥協(xié),達(dá)成糾紛解決的合意。法官主導(dǎo)的民事調(diào)解是私法自治和權(quán)利處分原則的 表現(xiàn),作為一種糾紛解決機(jī)制,是中國(guó)固有的傳統(tǒng),在審判中占有重要的地位。 當(dāng)事人在法官的斡旋下可以適當(dāng)?shù)姆艞壸约旱臋?quán)利和利益,從而使糾紛得到以雙方都能接受的方式解決。在刑事訴訟中,自訴案件的調(diào)解和刑事附帶民事調(diào)解就 屬于這一領(lǐng)域。而在審判階段的刑事和解中法官只是一個(gè)中間人,法官的任務(wù)就是召集雙方、釋明法律權(quán)利與義務(wù)、說(shuō)明利害關(guān)系、確認(rèn)刑事和解協(xié)議等等,至 于能不能達(dá)成和解,法官不得強(qiáng)迫、引誘,

17、不得偏向任何一方,在整個(gè)過(guò)程中被 告人與被害人始終站在主導(dǎo)地位。所以審判階段的刑事和解與法官主導(dǎo)型的民事 調(diào)解的最大區(qū)別就是法官的作用、地位不同,前者法官的作用很小,而后者是糾 紛雙方與法官都占主導(dǎo)地位。(二)審判階段的刑事和解與私了私了是指糾紛主體在沒(méi)有中立的第三者介入的情形下,依靠自身或者他人私人力量解決糾紛的一種機(jī)制,其基本特征就是沒(méi)有中立的第三者并且沒(méi)有程序 性。與調(diào)解相比,私了更強(qiáng)調(diào)的糾紛主體的自由處分權(quán), 而審判階段的刑事和解 是發(fā)生在審判階段,也就是說(shuō)私了這種糾紛解決機(jī)制是在還沒(méi)有進(jìn)出訴訟程序, 公權(quán)力介入之前才能行使的,并且私了沒(méi)有法官作為中間人,這是兩者的明顯區(qū) 別。(三)審

18、判階段的刑事和解與刑事諒解有學(xué)者認(rèn)為我國(guó)傳統(tǒng)訴訟理論中沒(méi)有“刑事和解”這一概念,應(yīng)當(dāng)將Victim-Offe nder-Reco nciliatio n翻譯為“刑事諒解”取而代之。“在刑事訴訟中,發(fā)生在國(guó)家與被追訴人之間的刑事和解與發(fā)生在被害人與犯罪人之間 的刑事諒解具有完全不同的法律意義,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格地予以區(qū)分。和解是我國(guó)民事訴訟理論中一直存在的概念, 甚至已經(jīng)在刑事自訴理論中使用。 所以,將西方恢復(fù)性司法語(yǔ)境下的 Victim-Offender-Reconciliation翻譯為刑事諒解而將刑事和解界定為控辯雙方之間的和解,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)刑事和解概念 與民事和解概念之間的接軌還有利于刑事公訴和解

19、概念與刑事自訴和解概念 之間的并軌?!?12按照該學(xué)者的觀點(diǎn),筆者認(rèn)為審判階段的刑事和解與刑 事諒解的區(qū)別主要表現(xiàn)在主體、適用階段的不同,前者是以被告人與被害人為主 體,法官作為中間人,適用于審判階段;后者以被告人與控方為主體,適用于審 查起訴階段。(四)審判階段的刑事和解與辯訴交易“辯訴交易,是指在刑事訴訟中法院開(kāi)庭審理前,提起控訴的檢察官為了換 取被告方作有罪答辯,提供比原來(lái)指控更輕的罪名指控或者減少控訴罪行,或者以允諾向法官提出有利于被告人的量刑建議為條件,與被告方(一般通過(guò)律師) 在法庭外進(jìn)行協(xié)商談判而形成的一種司法制度。” 13從以上定義可以看出辯訴 交易主要包括指控交易、罪數(shù)交易和刑罰交易三個(gè)方面,它與審判階段的刑事和 解主要有以下區(qū)別:1、主體不同,前者的主體是檢察機(jī)關(guān)與被告人或者辯護(hù)人;后者的主體是被告人與被害人。2、產(chǎn)生的原因不同

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